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4月13日上午九點,北京高院召開北京市法院知識產(chǎn)權(quán)審判狀況新聞發(fā)布會。會上北京高院對外發(fā)布了北京法院2015年知識產(chǎn)權(quán)審判情況、《北京市高級人民法院關(guān)于涉及網(wǎng)絡(luò)知識產(chǎn)權(quán)案件的審理指南》及北京法院知識產(chǎn)權(quán)司法保護十大典型案例和十大創(chuàng)新型案例。
《2015年度北京市法院知識產(chǎn)權(quán)司法保護十大典型案例》
案例一:瓊瑤訴于正侵害著作權(quán)糾紛案
案例二:“中國飲料第一罐”虛假宣傳糾紛案
案例三:“一種聊天機器人系統(tǒng)”發(fā)明專利權(quán)無效行政案
案例四:“滴滴打車”商標權(quán)侵權(quán)糾紛案
案例五:“清樣”商標異議復審行政糾紛案
案例六:《紅色娘子軍》著作權(quán)侵權(quán)糾紛案
案例七:“超級MT”著作權(quán)侵權(quán)及不正當競爭案
案例八:旅游衛(wèi)視臺標著作權(quán)侵權(quán)糾紛案
案例九:“雅培米粉罐”外觀設(shè)計專利侵權(quán)糾紛案
案例十:銷售計算機軟件加密鎖侵犯著作權(quán)罪案
【案例一:瓊瑤訴于正侵害著作權(quán)糾紛案】
原告:陳喆(筆名:瓊瑤)
被告:余征(筆名:于正)、湖南經(jīng)視文化傳播有限公司(簡稱湖南經(jīng)視公司)、東陽歡娛影視文化有限公司(簡稱東陽歡娛公司)、萬達影視傳媒有限公司(簡稱萬達公司)、東陽星瑞影視文化傳媒有限公司(簡稱東陽星瑞公司)
【案情】
陳喆,筆名瓊瑤,于1992年10月創(chuàng)作完成劇本《梅花烙》,未以紙質(zhì)方式公開發(fā)表;怡人傳播有限公司依據(jù)劇本《梅花烙》拍攝完成電視劇《梅花烙》,于1993年10月13日起在臺灣地區(qū)首次電視播出,于1994年4月13日起在中國大陸地區(qū)首次電視播出,電視劇內(nèi)容與劇本高度一致。小說《梅花烙》系根據(jù)劇本《梅花烙》改編而來,于1993年6月30日創(chuàng)作完成,1993年9月15日起在臺灣地區(qū)公開發(fā)行,同年起在中國大陸地區(qū)公開發(fā)表,主要情節(jié)與劇本《梅花烙》基本一致。小說《梅花烙》作者署名是陳喆。余征系劇本《宮鎖連城》載明的作者,劇本共計20集,劇本創(chuàng)作完成時間為2012年7月17日,首次發(fā)表時間為2014年4月8日。電視劇《宮鎖連城》根據(jù)劇本《宮鎖連城》拍攝。電視劇《宮鎖連城》署名編劇余征,片尾出品公司依次署名為:湖南經(jīng)視公司、東陽歡娛公司、萬達公司、東陽星瑞公司。電視劇《宮鎖連城》完成片共分為兩個版本,網(wǎng)絡(luò)播出的未刪減版本共計44集,電視播映版本共計63集,電視播映版本于2014年4月8日起,在湖南衛(wèi)視首播。劇本《宮鎖連城》與劇本《梅花烙》相比,人物關(guān)系更復雜,故事線索更多。陳喆主張侵權(quán)的內(nèi)容主要集中在劇本《宮鎖連城》的前半部分
一審法院認為:《宮鎖連城》劇本侵害了原告就《梅花烙》劇本和小說享有的改編權(quán),《宮鎖連城》電視劇侵害了原告的攝制權(quán)。判令被告承擔停止侵權(quán);公開賠禮道歉、消除影響;賠償原告經(jīng)濟損失及訴訟合理支出共計500萬元。各被告提出上訴,二審法院判決維持原判。
【點評】
本案是一起受到高度關(guān)注的影視作品抄襲案件,其典型意義體現(xiàn)在三方面。第一,明確了文學作品中思想與表達的區(qū)分標準。文學作品的表達,不僅表現(xiàn)為文字性的表達,也包括文字所表述的故事內(nèi)容,但人物設(shè)置及其相互的關(guān)系,以及由具體事件的發(fā)生、發(fā)展和先后順序等構(gòu)成的情節(jié),只有具體到一定程度,即文學作品的情節(jié)選擇、結(jié)構(gòu)安排、情節(jié)推進設(shè)計反映出作者獨特的選擇、判斷、取舍,才能成為著作權(quán)法保護的表達。確定文學作品保護的表達是不斷抽象過濾的過程。第二,明確實質(zhì)性相似的判斷標準。著作權(quán)侵權(quán)需滿足“接觸”加“實質(zhì)性相似”兩個要件。文學作品中,情節(jié)的前后銜接、邏輯順序?qū)⑷壳楣?jié)緊密貫穿為完整的個性化表達,這種足夠具體的人物設(shè)置、情節(jié)結(jié)構(gòu)、內(nèi)在邏輯關(guān)系的有機結(jié)合體可以成為著作權(quán)法保護的表達。如果被訴侵權(quán)作品中包含足夠具體的表達,且這種緊密貫穿的情節(jié)設(shè)置在被訴侵權(quán)作品中達到一定數(shù)量、比例,可以認定為構(gòu)成實質(zhì)性相似;或者被訴侵權(quán)作品中包含的緊密貫穿的情節(jié)設(shè)置已經(jīng)占到了權(quán)利作品足夠的比例,即使其在被訴侵權(quán)作品中所占比例不大,也足以使受眾感知到來源于特定作品時,可以認定為構(gòu)成實質(zhì)性相似。第三,引入專家輔助人。本案開啟了侵害著作權(quán)案件中引入專家輔助人的先例,使案件的審理和裁判契合行業(yè)特點和創(chuàng)作規(guī)律。
