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來源:IPRdaily中文網(wǎng)(IPRdaily.cn)
作者:半夏 指導(dǎo)老師:房平木律師
原標(biāo)題:關(guān)于創(chuàng)造性的思考與困惑(上)
內(nèi)容提要
本文討論:
一、發(fā)明實際解決的技術(shù)問題能否被客觀確定;
二、如果發(fā)明實際解決的技術(shù)問題不能被客觀確定,那么確定發(fā)明實際解決的技術(shù)問題時,是否應(yīng)該僅以申請文件公開為基礎(chǔ),而不考慮申請文件以外的內(nèi)容;
三、一個技術(shù)方案是否會因為它所針對的技術(shù)問題不同,而得到不同的創(chuàng)造性結(jié)論;
四、創(chuàng)造性判斷的,是技術(shù)方案本身是否顯而易見,還是技術(shù)方案解決相應(yīng)技術(shù)問題是否非顯而易見;
五、發(fā)明和實用新型專利權(quán)的保護范圍,是否需要考慮加入技術(shù)問題的限定。
關(guān)鍵詞
創(chuàng)造性、技術(shù)方案、技術(shù)問題
一、說明
本文的一些觀點可能與目前許多主流觀點不同。受限于筆者的認識,可能大多數(shù)觀點都是存在問題的,也許整個討論基礎(chǔ)都是錯的。但是,本文產(chǎn)生于筆者在實際工作中遇到的案例,并且,本文的一些觀點在筆者腦海產(chǎn)生后,已經(jīng)反復(fù)折磨筆者蠻長一段時間,筆者仍然無法確定其對錯。筆者雖然也查看一些資料和書籍,但是,尚未能得到解惑。為此,筆者將這些思考全盤寫出,望業(yè)界同行批評和斧正,筆者在此表示真誠感謝。
國內(nèi)對新穎性的要求從“相對新穎性”變成“絕對新穎性”,而本文的相應(yīng)想法是:如果可以將目前要求的創(chuàng)造性歸納為“絕對創(chuàng)造性”,那么,創(chuàng)造性的情況是不是恰好可以與新穎性的情況反過來,采用一種“相對創(chuàng)造性”的判斷標(biāo)準(zhǔn),這種“相對創(chuàng)造性”是:將技術(shù)方案解決申請文件中記載的相應(yīng)技術(shù)問題作為整體進行(創(chuàng)造性)判斷,而不是原來那種根據(jù)技術(shù)方案解決任何問題進行(創(chuàng)造性)判斷。
二、總述
引源問題:
對于一個技術(shù)方案,能因為它的區(qū)別特征在申請文件中記載的作用的不同,而得到“有創(chuàng)造性”和“沒有創(chuàng)造性”兩種不同的結(jié)論嗎?
需要說明的是,引源問題中提到的“作用的不同”,達到了使發(fā)明實際解決的技術(shù)問題不同的程度,本文后半部分也對作用與技術(shù)問題的關(guān)系進行討論。
引源問題的變形問題:
同樣的兩個技術(shù)方案,在申請時,以解決不同的技術(shù)問題提出,有可能得到一個技術(shù)方案“有創(chuàng)造性”,而另一個技術(shù)方案“沒有創(chuàng)造性”的結(jié)論嗎?
在目前的專利法規(guī)定下,引源問題及其變形問題的都不允許出現(xiàn)不同的創(chuàng)造性結(jié)論。
因為,目前的專利法保護的對象(客體)是技術(shù)方案(除外觀設(shè)計),因此,一個技術(shù)方案,要么有創(chuàng)造性,要么沒有創(chuàng)造性。
但是,很多人會隱約感覺,引源問題及其變形問題,在實踐中,可能會出現(xiàn)不同結(jié)論,即,實踐中可能出現(xiàn):
1、區(qū)別特征在申請文件中記載的作用不同,導(dǎo)致一種情況下有創(chuàng)造性,另一種情況下沒有創(chuàng)造性的;
2、同樣的兩個技術(shù)方案,在申請時,以解決不同的技術(shù)問題提出,得到一個技術(shù)方案“有創(chuàng)造性”,而另一個技術(shù)方案“沒有創(chuàng)造性”的。
例如,江耀純的《創(chuàng)造性判斷三步法中的萬能公式-技術(shù)問題答案搜索法》[ 網(wǎng)絡(luò)出版類 江耀純:《創(chuàng)造性判斷三步法中的萬能公式-技術(shù)問題答案搜索法》,載深圳新創(chuàng)友知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司網(wǎng)站http://www.cypatent.com/cn/bow-66.htm,最后訪問日期:2018年5月9日。]一文中提到一個例子如下:
歐專局的一個典型案例來說吧。在該案中,把啤酒瓶做成褐色,解決了啤酒保鮮問題,在現(xiàn)有技術(shù)中檢索到不相應(yīng)的啟示,因而該發(fā)明有創(chuàng)造性。但如果把“啤酒瓶做成褐色”所解決的技術(shù)問題確定為“減少光線透射”,則就會檢索出大量的對比文件,造成“該發(fā)明沒有創(chuàng)造性”的錯誤判斷。
筆者認為,申請文件中如果寫的技術(shù)問題是“減少光線透射”,相應(yīng)申請難以授權(quán),但是,技術(shù)問題寫成了“啤酒保鮮”,卻被授權(quán)了。本文正是對此進行討論,也就是說:
1、確定發(fā)明實際解決的技術(shù)問題時,是否應(yīng)當(dāng)僅將申請文件中記載的內(nèi)容(主要是技術(shù)問題和技術(shù)效果等內(nèi)容)作為基礎(chǔ),而不考慮申請文件以外的內(nèi)容;
