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作者:王梨華 浙江杭知橋律師事務所 專利代理人 知產(chǎn)團
原標題:近幾年專利訴訟被告贏多輸少三大原因
《專利維權路上的九九八十一難》一文講述專利侵權訴訟中代理原告要面對的八十一種困難,原告勝訴何等不易。本文在代理被告的角度談談現(xiàn)階段代理被告的三大“紅利”。
紅利一:專利易被無效
遭遇專利侵權訴訟,被告的突破點除了訴訟中的常規(guī)抗辯,還可以通過提起無效宣告程序對原告進行反擊、為調解增加籌碼。
專利無效理由目前主要集中在新穎性、創(chuàng)造性、實用性、公開不充分、權利要求未得到說明書支持、權利要求不清楚、修改超范圍等等?,F(xiàn)階段的無效宣告仍有一部分是被專利權人自己的其他專利所無效,又或者專利權人在申請日前已公開銷售且證據(jù)取得非常容易(專利權人在申請日前在網(wǎng)上銷售,銷售鏈接內的圖片公開了專利技術)。
專利無效比現(xiàn)有技術抗辯成立更容易。與涉案專利最為接近的對比文件在訴訟中作為現(xiàn)有技術抗辯使用時,可能由于其本身的限制無法成立,但無效宣告程序中,對比文件結合其他文獻足以證明專利本身不具備創(chuàng)造性,使專利被無效。又或,某些技術特征在專利文本中不清楚,與涉案產(chǎn)品技術特征是否相同或等同模棱兩可,被告可以在無效過程中針對這類技術特征尋找對比文件。為維持專利權,專利權人會盡可能夸大專利技術特征與對比文件相應技術特征的區(qū)別?;蛟S專利權在無效宣告中被維持,但迫使專利權人縮小了專利權保護范圍,或者增加了禁止反悔原則的內容,被告代理人可以通過這種方式為訴訟做準備,提高勝算。
紅利二:涉訴專利總體技術偏低
由于歷史原因,我國公眾意識到自主創(chuàng)新的重要性,只有短短十余年。在這種背景下,創(chuàng)新能力與發(fā)達國家相比仍有進步空間,部分專利技術含量偏低。技術含量低指的不僅是本身技術含量低的專利,小部分申請人購買國外產(chǎn)品逆向工程后,在國內申請專利(甚至直接翻譯國外專利文本),或僅在原專利基礎上增加公知常識性的技術特征,雖然專利產(chǎn)品可能具有很高的技術含量,但專利技術與現(xiàn)有技術相比,技術含量偏低。
由于實用新型專利和外觀設計專利僅進行形式審查,技術含量低的專利也能獲得授權。本身技術含量低的專利,大部分都是公知常識、慣用設計手段的組合,專利權極不穩(wěn)定,不足為懼。通過模仿國外產(chǎn)品而申請的專利,其實際情況往往是原告和被告模仿了同一對象,但原告知識產(chǎn)權意識“強”,在國內申請了專利。被告深知自己的技術來源并非原告,而是某國外公司,律師以此為線索較易找到真正的發(fā)明人,取得相應的現(xiàn)有技術證據(jù)。
紅利三:專利撰寫水平參差不齊
中國專利制度實行30多年,和歐美200多年的專利制度相比顯得非常年輕,在專利申請技巧、代理經(jīng)驗上存在較大差距。專利代理人總體年輕,經(jīng)驗尚淺,難以把握授權與保護范圍間的平衡,難免出現(xiàn)專利技術撰寫錯誤、撰寫保護范圍普遍偏小的特點。為了保障專利授權,將權利要求寫得過于細致,極易被規(guī)避,有時原告覺得被告的產(chǎn)品和自己給代理機構用于撰寫的樣品幾乎一模一樣,但偏偏就是不侵權。
現(xiàn)階段專利撰寫的質量評價體現(xiàn)尚未完全建立,專利申請人也缺乏評估專利代理人水平的能力,專利代理機構中從事專利訴訟的律師比例偏低,無法形成良好的通過訴訟的方式來指導專利撰寫,有些專利仍然按照論文方式進行撰寫,在實際情況中出現(xiàn)好技術差專利的評價,無法維權。
上文中的“紅利”,有一部分是我國專利制度發(fā)展過程中的必然產(chǎn)物。對被告而言或許是紅利,但被告的律師卻不得不以矛盾的心態(tài)面對。這些“紅利”的普遍存在意味創(chuàng)新能力仍需繼續(xù)提升、利行業(yè)整體水平仍與歐美有較大差距。起步晚、短期內創(chuàng)新能力弱、新興的專利代理行業(yè)需要成長時間等因素是無法回避的現(xiàn)實。當這些發(fā)展期“紅利”不再,或許意味著我國的創(chuàng)新能力踏上了新的臺階,中國專利律師將與歐美專利律師一樣獲得更大的尊重。
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作者:王梨華 浙江杭知橋律師事務所 專利代理人 知產(chǎn)團
編輯:IPRdaily 趙珍 / 校對:IPRdaily 縱橫君
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