【案例二:“中國飲料第一罐”虛假宣傳糾紛案】
原告:廣州醫(yī)藥集團有限公司(簡稱廣藥集團)
原告:廣州王老吉大健康產(chǎn)業(yè)有限公司(簡稱王老吉大健康公司)
被告:加多寶(中國)飲料有限公司(簡稱加多寶(中國)公司)
被告:廣東加多寶飲料食品有限公司(簡稱廣東加多寶公司)
【案情】
廣藥集團與王老吉大健康公司是“王老吉”系列注冊商標的商標權(quán)人和使用權(quán)人,1995年“王老吉”商標曾授權(quán)給鴻道集團在紅色灌裝涼茶上使用,2012年經(jīng)仲裁裁決鴻道集團停止使用該商標。鴻道集團投資設(shè)立的加多寶(中國)公司、廣東加多寶公司在2012年5月開始在涼茶上使用“加多寶”商標并依據(jù)中國行業(yè)企業(yè)信息發(fā)布中心出具的2008年至2014年七份獲獎證明“據(jù)調(diào)查統(tǒng)計,貴企業(yè)生產(chǎn)的罐裝王老吉飲料榮列2007、2008、2009、2010、2011年度全國罐裝飲料市場銷售額第一名”、“據(jù)調(diào)查統(tǒng)計,貴企業(yè)生產(chǎn)的罐裝飲料榮列2012年度全國罐裝飲料市場銷量第一名”及“據(jù)調(diào)查統(tǒng)計,貴企業(yè)生產(chǎn)的加多寶牌罐裝飲料榮列2013年度全國罐裝飲料市場銷量第一名”,在各類媒體的廣告宣傳中使用“加多寶涼茶連續(xù)7年榮獲‘中國飲料第一罐’”等六句近似廣告用語。兩原告據(jù)此訴至法院,主張兩被告涉案廣告語構(gòu)成虛假宣傳。
法院認為:涉案廣告語的核心內(nèi)容是加多寶涼茶連續(xù)七年獲得中國飲料市場第一罐。由于加多寶集團在2012年之前使用的是王老吉商標。涉案廣告語將《統(tǒng)計調(diào)查信息證明》中的內(nèi)容進行人為選擇編排后形成的表達為“加多寶涼茶連續(xù)七年榮獲中國飲料第一罐”等。涉案廣告語的表達確實存在與事實不符之處,向消費者隱瞞了加多寶集團生產(chǎn)的罐裝涼茶在2007年至2011年期間是王老吉紅罐涼茶這一事實。涉案廣告語由于在表達上不真實、不恰當且遺漏了重要的信息,足以導致相關(guān)消費者誤解,侵犯了二原告的正當利益,損害了公平平等的競爭秩序,構(gòu)成反不正當競爭法第九條所規(guī)制的虛假宣傳。
【點評】
本案是廣藥集團與加多寶公司系列訴訟案件中第一起生效裁判,法院在判決中對虛假宣傳的判斷標準、原告提起此類訴訟的主體資格等問題予以了明確,對于類似案件的處理具有一定借鑒意義。首先,作為以鼓勵和保護公平競爭為目標的反不正當競爭法,并不排斥經(jīng)營者利用廣告或者其他方式對其商品或服務(wù)加以宣傳推廣,但是,經(jīng)營者的宣傳行為必須符合公認的商業(yè)道德,不得以引人誤解的宣傳方式攫取不正當?shù)母偁巸?yōu)勢,損害其他經(jīng)營者的合法權(quán)益,擾亂社會經(jīng)濟秩序。虛假宣傳的判斷不應(yīng)局限于廣告宣傳的具體內(nèi)容是否真實。即使相關(guān)廣告宣傳的內(nèi)容有據(jù)可查、確有出處,但如果其表述內(nèi)容、表達方式失之片面,或者是以歧義性語言或者其他引人誤解的方式進行宣傳,則因其容易造成相關(guān)公眾誤解,仍應(yīng)將其認定為虛假宣傳。其次,反不正當競爭法不僅僅要制止不正當競爭行為,同時也鼓勵和保護公平的市場競爭,因此,對于包括虛假宣傳在內(nèi)的不正當競爭糾紛,仍然應(yīng)當嚴格按照民事訴訟法的規(guī)定審查原告的訴訟主體資格,以具有直接利害關(guān)系作為原告提起訴訟的前提條件。
【案例三:“一種聊天機器人系統(tǒng)”發(fā)明專利權(quán)無效行政案】
原告:蘋果電腦貿(mào)易(上海)有限公司(簡稱蘋果公司)
被告:國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復審委員會(簡稱專利復審委員會)
第三人:上海智臻網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(簡稱智臻公司)
【案情】