2、在確定保護范圍時,是否應(yīng)當(dāng)將保護對象由僅為技術(shù)方案,變成由技術(shù)方案與相應(yīng)的“技術(shù)方案實際解決的技術(shù)問題”構(gòu)成的結(jié)合,即通過在權(quán)利要求書中增加“技術(shù)方案實際解決的技術(shù)問題”,縮小權(quán)利要求的保護范圍。
其中,“技術(shù)方案實際解決的技術(shù)問題”這個名詞,是指“三步法”中的“發(fā)明實際解決的技術(shù)問題”,即本文后續(xù)會提到將“發(fā)明實際解決的技術(shù)問題”替換為“技術(shù)方案實際解決的技術(shù)問題”。
如果上述兩點討論的結(jié)論都是肯定的,能夠使得引源問題及其變形問題的答案都由否定變成肯定的(從而跟實踐中的做法可能更加一致),即:一個技術(shù)方案,結(jié)合相應(yīng)的技術(shù)問題,可以有不同的創(chuàng)造性結(jié)論。
后面的內(nèi)容,都根據(jù)上述討論展開,首先從筆者在實踐中產(chǎn)生的困惑開始說明。
三、困惑
3.1困惑一、發(fā)明實際解決的技術(shù)問題是否能夠被客觀確定,是否可以從申請文件以外的內(nèi)容確定發(fā)明實際解決的技術(shù)問題。
目前很多人認為,發(fā)明實際解決的技術(shù)問題能被客觀確定。確定區(qū)別特征之后,發(fā)明實際解決的技術(shù)問題能夠被相應(yīng)客觀確定。
這些人的觀點進一步認為,確定發(fā)明實際解決的技術(shù)問題是一個客觀過程,以至于“發(fā)明實際解決的技術(shù)問題”還有一個“客觀技術(shù)問題”這樣的別稱。
相應(yīng)的,目前普遍的觀點認為,“三步法”的前兩步是客觀過程,只有第三步是主觀判斷。
審查指南中,有這樣的表述:在審查中應(yīng)當(dāng)客觀分析并確定發(fā)明實際解決的技術(shù)問題。這應(yīng)該是對上述觀點的支持。
一些書籍的內(nèi)容也支持“確定發(fā)明實際解決的技術(shù)問題是一個客觀過程”。例如石必勝《專利創(chuàng)造性判斷研究》[ 著作類 石必勝著:《專利創(chuàng)造性判斷研究》,知識產(chǎn)權(quán)出版社2012年2月第1版,第80頁。]一書中,也多處表明,目前我國認為確定發(fā)明實際解決的技術(shù)問題是客觀的,其中包括第80頁記載了“確定客觀技術(shù)問題作為我國創(chuàng)造性判斷的一個步驟最先規(guī)定在2001年的《審查指南》中……”等內(nèi)容。
由于很多人認為,“發(fā)明實際解決的技術(shù)問題是能被對應(yīng)客觀確定的”,因此,他們會相應(yīng)認為,確定發(fā)明實際解決的技術(shù)問題時,應(yīng)當(dāng)是可以考慮申請文件以外的內(nèi)容的,這兩個觀點是直接相承接的。
然而,筆者正是對上述觀點存在困惑,后續(xù)將進一步說明。
3.2 困惑二、專利保護的對象與創(chuàng)造性判斷的內(nèi)容是否一致
根據(jù)專利法第二條,除了外觀設(shè)計,專利法保護的對象(客體)是技術(shù)方案(發(fā)明專利和實用新型專利)。本文只針對技術(shù)方案這種保護對象,不涉及外觀設(shè)計??梢?,目前專利(除外觀設(shè)計)保護的對象,是技術(shù)方案。
通常會認為,專利保護的對象與創(chuàng)造性判斷的內(nèi)容是一致的。專利保護的對象是技術(shù)方案,因為,現(xiàn)在權(quán)利要求的內(nèi)容就是技術(shù)方案,這與專利法第二條是對應(yīng)的。
專利法第26條對權(quán)利要求書規(guī)定的是:權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)以說明書為依據(jù),清楚、簡要地限定要求專利保護的范圍。而對于權(quán)利要求本身,審查指南中有多處這樣的表述:
權(quán)利要求中不得使用與技術(shù)方案的內(nèi)容無關(guān)的詞句……
可見,對于專利保護的對象是技術(shù)方案,權(quán)利要求記載的也是技術(shù)方案,這一點應(yīng)該是非常清楚的。
那么,創(chuàng)造性判斷的內(nèi)容也是技術(shù)方案嗎。
筆者對“專利保護的對象與創(chuàng)造性判斷的內(nèi)容是否一致”存在困惑,也說明,筆者認為或許兩者是不一致的,后續(xù)將進一步說明。
3.3困惑三、專利保護的對象是技術(shù)方案,并且可以從申請文件以外的內(nèi)容確定發(fā)明實際解決的技術(shù)問題,是否是許多申請無法授權(quán)的根源。
困惑三事實上還應(yīng)該加上“發(fā)明實際解決的技術(shù)問題難以被客觀確定”,但是,這個是筆者后續(xù)要討論的觀點。暫時先將它與困惑三剝離。
讓我們回到引源問題:
對于一個技術(shù)方案,能因為它的區(qū)別特征在申請文件中記載的作用的不同(這種作用不同,達到了使發(fā)明實際解決的技術(shù)問題不同的程度,本文后半部分也對作用與技術(shù)問題的關(guān)系進行討論),而得到“有創(chuàng)造性”和“沒有創(chuàng)造性”兩種不同的結(jié)論嗎?
