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作者:袁博 同濟大學
原標題:對日本“外觀設(shè)計專利”制度的兩點思考
日本的“外觀設(shè)計專利”制度,與我國的既有相同,又有差異。其中有兩個方面與我國尤其不同,給筆者留下了深刻印象,現(xiàn)詳述如下。
差異一:可以申請“保密”的外觀設(shè)計專利
日本《外觀設(shè)計法》第14條規(guī)定,“外觀設(shè)計注冊申請人可指定在外觀設(shè)計權(quán)的設(shè)定的注冊之日起三年以內(nèi)的期限,可請求在此期限內(nèi)以該外觀設(shè)計為秘密”。
筆者認為,這一規(guī)定匪夷所思。眾所周知,專利保護與商業(yè)秘密保護的最大不同在于:專利保護是“以公開換絕對性保護”;商業(yè)秘密則是“以不公開換相對性保護”。換言之,專利保護在有效期內(nèi)可以獲得絕對保護,在保護期內(nèi)即使商業(yè)競爭者通過自己的技術(shù)研發(fā)開發(fā)出相同技術(shù),也不能實施,但是專利權(quán)人付出的代價是必須將專利技術(shù)信息向公眾公開;與之相對,商業(yè)秘密的權(quán)利人沒有義務將相關(guān)的秘密方案向公眾公開(相反,他還要采取合理措施予以保密),但付出的代價是不能阻止他人使用各種合法手段(包括“反向技術(shù)”)研發(fā)其商業(yè)秘密的技術(shù)內(nèi)容,一旦他人研發(fā)成功,他人既可以成為同一商業(yè)秘密的權(quán)利人,也有權(quán)將相關(guān)秘密信息向公眾公開(這會導致原來的商業(yè)秘密立刻消亡,成為公有領(lǐng)域的技術(shù)信息)。而日本的做法,筆者認為實質(zhì)上就是允許專利權(quán)人在外觀設(shè)計專利的部分有效期內(nèi)對其采取類似“商業(yè)秘密”的保護手段。
顯然,這一方式在我國難以借鑒。對于一項公開的外觀設(shè)計專利,任何守法公民都有義務在專利有效期內(nèi)不去模仿、實施,但是,對于一項被“保密”的外觀設(shè)計專利,如果它同時又不構(gòu)成《反不正當競爭法》第六條規(guī)定的“有一定影響的商品包裝、裝潢”,那么,其他競爭者由于不知其為專利但又因為某種偶然的合法的原因知悉相關(guān)技術(shù)信息而對其進行仿制,又“何罪之有”呢?(這里的“罪”不是指刑法上的罪,而是指民事侵權(quán)責任)
差異二:“局部外觀設(shè)計”專利也可以受到保護
我國《專利審查指南》明確規(guī)定,“產(chǎn)品的不能分割或者不能單獨出售且不能單獨使用的局部設(shè)計,例如襪跟、帽檐、杯把等”,不能申請為外觀設(shè)計專利。日本起初也做了類似規(guī)定,但在2008年對外觀設(shè)計法進行了修改,確定了“部分外觀設(shè)計”這一概念(業(yè)內(nèi)也有稱“局部外觀設(shè)計”)。具體而言,日本外觀設(shè)計法第二條規(guī)定,“在本法律中所謂‘外觀設(shè)計’,是指物品(包含物品的一部分)的形狀、圖案或者色彩或者它們的結(jié)合,通過視覺引發(fā)美感之物”。換言之,以襪子和瓶子為例,“不能分割”的“襪跟”和“不能單獨出售”的瓶蓋都被納入了日本部分外觀設(shè)計的可授權(quán)范圍中。[1]
筆者認為,日本的作法非常值得借鑒。在我國關(guān)于外觀設(shè)計專利的司法實踐中,判定外觀設(shè)計專利侵權(quán)主要是依據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應用法律若干問題的解釋》(以下簡稱《解釋》)中的第九條、第十條和第十一條。其中,第十一條規(guī)定了“整體比較”侵權(quán)判定標準。隨著司法實踐的不斷豐富和新類型案件的不斷涌現(xiàn),“整體比較”標準面臨越來越多的質(zhì)疑和挑戰(zhàn)。
《解釋》第十一條規(guī)定的“整體比較”標準(人民法院認定外觀設(shè)計是否相同或者近似時,應當根據(jù)授權(quán)外觀設(shè)計、被訴侵權(quán)設(shè)計的設(shè)計特征,以外觀設(shè)計的整體視覺效果進行綜合判斷)指的是在外觀設(shè)計侵權(quán)判定中要采取“整體比較、重點觀察、綜合判斷”的方法。其中的“整體比較”,是指判定基礎(chǔ)要著眼于授權(quán)外觀設(shè)計和被訴侵權(quán)設(shè)計整體上的視覺效果上的異同。隨著理論研究的持續(xù)深入和司法實踐的不斷擴展,理論上的質(zhì)疑和實踐中的挑戰(zhàn)不斷涌現(xiàn)。
在“整體比較”標準下,當兩件對比的外觀設(shè)計產(chǎn)品不構(gòu)成相同或近似、令一般消費者不產(chǎn)生混淆的情況下,認為不構(gòu)成侵權(quán),似乎也是合乎邏輯、順理成章的結(jié)論。實踐中,這個結(jié)論容易被利用而成為一種規(guī)避侵權(quán)責任的理由。例如,某廠家生產(chǎn)出一種具有獨特外觀設(shè)計的產(chǎn)品,引起消費者的喜愛,其他廠家往往利用“整體比較”標準的局限,一方面抄襲、模仿該外觀設(shè)計造型中的創(chuàng)新部分,另一方面又對其整體上作出較大程度的變化,達到整體視覺效果的顯著區(qū)別。
由于我國法律不保護部分外觀設(shè)計,這樣做常常能規(guī)避侵權(quán)責任。導致這種情形的原因,仍然在于本應特別考慮的創(chuàng)新設(shè)計被淹沒在包括大量非創(chuàng)新設(shè)計的整體效果之中,而無法有效影響判定主體在宏觀上形成的整體視覺印象。因此,筆者認為,在專利法的下次修改中,應當將相關(guān)內(nèi)容納入修訂范圍。
注釋:
[1]: 參見張建鵬:“‘日本外觀設(shè)計制度’的8個顯著特點”,載“IPRDAILY”微信公眾號。
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作者:袁博 同濟大學
編輯:IPRdaily趙珍 校對:IPRdaily縱橫君
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