智臻公司是名稱為“一種聊天機器人系統(tǒng)”的發(fā)明專利(簡稱本專利)的專利權(quán)人。2012年11月19日,蘋果公司針對本專利權(quán)向?qū)@麖蛯徫瘑T會提出了無效宣告請求。2013年9月3日,專利復審委員會作出第21307號無效宣告請求審查決定,認定本專利符合《專利法》和《專利法實施細則》的相關(guān)規(guī)定,維持本專利權(quán)有效。蘋果公司不服,提起行政訴訟。
法院認為:根據(jù)本專利說明書的記載,實現(xiàn)游戲功能是本專利實現(xiàn)擬人化的一種表現(xiàn)形式,并非擬人化的附加功能。游戲功能也應(yīng)當是本專利權(quán)利要求1所記載的必要技術(shù)特征。然而,本專利說明書僅僅記載了具有一個游戲服務(wù)器以及提到實現(xiàn)互動游戲的設(shè)想,而對于游戲服務(wù)器與聊天機器人的其他部件如何連接完全沒有記載。此外,根據(jù)說明書的記載和教導,本專利的聊天機器人系統(tǒng)中,如果用戶輸入的是和游戲相關(guān)的語句,即使其能夠由過濾器分析處理,其也只是被過濾器判斷為自然語句或格式化語句,而送到人工智能服務(wù)器或查詢服務(wù)器中,而根本不可能送到游戲服務(wù)器中。由此可見,本專利說明書未充分公開如何實現(xiàn)本專利權(quán)利要求1所限定的游戲功能,違反了《專利法》第二十六條第三款的規(guī)定,本專利權(quán)應(yīng)當被宣告無效。由于本專利說明書關(guān)于如何實現(xiàn)游戲功能未充分公開,而且說明書中僅僅在形式上記載了游戲服務(wù)器,未進一步說明游戲服務(wù)器的組成部分和工作機理,“游戲服務(wù)器”的有關(guān)特征沒有得到說明書的支持,本專利權(quán)利要求1不符合《專利法》第二十六條第四款的規(guī)定。由于本專利權(quán)利要求1沒有清楚限定將何種語句轉(zhuǎn)發(fā)至游戲服務(wù)器,說明書也難以進行解釋,過濾器與三個服務(wù)器之間的連接關(guān)系不清楚,本專利權(quán)利要求1不符合《專利法實施細則》第二十條第一款的規(guī)定,應(yīng)當被宣告無效。專利復審委員會維持專利權(quán)有效的決定是錯誤的,應(yīng)當予以糾正。法院判決:撤銷被訴決定;專利復審委員會重新作出決定。
【點評】
專利制度的核心價值在于以“公開”換“保護”,即專利權(quán)人公開其技術(shù)方案以獲得對其發(fā)明創(chuàng)造享有專利的獨占權(quán)。權(quán)利要求書和說明書是申請專利時最重要的兩份文件。說明書是申請人公開其發(fā)明創(chuàng)造的詳細技術(shù)文件,為確定權(quán)利要求提供依據(jù),并用于解釋權(quán)利要求,是整個專利的基礎(chǔ)。而權(quán)利要求書的作用就是專利權(quán)人在說明書對發(fā)明創(chuàng)造所做公開的基礎(chǔ)上,請求給予的保護范圍。根據(jù)我國專利相關(guān)法律規(guī)定的授權(quán)條件,專利說明書應(yīng)當對發(fā)明創(chuàng)造作出清楚、完整的說明,以所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)為準。權(quán)利要求書應(yīng)當以說明書為依據(jù),說明要求專利保護的范圍。一份符合授權(quán)條件的專利文件,必須滿足上述條件。即便是一項好的技術(shù)創(chuàng)新,如果專利申請文件撰寫不好,就可能在授權(quán)階段被駁回或者在獲得授權(quán)后被宣告無效。近年來,計算機軟件專利糾紛頻發(fā),本案對計算機軟件領(lǐng)域的專利保護與專利權(quán)有效性的認定具有重要示范作用,特別是對《專利法》第二十六條第三款、第四款之間的關(guān)系進行了有益的探索和明確,有利于專利授權(quán)確權(quán)案件裁判標準的統(tǒng)一。
【案例四:“滴滴打車”商標權(quán)侵權(quán)糾紛案】
原告:廣州市睿馳計算機科技有限公司(簡稱睿馳公司)
被告:北京小桔科技有限公司(簡稱小桔公司)
【案情】
睿馳公司是第35類和第38類“嘀嘀”和“滴滴”文字商標的權(quán)利人,前者核定服務(wù)項目為商業(yè)管理、組織咨詢、替他人推銷等,后者包括信息傳送、計算機輔助信息和圖像傳送等。睿馳公司認為小桔公司經(jīng)營的“滴滴打車”(最初為“嘀嘀打車”)在服務(wù)軟件程序端顯著標注“滴滴”字樣,服務(wù)內(nèi)容為借助移動互聯(lián)網(wǎng)及軟件客戶端,采集信息進行后臺處理、選擇、調(diào)度和對接,使司乘雙方可以通過手機中的網(wǎng)絡(luò)地圖確認對方位置,聯(lián)系并及時完成服務(wù),屬于典型的提供通訊類服務(wù),還同時涉及替出租車司機推銷、進行商業(yè)管理和信息傳遞等性質(zhì)的服務(wù),與睿馳公司注冊商標核定的兩類商標服務(wù)內(nèi)容存在重合,侵犯其注冊商標專用權(quán),要求小桔公司停止使用該名稱,公開消除影響。