引源問題可以對應(yīng)到這樣一種典型的創(chuàng)造性判斷情形:
審查員找到對比文件1作為最接近的現(xiàn)有技術(shù),指出一個合金專利申請的權(quán)利要求1與對比文件1相比,存在的區(qū)別特征是:該專利申請在合金成分中加入了鋅;審查員又找到公開含有鋅的合金專利,對比文件2;非常重要的,鋅在該專利申請中的作用與在對比文件2中的作用不同,并且,這個作用的不同,導(dǎo)致可以確定,鋅在申請文件中解決的技術(shù)問題與在對比文件2中解決的技術(shù)問題不同。
看到這樣的情形,相信很多人會直接說,這種情形不屬于“三步法”中“存在啟示”的情況(即屬于不存在啟示的情況),因此,此時的權(quán)利要求1是可以爭辯有創(chuàng)造性的。
然而,請先思考變化一:要是該專利申請中加入鋅的作用就是對比文件2中加入鋅的作用呢,整個專利申請,技術(shù)方案沒有變化,只是鋅的作用不同而已呀,感覺這種情況就正好是“三步法”中“存在啟示”的情況啊,那些原本認為這個案子可以爭辯創(chuàng)造性的人,此時要如何解釋這樣的情況呢。
而且,還可以繼續(xù)思考變化二:要是該專利申請中寫了,加入鋅的作用,既包括了對比文件2中加入鋅的作用,又包括了另外一個之前沒有發(fā)現(xiàn)的作用;這個時候呢,這個專利申請究竟屬不屬于存在啟示的情況呢。
上述原情形和兩個變化中,合金的成分一直沒有改變,也就是說,技術(shù)方案一直沒有變化。
但是,為什么會出現(xiàn)這么多讓人困擾的疑惑呢——雖然原情形、變化一和變化二,三者技術(shù)方案相同,但感覺變化一顯然沒有創(chuàng)造性,而原情形和變化二又是可以爭辯一下創(chuàng)造性的。
對于原情形,筆者親自看到一個駁回通知書,大致駁回理由可以這樣歸納:雖然鋅在申請文件中沒有記載能解決對比文件2中相應(yīng)的技術(shù)問題,但是,客觀實際上,鋅加入對比文件1中,也能解決鋅在對比文件2中所解決的技術(shù)問題;因此,對比文件2相當(dāng)于已經(jīng)說明,在合金中加入鋅,可以起到鋅在對比文件2中的相應(yīng)作用;此時,以對比文件1為基礎(chǔ),從解決對比文件2中鋅所解決的技術(shù)問題上看,本領(lǐng)域技術(shù)人員在對比文件1中加入鋅是顯而易見的,因此,從這一角度上看,權(quán)利要求1是顯而易見的,不具備創(chuàng)造性。
仔細分析審查員的駁回可知,其中最關(guān)鍵的地方之一,是審查員事實上把鋅在對比文件2中所解決的技術(shù)問題作為發(fā)明實際解決的技術(shù)問題。
也就是說,審查員認為,可以從申請文件以外的內(nèi)容確定發(fā)明實際解決的技術(shù)問題。
如果可以從申請文件以外的內(nèi)容確定發(fā)明實際解決的技術(shù)問題,那么專利審查的不確定性是十分明顯的。
因為,審查員想承認有創(chuàng)造性時,他可以不從申請文件以外的內(nèi)容確定發(fā)明實際解決的技術(shù)問題,而如果審查員想認定沒有創(chuàng)造性時,他往往可以從申請文件以外的內(nèi)容確定發(fā)明實際解決的技術(shù)問題。
這樣,審查員的判斷標(biāo)準(zhǔn)未免太難以統(tǒng)一,太沒有確定性。
這種情況下,哪怕申請人爭取到一些案件的授權(quán),其實,也感覺是審查員“網(wǎng)開一面”。因為,如果審查員非要從上述駁回案件的角度來評價,幾乎所有的這類案件都可能無法授權(quán)。
很多人可能會覺得,審查員的思路有問題,沒有理論依據(jù)。然而,石必勝的《專利創(chuàng)造性判斷研究》一書第268頁[ 著作類 石必勝著:《專利創(chuàng)造性判斷研究》,知識產(chǎn)權(quán)出版社2012年2月第1版,第268-269頁。]最后一段有這樣的記載:
比較分析我國與歐洲專利局的相關(guān)規(guī)定和判例可知,到達發(fā)明申請的路徑有多種 ,只要其中一種路徑相對于本領(lǐng)域技術(shù)人員是顯而易見的,就可以認定發(fā)明申請不具備創(chuàng)造性。日本《審查指南》規(guī)定,即使是發(fā)明申請與引證發(fā)明要解決的技術(shù)問題不相同,如果本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠容易地以一種不同于發(fā)明申請的問題解決思路得出發(fā)明申請的技術(shù)方案,發(fā)明申請就不具備創(chuàng)造性。同樣的道理,由于作為出發(fā)點的現(xiàn)有技術(shù)不同,同一個發(fā)明相對于不同出發(fā)點能夠解決的技術(shù)問題也不相同,但只要是其中任何一條道路相對于本領(lǐng)域技術(shù)人員是顯而易見的,發(fā)明就不具備創(chuàng)造性。
上述內(nèi)容,不僅是審查員駁回相應(yīng)申請的理論依據(jù),也為上述問題二提供了理論依據(jù),即:發(fā)明實際解決的技術(shù)問題能被客觀確定,可以從申請文件以外的內(nèi)容確定發(fā)明實際解決的技術(shù)問題。
總之,這一切是由于目前專利保護的對象是技術(shù)方案,而且,發(fā)明實際解決的技術(shù)問題可以從申請文件以外的內(nèi)容確定發(fā)明實際解決的技術(shù)問題共同導(dǎo)致的。
也可以將這一原因進行梳理如下:
1、目前專利法保護的對象是技術(shù)方案(不包括外觀設(shè)計),因此,一個技術(shù)方案有沒有創(chuàng)造性,不能因為它所要解決的技術(shù)問題的不同而發(fā)生變化,技術(shù)方案無論從解決任何技術(shù)問題來看,都應(yīng)該是非顯而易見的,否則不滿足授權(quán)條件;
2、由于發(fā)明實際解決的技術(shù)問題可以從對比文件中確定,在很多情況下,“三步法”第三步的時候,都會變成是存在啟示的情況,因此,相應(yīng)的申請會被認為是顯而易見的,是不具備創(chuàng)造性的。
然而,這樣合理嗎。這種理論下,合金領(lǐng)域的案子應(yīng)該基本上都難以授權(quán)吧。
筆者認為,這樣是不合理,并且,筆者希望能夠有方法解決這種不合理。
四、對困惑的思考
4.1對困惑一的思考
筆者認為:
1.發(fā)明實際解決的技術(shù)問題難以被客觀確定;相信不少人都會認為發(fā)明實際解決的技術(shù)問題是難以被客觀確定的,正如不少人還認為,確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)和確定區(qū)別特征都無法真正實現(xiàn)一樣;
2.由于發(fā)明實際解決的技術(shù)問題難以被客觀確定,因此,如果可以從申請文件以外的內(nèi)容確定發(fā)明實際解決的技術(shù)問題,將反而導(dǎo)致很多情況下的不客觀與不確定。
先看“發(fā)明實際解決的技術(shù)問題難以被客觀確定”。
讓我們來看審查指南中關(guān)于碳黑的案例,用來說明創(chuàng)立發(fā)明的過程不影響創(chuàng)造性的判斷,相應(yīng)原文內(nèi)容如下:
公知的汽車輪胎具有很好的強度和耐磨性能,它曾經(jīng)是由于一名工匠在準(zhǔn)備黑色橡膠配料時,把決定加入3%的碳黑錯用為30%而造成的。事實證明,加入30%碳黑生產(chǎn)出來的橡膠具有原先不曾預(yù)料到的高強度和耐磨性能,盡管它是由于操作者偶然的疏忽而造成的,但不影響該發(fā)明具備創(chuàng)造性。
這個碳黑的案例,如果當(dāng)初確定過區(qū)別特征和發(fā)明實際解決的技術(shù)問題,想必,區(qū)別特征會是:在汽車輪胎成分中加入30%的碳黑;技術(shù)問題會是:使汽車輪胎具有高強度和耐磨性能(或者說:克服汽車輪胎的強度低和不耐磨問題)。
筆者認為,如果不是發(fā)明人偶然發(fā)現(xiàn),誰也不知道這個案件的“發(fā)明實際解決的技術(shù)問題”會是“使汽車輪胎具有高強度和耐磨性能”。
筆者還認為,“阿司匹林”這樣的用途發(fā)明也說明,一些技術(shù)方案除了一開始認為的“發(fā)明實際解決的技術(shù)問題”以外,還能解決其它的“發(fā)明實際解決的技術(shù)問題”,即一些技術(shù)方案還能解決申請文件記載以外的“發(fā)明實際解決的技術(shù)問題”,只是一開始申請時,還沒被發(fā)現(xiàn)。(當(dāng)然,筆者對用途發(fā)明的這種理解可能是荒謬的,許多人會認為用途發(fā)明已經(jīng)變成了方法專利,技術(shù)方案已經(jīng)改變,這一點筆者后續(xù)會繼續(xù)討論。)
一個技術(shù)特征(區(qū)別特征),它可能有很多作用,可能達到對多個技術(shù)問題的解決。因此,會出現(xiàn)無論是對比文件中的記載,還是申請人自己申請文件的記載,都無法完全說明這個技術(shù)特征在相應(yīng)技術(shù)方案中的作用及其對應(yīng)解決的技術(shù)問題(特別是在合金或藥品等組分類案件中)的情況,因此,想要客觀確定發(fā)明實際解決的技術(shù)問題,幾乎是不可能的。
可見,“發(fā)明實際解決的技術(shù)問題”是難以被客觀確定。即使是在區(qū)別特征確定的情況下,發(fā)明實際解決的技術(shù)問題也是難以被客觀確定的。很多審查和司法實踐中,也是選擇放棄確定所謂的客觀技術(shù)問題。
“發(fā)明實際解決的技術(shù)問題”是難以被客觀確定,還有一個重要的表現(xiàn)。審查過程中,審查員如果不斷換最接近的現(xiàn)有技術(shù),相應(yīng)的區(qū)別特征和發(fā)明實際解決的技術(shù)問題都要相應(yīng)更改,這顯然也是不合理的,這也說明,真正要確定發(fā)明實際解決的技術(shù)問題是不可能的。
申請人經(jīng)過與對比文件相比,確定了區(qū)別特征之后,盡管申請文件原來完全沒有描述相應(yīng)的區(qū)別特征的作用、效果和解決的問題,又重新歸納了相應(yīng)的發(fā)明實際解決的技術(shù)問題,也是不合理的,也說明真正要確定發(fā)明實際解決的技術(shù)問題是不可能的。
如果可以考慮申請文件以外的內(nèi)容,出現(xiàn)這種情況,申請人經(jīng)過與對比文件相比,確定了區(qū)別特征之后,盡管申請文件原來完全沒有描述相應(yīng)的區(qū)別特征的作用、效果和解決的問題,又重新歸納了相應(yīng)的技術(shù)問題,這是合理的嗎?這正是會導(dǎo)致前面提到的合金案例的情況。所有合金申請可能都無法授權(quán)的原因。
初步總結(jié)對困惑一思考得到的結(jié)論可知,筆者認為,在發(fā)明實際解決的技術(shù)問題難以被客觀確定的事實情況下,如果可以從申請文件以外的內(nèi)容確定發(fā)明實際解決的技術(shù)問題,將導(dǎo)致反而很多情況下的不客觀,很多判斷的不確定。
4.2尋找困惑一的解決方案
既然,發(fā)明實際解決的技術(shù)問題難以被客觀確定,筆者認為,解決方法就是:在確定發(fā)明實際解決的技術(shù)問題時,是否應(yīng)當(dāng)僅將申請文件中記載的內(nèi)容(主要是相應(yīng)的技術(shù)問題和技術(shù)效果)作為基礎(chǔ),不考慮申請文件以外的內(nèi)容。
也就是說,筆者認為,不應(yīng)當(dāng)根據(jù)申請文件以外的內(nèi)容,來確定發(fā)明實際解決的技術(shù)問題。
雖然,審查指南中提到“作為一個原則,發(fā)明的任何技術(shù)效果都可以作為重新確定技術(shù)問題的基礎(chǔ),只要本領(lǐng)域的技術(shù)人員從該申請說明書中所記載的內(nèi)容能夠得知該技術(shù)效果即可?!钡P者的觀點與其是有區(qū)別的。筆者認為的是:應(yīng)當(dāng)限定,確定發(fā)明實際解決的技術(shù)問題,僅限定在申請說明書中所記載的內(nèi)容能夠得知該技術(shù)效果。
4.3對困惑二的思考
專利法保護的對象是技術(shù)方案應(yīng)該沒有疑問。
但筆者認為,根據(jù)目前審查指南規(guī)定的內(nèi)容,經(jīng)受創(chuàng)造性判斷的內(nèi)容不是技術(shù)方案。
這很可能是筆者的“一派胡言”。
但是,筆者還是希望把自己的看法如實說出來,并虛心接受大家的批評和指正。
專利法中規(guī)定:創(chuàng)造性,是指與現(xiàn)有技術(shù)相比,該發(fā)明具有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步,該實用新型具有實質(zhì)性特點和進步。
審查指南中,繼續(xù)對突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步做出以下規(guī)定:
發(fā)明有突出的實質(zhì)性特點,是指對所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員來說,發(fā)明相對于現(xiàn)有技術(shù)是非顯而易見的。
發(fā)明有顯著的進步,是指發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)相比能夠產(chǎn)生有益的技術(shù)效果。
我們單獨看突出的實質(zhì)性特點,會覺得跟技術(shù)問題無關(guān),但是,審查指南正是用“三步法”作為“突出的實質(zhì)性特點的一般性判斷方法”。
而根據(jù)“三步法”的內(nèi)容,筆者認為,經(jīng)受創(chuàng)造性中,“突出的實質(zhì)性特點”判斷的,是技術(shù)方案與相應(yīng)的技術(shù)問題。
具體的,審查指南中,“三步法”第三步的第一句原文如下:
(3)判斷要求保護的發(fā)明對本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是否顯而易見
這個時候會有人開始說,這個第三步判斷的是“發(fā)明”,而不是“技術(shù)方案”。然而,發(fā)明在專利法第二條的定義正是:對產(chǎn)品、方法或者其改進所提出的新的技術(shù)方案。
哪怕審查指南此處有意用“發(fā)明”,目的是想將申請文件作為一個整體看待,例如審查指南提到,應(yīng)當(dāng)將發(fā)明作為一個整體看待(原文為:在評價發(fā)明是否具備創(chuàng)造性時,審查員不僅要考慮發(fā)明的技術(shù)方案本身,而且還要考慮發(fā)明所屬技術(shù)領(lǐng)域、所解決的技術(shù)問題和所產(chǎn)生的技術(shù)效果,將發(fā)明作為一個整體看待。),但筆者認為,這是起不到這個作用的,上面提到的駁回案件就是具體例子。
因為,在專利法中,發(fā)明已經(jīng)有了法定定義,它一種技術(shù)方案。如果不改變法條中的定義,而僅憑審查指南中的說明,是無法認為:發(fā)明不僅包括技術(shù)方案本身,還包含技術(shù)問題的。
事實上,正是由于現(xiàn)在權(quán)利要求中限定的僅是技術(shù)方案,所以,專利法第二條才將發(fā)明和實用新型定義為技術(shù)方案。而這導(dǎo)致發(fā)明、實用新型與技術(shù)方案在多個地方會存在矛盾。
例如,專利法實施細則中,關(guān)于“發(fā)明內(nèi)容”的內(nèi)容寫道:
寫明發(fā)明或者實用新型所要解決的技術(shù)問題以及解決其技術(shù)問題采用的技術(shù)方案,并對照現(xiàn)有技術(shù)寫明發(fā)明或者實用新型的有益效果。
這樣的內(nèi)容一方面顯示發(fā)明和實用新型是技術(shù)方案,不包括技術(shù)問題和技術(shù)效果,但另一方面,此時“發(fā)明內(nèi)容”又好像是表明“發(fā)明”包括了技術(shù)問題和有益效果。
說了這么多,仍然應(yīng)該以專利法第二條為準(zhǔn),因此,審查指南中,“三步法”第三步可以改為:
(3)判斷要求保護的“技術(shù)方案”對本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是否顯而易見
讓我們繼續(xù)看“三步法”第三步對應(yīng)的詳細說明,原文如下:
在該步驟中,要從最接近的現(xiàn)有技術(shù)和發(fā)明實際解決的技術(shù)問題出發(fā),判斷要求保護的發(fā)明對本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是否顯而易見。判斷過程中,要確定的是現(xiàn)有技術(shù)整體上是否存在某種技術(shù)啟示,即現(xiàn)有技術(shù)中是否給出將上述區(qū)別特征應(yīng)用到該最接近的現(xiàn)有技術(shù)以解決其存在的技術(shù)問題(即發(fā)明實際解決的技術(shù)問題)的啟示,這種啟示會使本領(lǐng)域的技術(shù)人員在面對所述技術(shù)問題時,有動機改進該最接近的現(xiàn)有技術(shù)并獲得要求保護的發(fā)明。如果現(xiàn)有技術(shù)存在這種技術(shù)啟示,則發(fā)明是顯而易見的,不具有突出的實質(zhì)性特點。
這段話中出現(xiàn)的“技術(shù)問題”應(yīng)該都可以理解為“發(fā)明實際解決的技術(shù)問題”。為了更加對應(yīng)上述相應(yīng)的內(nèi)容,筆者將“發(fā)明實際解決的技術(shù)問題” 替換為“技術(shù)方案實際解決的技術(shù)問題”,也就是說把“發(fā)明”替換為“技術(shù)方案”。
可見,筆者對上面這段審查指南原文的理解是:在最接近的現(xiàn)有技術(shù)基礎(chǔ)上,用區(qū)別特征來解決發(fā)明實際解決的技術(shù)問題是不是顯而易見的。這里,再次直接用“技術(shù)方案”來替換掉“在最接近現(xiàn)有技術(shù)基礎(chǔ)上,用區(qū)別特征”,從而得到:用技術(shù)方案來解決“技術(shù)方案實際解決的技術(shù)問題” 是不是顯而易見的。
但總之,用這樣的過程,筆者得到這樣的結(jié)論:雖然在前面,“三步法”的標(biāo)題是判斷要求保護的“技術(shù)方案”對本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是否顯而易見,但根據(jù)具體內(nèi)容來看,“三步法”第三步是在判斷采用技術(shù)方案來解決“技術(shù)方案實際解決的技術(shù)問題” 是不是顯而易見的。這里,或許會是筆者整體想法出錯最嚴(yán)重的地方,請大家思考、批評和指正。
筆者無法像數(shù)學(xué)公式那樣進行證明上述觀點,因為,上面是一段文字,而每個人對上述文字的理解可能會不同。然而,筆者不得不將它作為本文所討論內(nèi)容的一個重要基礎(chǔ)。
所以筆者的結(jié)論是,目前“三步法”在判斷創(chuàng)造性中的突出的實質(zhì)性特點時,經(jīng)受創(chuàng)造性判斷的內(nèi)容,并不是技術(shù)方案,而是:
采用技術(shù)方案來解決“技術(shù)方案實際解決的技術(shù)問題”。
而審查指南中正是有意識到這一點,才會寫了剛才提到的那一段話:在評價發(fā)明是否具備創(chuàng)造性時,審查員不僅要考慮發(fā)明的技術(shù)方案本身,而且還要考慮發(fā)明所屬技術(shù)領(lǐng)域、所解決的技術(shù)問題和所產(chǎn)生的技術(shù)效果,將發(fā)明作為一個整體看待。
為了進一步肯定上述結(jié)論,讓我們回到前面汽車輪胎加碳黑的例子,對于“原本想加入3%的碳黑卻錯加為30%”的技術(shù)方案,筆者在想,一個失誤都可能得到的技術(shù)方案,會是本領(lǐng)域技術(shù)人員難以得到的嗎,這難道不正是通過有限次實驗?zāi)艿玫降膯幔?br/>
單獨看技術(shù)方案,加入任何比例的碳黑應(yīng)該都算不上是非顯而易見吧,應(yīng)該是特定比例的碳黑有原先不曾預(yù)料到的效果,才是非顯而易見的。
不防再假設(shè),如果當(dāng)時沒有發(fā)現(xiàn)加入30%的碳黑能使汽車輪胎具有“原先不曾預(yù)料到的高強度和耐磨性能”,那么,這個由失誤造成的技術(shù)方案,是不是就不了了之了呢?
再以審查指南提到的“發(fā)明解決了人們一直渴望解決但始終未能獲得成功的技術(shù)難題”為例,來看愛迪生對電燈的改進。
根據(jù)筆者的印象,在當(dāng)時,大家都想解決電燈使用壽命短的問題。而愛迪生做的,正如現(xiàn)在審查指南里面提到的“有限次試驗”,他一個一個材料地進行試驗,據(jù)說試驗了上千種材料,最后得到用鎢絲作為燈絲。
鎢絲作為燈絲的技術(shù)方案,是因為它能夠解決人們一直渴望解決但始終未能獲得成功的技術(shù)問題,所以才被認為有創(chuàng)造性(參考審查指南關(guān)于“判斷發(fā)明創(chuàng)造性時需考慮的其他因素”的規(guī)定)。
筆者認為,愛迪生的其它失敗方案,并不是“失敗方案本身”與“鎢絲作為燈絲的方案”相比沒有創(chuàng)造性,而是“失敗方案”不能解決相應(yīng)技術(shù)問題而沒有創(chuàng)造性。
因此,筆者認為,這也再次體現(xiàn)了創(chuàng)造性(可以將突出的實質(zhì)性特點直接替換為創(chuàng)造性,因為顯著的進步更是強調(diào)對技術(shù)問題的解決)是在判斷“技術(shù)方案解決了相應(yīng)技術(shù)問題”這樣一個整體,而不是在判斷技術(shù)方案本身。
技術(shù)問題與技術(shù)方案的關(guān)系
筆者感覺,通常在這里,就會開始有一個悖論:我們總是將具有預(yù)料不到技術(shù)效果的技術(shù)方案,認為是技術(shù)方案的非顯而易見?;蛘哒f,在很多時候,說到技術(shù)方案的時候,仿佛就帶著這個申請文件中記載的相應(yīng)技術(shù)問題了。