法院認為:在通常情形下,確認是否侵犯商標權(quán),應(yīng)綜合考慮被控侵權(quán)行為使用的商標或標識與注冊商標的相似度,兩者使用商品或服務(wù)的相似度,以及兩者共存是否容易引起相關(guān)公眾對來源的混淆誤認等因素。本案中,從標識本身看,“滴滴打車”服務(wù)使用的圖文組合標識具有較強的顯著性,與睿馳公司的文字商標區(qū)別明顯。睿馳公司所稱其商標涵蓋的商務(wù)和電信兩類商標的特點,均非“滴滴打車”服務(wù)的主要特征,而是其商業(yè)性質(zhì)的體現(xiàn)以及運行方式的必然選擇。此外,考慮到睿馳公司商標、“滴滴打車”圖文標識使用的實際情形,亦難以導致相關(guān)公眾混淆誤認。綜上,“滴滴打車”的服務(wù)內(nèi)容與睿馳公司注冊商標核定使用的類別不同,商標本身亦存在明顯區(qū)別,其使用行為并不構(gòu)成對睿馳公司的經(jīng)營行為產(chǎn)生混淆來源的影響,小桔公司對“滴滴打車”圖文標識的使用,未侵犯睿馳公司商標權(quán)。據(jù)此,法院判決:駁回睿馳公司的訴訟請求。
【點評】
隨著“互聯(lián)網(wǎng)+”商業(yè)模式的推廣,通過應(yīng)用軟件提供服務(wù)已成為普遍經(jīng)營方式。由于應(yīng)用軟件的名稱往往比較簡短,可選用的文字、圖案相當有限,應(yīng)用軟件名稱與注冊商標之間的沖突不可避免,因應(yīng)用軟件名稱引發(fā)的商標侵權(quán)糾紛也日漸增多。司法實踐中,被告通過應(yīng)用軟件提供的服務(wù)與原告注冊商標核定使用的服務(wù)是否構(gòu)成相同或類似服務(wù),往往成為爭議的焦點。本案中,法院并未僅以“滴滴打車”服務(wù)涉及電信、軟件、商業(yè)等為由抽象認定其與電信、軟件、商業(yè)等服務(wù)類似,而是緊緊抓住不同服務(wù)的本質(zhì)屬性和主要特征,綜合考慮不同服務(wù)的目的、內(nèi)容、方式、對象、混淆可能性等因素,最終認定“滴滴打車”服務(wù)本質(zhì)仍然是為客戶提供運輸信息和運輸經(jīng)紀服務(wù)。本案判決具有鮮明的時代特點,其中蘊含的抓本質(zhì)、抓重點的分析方法為“互聯(lián)網(wǎng)+”商業(yè)模式下正確認定類似服務(wù)提供了重要借鑒。
【案例五:“清樣”商標異議復審行政糾紛案】
原告: 安國市金泰副食品有限責任公司(簡稱金泰公司)
被告:國家工商行政管理總局商標評審委員會(簡稱商標評審委員會)
第三人:湖北稻花香酒業(yè)股份有限公司(簡稱稻花香公司)
【案情】
被異議商標為第8078350號“清樣”商標,由金泰公司申請注冊在啤酒等商品上。稻花香公司針對該商標向商標局提出異議申請。商標局作出裁定,對被異議商標予以核準注冊。稻花香公司向商標評審委員會申請復審,其主要理由之一為金泰公司申請注冊被異議商標構(gòu)成2001年修正的《商標法》第四十一條第一款所指的“以欺騙手段或者其他不正當手段取得注冊”之情形,依法不應(yīng)核準。商標評審委員會認定:金泰公司的大量商標注冊行為具有明顯的復制、抄襲他人較高知名度商標的故意,擾亂了正常的商標注冊管理秩序,有損于公平競爭的市場秩序,已構(gòu)成《商標法》第四十一條第一款所指“以欺騙手段或者其他不正當手段取得注冊”之情形,應(yīng)不予核準注冊,據(jù)此裁定:被異議商標不予核準注冊。
一審法院認為:《商標法》第四十一條第一款的規(guī)定適用于注冊商標撤銷程序,不適用于商標異議程序,商標評審委員會適用法律錯誤,據(jù)此判決:撤銷商標評審委員會作出的被訴裁定。
二審法院認為:《商標法》第四十一條第一款規(guī)定的立法精神在于貫徹公序良俗原則,維護良好的商標注冊、管理秩序,營造良好的商標市場環(huán)境,該項立法精神應(yīng)當貫穿于商標授權(quán)及撤銷程序的始終,故商標異議程序中可以參照前述規(guī)定。商標評審委員會應(yīng)當參照而不是直接適用前述規(guī)定,其法律適用方法確有不妥,但是,其裁定結(jié)論正確,并無撤銷的必要。據(jù)此,二審法院判決:撤銷原審判決;駁回金泰公司的一審訴訟請求。
【點評】
本案的爭議焦點是《商標法》第四十一條第一款關(guān)于禁止以欺騙手段或者其他不正當手段取得商標注冊的規(guī)定是否可適用于商標異議程序。對此,實踐中存在不同的認識。一種觀點認為前述規(guī)定的立法精神應(yīng)當貫穿于商標申請審查、核準及撤銷程序的始終,故該款規(guī)定當然可以適用于商標異議程序。另一種觀點認為該款規(guī)定只能適用于注冊商標撤銷程序。二審法院對前述兩種觀點均未采納,而是從法律解釋的角度,認為《商標法》在商標授權(quán)程序中未規(guī)定與前述條款類似的條款,屬于法律漏洞,執(zhí)法機關(guān)在個案中應(yīng)當填補該漏洞,填補的方法是參照適用(或稱類推適用)第四十一條第一款的規(guī)定。二審法院在本案中闡明的法律適用方法,對于指導類似案件的處理具有重要意義。
【案例六:《紅色娘子軍》著作權(quán)侵權(quán)糾紛案】
原告:梁信。
被告:中央芭蕾舞團。
【案情】
1961年,上海天馬電影制片廠根據(jù)梁信創(chuàng)作的電影文學劇本《紅色娘子軍》拍攝成同名電影并公映發(fā)行。1964年,中央芭蕾舞團將電影劇本改編為芭蕾舞劇《紅色娘子軍》并公演。1993年6月26日,梁信和中央芭蕾舞團依據(jù)1991年6月實施的《著作權(quán)法》訂立了一份協(xié)議書,協(xié)議書中確認了芭蕾舞劇《紅色娘子軍》系根據(jù)梁信的電影文學劇本《紅色娘子軍》改編而成,并認同了當年改編過程中得到了梁信的應(yīng)允和幫助。梁信認為,根據(jù)當時的法律規(guī)定,著作權(quán)許可使用合同的有效期不超過十年,故該協(xié)議應(yīng)于2003年6月期滿失效。為此,梁信訴請法院要求判令中央芭蕾舞團停止侵權(quán),即在未經(jīng)另行許可的情況下,不得演出根據(jù)其作品改編的芭蕾舞劇《紅色娘子軍》;公開賠禮道歉;賠償經(jīng)濟損失50萬元及律師費5萬元。
一審法院認為:中央芭蕾舞團1964年將梁信的電影文學劇本《紅色娘子軍》改編為芭蕾舞劇時,得到了梁信的許可,雖然這種許可沒有書面形式,但結(jié)合現(xiàn)有證據(jù)可以認定著作權(quán)許可使用合同有效;1993年6月,雙方簽訂的協(xié)議書不屬作品許可使用合同,而是雙方就表演者表演改編作品給付原作者報酬的約定;2003年6月以后,中央芭蕾舞團持續(xù)演出芭蕾舞劇《紅色娘子軍》不構(gòu)成未經(jīng)許可使用侵犯梁信著作權(quán),但應(yīng)依法向梁信支付相應(yīng)的表演改編作品報酬,對梁信由此而產(chǎn)生的經(jīng)濟損失予以一定的賠償。關(guān)于署名權(quán)問題,中央芭蕾舞團在其官方網(wǎng)站介紹涉案劇目《紅色娘子軍》時,出現(xiàn)未給梁信署名的情況,構(gòu)成對梁信署名權(quán)的侵犯,應(yīng)當予以賠禮道歉。據(jù)此,判決:中央芭蕾舞團賠償梁信經(jīng)濟損失及訴訟合理支出共十二萬元;向梁信書面賠禮道歉。一審判決后,原、被告均提起上訴。二審法院維持原判。
【點評】
本案中,法院結(jié)合特定的政治、法律和社會環(huán)境,對著作權(quán)法頒布實施之前的特定歷史時期,作者對于他人改編其作品的應(yīng)允和幫助是否構(gòu)成事實上的許可行為,以及對著作權(quán)法實施后,雙方簽訂的協(xié)議是許可使用合同還是演出報酬約定的性質(zhì)等問題進行了全面辨析。本案的裁判,既嚴格遵守著作權(quán)法的立法精神,同時又考慮到了特定歷史時期的政治、文化因素,對于紅色藝術(shù)經(jīng)典作品芭蕾舞劇《紅色娘子軍》改編權(quán)、表演權(quán)的許可行為進行了全面分析并作出認定,取得了良好的法律效果與社會效果。對于今后類似紅色藝術(shù)經(jīng)典作品著作權(quán)糾紛的處理,具有借鑒和參考意義。
【案例七:“超級MT”著作權(quán)侵權(quán)及不正當競爭案】
原告:北京樂動卓越科技有限公司(簡稱樂動卓越公司)
被告:北京昆侖樂享網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司(簡稱昆侖樂享公司)
被告:北京昆侖在線網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(簡稱昆侖在線公司)
被告:北京昆侖萬維科技股份有限公司(簡稱昆侖萬維公司)
【案情】
樂動卓越公司是移動終端游戲《我叫MTon line》、《我叫MT 2》(統(tǒng)稱《我叫MT》)的著作權(quán)人。前述游戲改編自系列3D動漫《我叫MT》。樂動卓越公司對游戲名稱、人物名稱享有獨占被許可使用權(quán),對人物形象享有美術(shù)作品的著作權(quán)。樂動卓越公司認為三被告未經(jīng)其許可,在《超級MT》游戲中使用與《我叫MT》游戲名稱、人物名稱、人物形象相近的名稱和人物,侵犯了樂動卓越公司的著作權(quán)。而且,三被告在《超級MT》游戲中抄襲了《我叫MT》游戲的名稱,且兩游戲的人物名稱也十分相似。在游戲的宣傳過程中,使用與《我叫MT》游戲相關(guān)的宣傳用語。三被告的行為已構(gòu)成不正當競爭行為,違反反不正當競爭法第五條第(二)項、第九條第一款的規(guī)定。