而筆者認為這是不合理的。
所以,我們還要問答技術(shù)方案與技術(shù)問題的關(guān)系,回答技術(shù)方案相同時,是否意味著相應(yīng)的技術(shù)問題相同。
筆者認為,技術(shù)方案相同并不意味著相應(yīng)的技術(shù)問題相同,可以從下面兩個方面考慮。
第一,技術(shù)方案本身不包含技術(shù)問題。根據(jù)審查指南中的表述,技術(shù)方案主體應(yīng)該是“技術(shù)手段的集合”,而技術(shù)問題只是對 “技術(shù)手段的集合”的限定性描述。因此,即便目前技術(shù)方案的定義和技術(shù)方案三要素解釋中均含有技術(shù)問題,但也不是說明技術(shù)方案本身包含技術(shù)問題,即技術(shù)方案本身不包含技術(shù)問題。
第二,技術(shù)方案與技術(shù)問題并不是互為充分必要條件。解決申請文件中的技術(shù)問題,并不一定要用該申請中的技術(shù)方案,這一點應(yīng)該是顯然的;而采用申請文件中的技術(shù)方案,有時也不僅僅解決了申請文件中記載的技術(shù)問題,也就是說,申請文件中的技術(shù)方案有時可能解決了申請文件中未提及的技術(shù)問題(筆者認為,“用途發(fā)明”就是說明了這種情況,但這可能只是一家之言)。
由于技術(shù)方案本身不包含技術(shù)問題,并且技術(shù)方案與技術(shù)問題并不互為充分必要條件,因此,技術(shù)方案相同并不意味著相應(yīng)的技術(shù)問題相同。
而在上面的描述之后可知,這樣一對關(guān)系可以直接沿用于技術(shù)方案與“技術(shù)方案實際解決的技術(shù)問題”這一對關(guān)系中。
因此,再次總結(jié)對困惑二思考得到的結(jié)論可知,筆者得出一個可能是非?;奶频慕Y(jié)論:
目前專利法保護的對象與目前創(chuàng)造性判斷的內(nèi)容多數(shù)情況下并不一致,如果采用三步法判斷創(chuàng)造性時,兩者是肯定不一致的(應(yīng)該有不少人覺得,采用“三步法”會存在這樣的問題,因此,對于開創(chuàng)性發(fā)明,很多時候經(jīng)常并不采用“三步法”來判斷創(chuàng)造性)。
再以另一外角度來看,“三步法”判斷的內(nèi)容。
通常認為,“三步法”是重塑發(fā)明的過程,因此,很多人認為,沿用這個觀點能夠得出,“三步法”就是判斷技術(shù)方案是否顯而易見。
但是,筆者認為,“三步法”重塑的發(fā)明,同樣是帶著技術(shù)問題的。
“三步法”的重塑過程中,在將兩個以上不同對比文件公開的內(nèi)容拼在一起時,起粘合作用的,正是“發(fā)明實際解決的技術(shù)問題”,可以著重看審查指南的這句話:本領(lǐng)域的技術(shù)人員在面對所述技術(shù)問題時,有動機改進該最接近的現(xiàn)有技術(shù)并獲得要求保護的發(fā)明。
因此,從這個角度上看,“三步法”重塑的不是技術(shù)方案本身,而是結(jié)合著“發(fā)明實際解決的技術(shù)問題”這個“粘合劑”,來重塑發(fā)明。這樣的過程,導(dǎo)致最終重塑造的內(nèi)容,應(yīng)該帶著“發(fā)明實際解決的技術(shù)問題”這個“粘合劑”。
換句話說,“三步法”看著是重塑技術(shù)方案的過程,但是,“三步法”少不了以“發(fā)明實際解決的技術(shù)問題”作為“粘合劑”來重塑技術(shù)方案。由于始終需要帶著這個“粘合劑”,因此,“三步法”重塑的可能不再是原來的“發(fā)明”。相反,每一次重塑時,如果采用不同的“發(fā)明實際解決的技術(shù)問題”,重塑的可能都是 “新的發(fā)明”。這里所謂的“新的發(fā)明”,是:帶有“發(fā)明實際解決的技術(shù)問題”作為“粘合結(jié)構(gòu)”的“合成技術(shù)方案”。這個“合成技術(shù)方案”才是重塑的內(nèi)容。這個“合成技術(shù)方案”加引號是因為,它包含著“發(fā)明實際解決的技術(shù)問題”,而不僅僅是技術(shù)方案。
上述“合成技術(shù)方案”的概念,也是筆者認為,“三步法”是在判斷技術(shù)方案解決相應(yīng)的“發(fā)明實際解決的技術(shù)問題”是否顯而易見的原因。
筆者認為,由于需要存在上述“合成技術(shù)方案”的概念,發(fā)明的定義可能需要帶有技術(shù)問題,即專利保護的對象(客體)可能需要加入技術(shù)問題的限定。
“合成技術(shù)方案”的概念還可以看到:除非能夠?qū)⑺锌赡艿摹昂铣杉夹g(shù)方案”都一一判斷是否顯而易見,才能夠真正得到所謂有“技術(shù)方案本身是否非顯而易見”。否則,我們判斷的,都只是其中幾個“合成技術(shù)方案”是否非顯而易見。這也是筆者為何建議“在確定技術(shù)問題時,僅以申請文件公開的內(nèi)容為基礎(chǔ),不考慮申請文件以外的內(nèi)容”的原因。
4.4尋找困惑二的解決方案
而如何解決——目前專利法保護的對象與目前創(chuàng)造性判斷的內(nèi)容多數(shù)情況下并不一致——這一問題呢。
其實,要讓人認同它們不一致是難題。但是,假設(shè)大家認同它們不一致時,相應(yīng)的解決方案無疑是簡單的,那就是使它們一致。
如何使專利法保護的對象與目前創(chuàng)造性判斷的內(nèi)容一致?