法院認為:由于涉案游戲名稱和游戲人物名稱不構(gòu)成作品,且被訴游戲亦未使用樂動卓越公司在其改編作品中的獨創(chuàng)性表達,故三被告的行為未侵犯樂動卓越公司的著作權(quán);樂動卓越公司的游戲名稱及人物名稱構(gòu)成手機游戲類服務(wù)上的特有名稱,三被告在明知的情況下提供被訴游戲的下載及宣傳,構(gòu)成擅自使用原告知名服務(wù)特有名稱的行為。昆侖樂享公司、昆侖在線公司、昆侖萬維公司宣傳的內(nèi)容并非客觀事實,構(gòu)成虛假宣傳行為。據(jù)此,法院判決:三被告停止不正當競爭行為;三被告連帶賠償經(jīng)濟損失和合理支出53 5000元。
【點評】
作為新興文化產(chǎn)業(yè)的分支,移動終端游戲是文化與科技融合的產(chǎn)物,具有巨大的發(fā)展空間和市場前景,受到了廣泛關(guān)注。本案即是一起涉及移動終端游戲的著作權(quán)侵權(quán)及不正當競爭糾紛。被控侵權(quán)游戲《超級MT》在游戲名稱、人物名稱、游戲的宣傳、APP頭像等多方面均存在與《我叫MT》游戲靠近的情形,導致本案的事實細碎且復雜,涉及的法律問題繁多且疑難。本案對移動終端游戲著作權(quán)權(quán)屬證明責任的分配、游戲名稱及人物名稱等簡短詞組能否構(gòu)成文字作品、改編作品的著作權(quán)保護、存在瑕疵的公證書效力的認定、移動終端游戲名稱是否能夠構(gòu)成知名商品特有名稱、虛假宣傳行為的認定等諸多法律問題,均作了詳盡、細致的分析闡述。在民事責任承擔上,充分考慮了權(quán)利游戲的市場份額、被控侵權(quán)人的主觀過錯等因素,最大程度上保護了游戲權(quán)利人的利益。本案明確了對移動終端游戲知識產(chǎn)權(quán)法律保護的思路和方向,對通過司法保護推動移動終端游戲產(chǎn)業(yè)的健康有序發(fā)展,起到了重要影響和示范作用。
【案例八:旅游衛(wèi)視臺標著作權(quán)侵權(quán)糾紛案】
原告:海南海視旅游衛(wèi)視傳媒有限責任公司(簡稱旅游衛(wèi)視)
被告:浙江愛美德旅游用品有限公司(簡稱愛美德公司)
被告:北京京東叁佰陸拾度電子商務(wù)有限公司(簡稱京東公司)
【案情】
愛美德公司在其生產(chǎn)銷售的旅行箱產(chǎn)品上將與旅游衛(wèi)視臺標十分近似的圖標作為商標使用,并在京東公司平臺上銷售。旅游衛(wèi)視認為二被告的行為侵犯了其對臺標享有的著作權(quán),起訴要求二被告停止侵權(quán)并要求愛美德公司賠償經(jīng)濟損失、合理開支200萬元。
愛美德公司為證明其使用的商標是其獨立設(shè)計且使用在先,提交了數(shù)十份證據(jù)。法院在審理中發(fā)現(xiàn):多份銷售合同所載的多個聯(lián)系電話在合同載明的簽訂日期尚未啟用或尚未由七位升位至八位,明顯有悖常理。愛美德公司亦認可部分合同日期存在倒簽的情況。在上述問題被發(fā)現(xiàn)后,愛美德公司又提交了全國皮革工業(yè)標準化技術(shù)委員會及國家皮革制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心出具的證明。該證明稱:2003年愛美德公司的箱包產(chǎn)品曾在國家皮革制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心進行檢驗,現(xiàn)保存有一只帶有涉案圖標的箱包樣品在該中心倉庫。該時間早于旅游衛(wèi)視啟用臺標的時間。法院赴兩協(xié)會進行了調(diào)查,全國皮革工業(yè)標準化技術(shù)委員會秘書長趙某及國家皮革制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心副主任田某均堅稱上述箱包確系2003年檢驗后存于檢驗中心倉庫。但法院在勘驗該箱包時發(fā)現(xiàn),該箱包的隱蔽部位印有的涉案商標標注有“?”,而愛美德公司涉案商標申請注冊、獲準注冊的年份分別為2005年和2008年。在后續(xù)調(diào)查中,田某向法院坦白,稱其所作證言系受趙某教唆,涉案箱包實為趙某2014年才交由其中心放進倉庫的,該中心經(jīng)辦人到庭予以證實。
法院認為:愛美德公司提交的為證明其就涉案商標使用在先的數(shù)十份證據(jù)均不能予以采信,愛美德公司侵犯了旅游衛(wèi)視臺標的著作權(quán)。綜合考慮涉案臺標的獨創(chuàng)性程度及知名度、愛美德公司對臺標的使用方式、使用持續(xù)時間、公司規(guī)模等因素,愛美德公司因侵權(quán)行為獲利巨大,判決其停止侵權(quán)并賠償經(jīng)濟損失200萬元。同時,一審法院認定愛美德公司提交的上述多份關(guān)鍵證據(jù)系虛假證據(jù),全國皮革工業(yè)標準化技術(shù)委員會出具虛假證言,上述行為情節(jié)較為惡劣,嚴重妨礙民事訴訟,對上述兩單位分別罰款100萬元和10萬元,并對全國皮革工業(yè)標準化技術(shù)委員會的直接責任人員趙某予以罰款1萬元。
【點評】
依法嚴懲不誠信訴訟行為是加強知識產(chǎn)權(quán)司法保護的應(yīng)有之義。本案系新民事訴訟法實施后,北京法院對不誠信當事人首起頂格罰款的案件,也是全國單起案件罰款總額最高的案件。本案被告愛美德公司提交多份關(guān)鍵虛假證據(jù),且在其在先證據(jù)被發(fā)現(xiàn)系偽造后繼續(xù)變本加厲提交虛假證據(jù)及證言,上述證據(jù)如未被發(fā)現(xiàn)系偽造,極有可能導致原被告利益出現(xiàn)重大反轉(zhuǎn)。上述行為干擾訴訟秩序,浪費司法資源、損害對方當事人權(quán)益,無視司法權(quán)威,由此法院對其處以最高額100萬元的罰款。全國皮革工業(yè)標準化技術(shù)委員會作為一個全國性的行業(yè)組織,在簽訂誠信訴訟保證書后為與其有業(yè)務(wù)往來的愛美德公司出具虛假證據(jù)及證言,嚴重干擾司法秩序,故法院對該委員會處以10萬元罰款;趙某系代表該委員會偽造上述證據(jù)、出具虛假證言的直接責任人員,應(yīng)當就其違法行為承擔相應(yīng)的責任,故法院對其處以1萬元罰款。
【案例九:“雅培米粉罐”外觀設(shè)計專利侵權(quán)糾紛案】
原告:雅培貿(mào)易(上海)有限公司(簡稱雅培公司)
被告:湖南英氏營養(yǎng)食品有限公司(簡稱英氏營養(yǎng)食品公司)
被告:江西楓樹生態(tài)科技食品有限公司(簡稱楓樹食品公司)
被告:湖南英氏乳業(yè)有限公司(簡稱英氏乳業(yè)公司)
被告:北京樂友達康科技有限公司(簡稱樂友達康公司)
被告:邵陽市興華塑膠有限公司(簡稱興華塑膠公司)
【案情】
雅培公司是專利號為ZL200730158176.0、名稱為“容器”的外觀設(shè)計專利權(quán)的被許可人,有權(quán)以自己的名義提起訴訟。英氏營養(yǎng)食品公司、楓樹食品公司、英氏乳業(yè)公司委托興華塑膠公司設(shè)計、生產(chǎn)了被訴侵權(quán)的米粉罐,并在九款罐裝米粉產(chǎn)品上使用了該米粉罐。樂友達康公司銷售了上述米粉產(chǎn)品。雅培公司認為該米粉罐外觀設(shè)計與雅培公司涉案外觀設(shè)計相同。在本案起訴前,法院根據(jù)雅培公司的申請作出了停止侵害涉案外觀設(shè)計專利權(quán)的民事裁定書,并于2014年6月先后向被告一至被告四送達了該民事裁定書。2014年7月、2014年8月,雅培公司委托他人在天津、北京多處營業(yè)場所公證購買了被控侵權(quán)產(chǎn)品。公證書顯示淘寶網(wǎng)上仍然有眾多商戶在展示、銷售被控侵權(quán)產(chǎn)品。雅培公司認為:各被告侵害了其對涉案外觀設(shè)計享有的專利權(quán),請求賠償其經(jīng)濟損失100萬元及合理費用10萬元。
法院認為:雅培公司系涉案外觀設(shè)計專利權(quán)的被許可人,涉案米粉罐侵害了雅培公司對該外觀設(shè)計享有的實施權(quán),英氏營養(yǎng)食品公司等四被告構(gòu)成了共同侵權(quán)。樂友達康公司銷售涉案米粉亦構(gòu)成侵權(quán)。對于賠償經(jīng)濟損失的具體數(shù)額,法院綜合考慮如下因素:涉案專利為外觀設(shè)計專利;涉案侵權(quán)的米粉罐在米粉產(chǎn)品整體價格上所占的比例及對涉案米粉產(chǎn)品銷售的貢獻率;涉案米粉產(chǎn)品銷售范圍較為廣泛,銷售量較大;在本院訴前停止侵權(quán)的裁定送達后兩個多月的時間內(nèi),雅培公司仍然可以在市場上購買到涉案米粉,表明各被告存在嚴重過錯。雅培公司主張100萬元的經(jīng)濟賠償,于法有據(jù),應(yīng)予支持。對于合理費用,根據(jù)其實際支出情況予以支持。據(jù)此,法院判決:各被告停止侵權(quán);英氏營養(yǎng)食品公司、楓樹食品公司、英氏乳業(yè)公司、興華塑膠公司共同賠償經(jīng)濟損失100萬元及合理費用31 395元。
【點評】
本案是法院通過提高賠償數(shù)額,加大知識產(chǎn)權(quán)司法保護力度的典型案例,在賠償數(shù)額的確定上具有借鑒意義和示范作用。法院在確定本案具體賠償數(shù)額時,既考慮到了受保護權(quán)利的類型、涉案外觀設(shè)計對被控侵權(quán)產(chǎn)品銷售的貢獻率等因素,也充分考慮到侵害涉案外觀設(shè)計的侵權(quán)產(chǎn)品多達九種,且該九種侵權(quán)產(chǎn)品生產(chǎn)銷售量較大、銷售范圍較為廣泛、持續(xù)時間較長、各被告方的主觀過錯非常嚴重,尤其是在法院發(fā)出訴前禁令后的兩個多月時間內(nèi)被告方仍然不停止侵權(quán),漠視法院禁令,主觀過錯極為嚴重,故法院按照法定賠償數(shù)額的上限確定了本案經(jīng)濟損失的賠償數(shù)額,全部支持了權(quán)利人關(guān)于經(jīng)濟損失的索賠請求,充分彌補了權(quán)利人的經(jīng)濟損失,提高了對惡意侵權(quán)行為的制裁力度,彰顯了法院加強知識產(chǎn)權(quán)司法保護力度的決心和態(tài)度,取得了良好的法律效果和社會效果。
【案例十:銷售計算機軟件加密鎖侵犯著作權(quán)罪案】
公訴機關(guān):北京市海淀區(qū)人民檢察院
被告人:霍紅偉、劉奕斐、段玉亭、郝麗蒙、申玲、吳素梅
【案情】
被害人廣聯(lián)達公司為軟件開發(fā)公司,其公司官網(wǎng)向公眾免費提供正版軟件的下載,使用者下載軟件后,需從廣聯(lián)達公司購買軟件加密鎖方能正常使用。自2013年4月起,被告人霍紅偉身為安陽偉杰電子商務(wù)有限公司法定代表人及實際負責人,雇傭被告人吳素梅、段玉亭、郝麗蒙、申玲、劉奕斐,未經(jīng)著作權(quán)人許可,利用互聯(lián)網(wǎng)銷售廣聯(lián)達公司享有著作權(quán)的軟件的加密鎖和軟件破解驅(qū)動程序,以達到銷售廣聯(lián)達公司享有著作權(quán)的軟件的實質(zhì)目的,非法經(jīng)營數(shù)額為274 944元。被告人劉奕斐于2013年6月起參與上述犯罪,非法經(jīng)營數(shù)額為189 436元。2013年10月28日,被告人霍紅偉、吳素梅、段玉亭、郝麗蒙、申玲、劉奕斐被公安機關(guān)抓獲歸案。到案后,被告人霍紅偉向被廣聯(lián)公司支付賠償金50萬元,廣聯(lián)達公司對其表示諒解。
法院認為:被告人霍紅偉、吳素梅、段玉亭、郝麗蒙、申玲、劉奕斐身為安陽偉杰電子商務(wù)有限公司直接負責的主管人員或直接責任人員,以營利為目的,未經(jīng)著作權(quán)人許可,以公司名義發(fā)行他人享有著作權(quán)的計算機軟件,侵犯他人著作權(quán),其中霍紅偉、吳素梅、段玉亭、郝麗蒙、申玲的行為情節(jié)特別嚴重,劉奕斐的行為情節(jié)嚴重,其行為均已構(gòu)成侵犯著作權(quán)罪,應(yīng)予懲處,公訴機關(guān)指控罪名成立。對于被告人霍紅偉及其辯護人關(guān)于應(yīng)以銷售侵權(quán)復制品罪追究被告人霍紅偉的刑事責任的辯護意見,在案證據(jù)顯示,被告人通過銷售廣聯(lián)達軟件加密鎖和軟件破解驅(qū)動程序,達到銷售廣聯(lián)達公司享有著作權(quán)的計算機軟件的目的,實質(zhì)為發(fā)行他人作品之行為,符合侵犯著作權(quán)罪的犯罪構(gòu)成,應(yīng)認定為侵犯著作權(quán)罪,故對以上辯護意見不予采納。
【點評】
當前計算機軟件的侵權(quán)模式主要表現(xiàn)為:通過銷售加密鎖來銷售軟件,控制軟件的供應(yīng)和使用渠道獲取對價收入。盜版加密鎖的功能和目的是使他人正常使用正版軟件,實際上是利用盜版加密鎖繞開著作權(quán)人的技術(shù)保護措施,實質(zhì)受侵害的客體是軟件的著作權(quán)。本案中,被告人銷售的盜版加密鎖與正版加密鎖的內(nèi)容不同,盜版加密鎖是先解鎖再寫鎖,通過重新編碼等技術(shù)手段替代性地實現(xiàn)了正版加密鎖的加密、解密功能。判定涉案行為是否屬侵犯著作權(quán)行為,要結(jié)合計算機軟件的侵權(quán)模式,從行為實質(zhì)上對“發(fā)行”內(nèi)涵進行認定。本案被告人通過銷售重新編寫的加密程序,修改并解除正版軟件的加密程序,變相銷售他人享有著作權(quán)的軟件作品,故應(yīng)認定為刑法上的“發(fā)行”行為,構(gòu)成侵犯著作權(quán)罪。本案是典型的新型計算機軟件侵權(quán)犯罪案件,在犯罪認定過程中突破原有“作品發(fā)行”之內(nèi)涵,鎖定犯罪行為本質(zhì),在犯罪對象和侵權(quán)方式方面均有一定的代表性。
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來源:京法網(wǎng)事
編輯:IPRdaily 彭瑩
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