筆者認為,需要將專利保護的對象轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)明實際解決的技術(shù)問題與技術(shù)方案的結(jié)合。即:是否可以用“發(fā)明實際解決的技術(shù)問題”來限定保護范圍,將保護對象由技術(shù)方案,變成技術(shù)方案與相應(yīng)的“技術(shù)方案實際解決的技術(shù)問題”的結(jié)合。
創(chuàng)造性判斷的內(nèi)容,應(yīng)該始終是上述內(nèi)容,即:采用技術(shù)方案來解決“技術(shù)方案實際解決的技術(shù)問題” 是否非顯而易見。所以,筆者認為,相應(yīng)調(diào)整的,應(yīng)當(dāng)是專利保護的對象,使專利保護的對象與創(chuàng)造性判斷的內(nèi)容一致。并且,這樣的改變,可以使原本無法授權(quán)的申請獲得授權(quán),從而也是對上述困惑三的回答。
筆者認為,不僅僅是“三步法”,只要大家在判斷究竟什么東西是非顯而易見的時候,如果是結(jié)合了技術(shù)問題進行判斷時,在授權(quán)的時候,就不應(yīng)該“扔掉”技術(shù)問題的束縛,而直接只保護技術(shù)方案。不加入這個技術(shù)問題的限定,正是審查員可以繼續(xù)用“解決其它技術(shù)問題的角度”,來重新驗證“技術(shù)方案本身”是否是非顯而易見的根源。
如果認為是技術(shù)方案本身非顯而易見的(如輪胎其它成分中加入30%的碳黑本身非顯而易見),則不需要考慮在授權(quán)時用技術(shù)問題來限制保護范圍,此時,本文討論的意義甚微。
但如果認為是技術(shù)方案解決相應(yīng)技術(shù)問題是非顯而易見的(如輪胎其它成分中加入30%的碳黑,使輪胎具有原先不曾預(yù)料到的高強度和耐磨性能,是非顯而易見的),則此時,應(yīng)該在保護范圍中加入技術(shù)問題的限定。因為,我們只是判斷了技術(shù)方案在解決這個技術(shù)問題時是否非顯而易見,我們并不能夠說明這個技術(shù)方案在解決其它技術(shù)問題時,是否非顯而易見。
為了使上述討論更形象具體,筆者還做出這樣的假設(shè):
輪胎加30%碳黑的案例中,假設(shè)審查員找到的對比文件1是加入5%的碳黑輪胎,并假設(shè)審查員又找到對比文件2,對比文件2公開橡膠中加入碳黑是“用于使橡膠著黑色”,并具體公開碳黑加入量可以為5%、6%……30%(現(xiàn)在很多案子正是會這樣寫)。此時,請大家思考,當(dāng)時的輪胎申請會不會如同本文前面提到的合金申請一樣,被駁回。
前面用的啤酒瓶案例也好,輪胎加30%碳黑的案例也好,都讓人感覺,技術(shù)方案是比較簡單的。那么,有沒有可能確實是技術(shù)方案本身就是非顯而易見的呢。
筆者認為,如果用三步法來看,幾乎都是在考慮采用技術(shù)方案來解決“技術(shù)方案實際解決的技術(shù)問題” 是否非顯而易見,但是,應(yīng)該也有技術(shù)方案本身就是非顯而易見的情況。
以大家可能普遍認為是技術(shù)方案本身是非顯而易見的晶體管專利為例。
晶體管發(fā)明過程有這樣的描述:
在晶體管還未面世時,電子管的缺點就已經(jīng)暴露無遺了。雖然電子管曾推動了無線電的蓬勃發(fā)展,但其笨重、能耗大、壽命短、易出故障、難以維修等毛病,就已經(jīng)十分讓人厭棄了?!た死岢隽藰?gòu)造一個半導(dǎo)體三極管的設(shè)想,將一片金屬覆蓋在半導(dǎo)體上面,利用金屬與半導(dǎo)體之間的電壓所產(chǎn)生的電場來控制半導(dǎo)體中通過的電流。這雖然已是“結(jié)型場效應(yīng)”的基本工作原理了。但不幸的是,這一理論無論做多少次實驗都未能成功,而肖克利也無法解釋原因。直到巴丁的加入,并提出那個至關(guān)重要的半導(dǎo)體表面態(tài)理論,這才解決了卡住所有人的難題。原來,在外加電場的作用下,電子被吸引到半導(dǎo)體的表面并被束縛在那里,形成了嚴(yán)密的屏蔽作用。這也阻止了電場穿透到半導(dǎo)體內(nèi)部,因而不能形成電流。這也是為什么肖克利在實驗中,一直觀測不到場效應(yīng)的原因。找到謎題的答案,實驗就好辦多了。在這之后,他們便巧妙地借助含正負離子的電解液,改變了晶體表面電荷的分布,解決了“半導(dǎo)體表面態(tài)”的問題。經(jīng)過幾天的奮斗,巴丁和布拉頓就觀測到了放大30%的輸出功率和15倍的輸出電壓。于是,世界上第一只稱為點接觸晶體管的半導(dǎo)體放大器就這樣問世了。
上述內(nèi)容,很多人會認為是技術(shù)方案本身是非顯而易見的,這當(dāng)然也是對的。
但是,讓我們再想一下,在這個申請專利的技術(shù)方案之前,三位科學(xué)家難道不是已經(jīng)試驗了許多其它更加非顯而易見的技術(shù)方案了嗎。那為什么這些技術(shù)方案就沒有用來申請專利呢?
只有能夠解決相應(yīng)問題的技術(shù)方案能拿來申請專利,這一點上,與國內(nèi)專利法規(guī)定創(chuàng)造性除了要有“突出的實質(zhì)性特點”之外,還需要有“顯著的進步”,應(yīng)該也是相通的。
可見:
1、技術(shù)方案對技術(shù)問題的解決,對于申請專利是非常關(guān)鍵的,如果寫一堆技術(shù)方案,但沒有寫它解決了什么問題,估計也是不應(yīng)該被授權(quán)的,這里會看到,我們希望技術(shù)方案“有用”,技術(shù)方案做出了貢獻,是因為技術(shù)方案對技術(shù)問題的解決。
2、技術(shù)問題對于非顯而易見的重要性,如果不是發(fā)現(xiàn)了相應(yīng)的半導(dǎo)體表面態(tài)理論,解決了“電子被吸引到半導(dǎo)體的表面并被束縛在那里,形成了嚴(yán)密的屏蔽作用”的問題,相應(yīng)的技術(shù)方案并不會有比其它已經(jīng)進行了許許多多不成功的方案要來得非顯而易見。
上述討論可知,即使技術(shù)方案本身已經(jīng)非顯而易見,但根據(jù)前面對技術(shù)問題和技術(shù)方案的關(guān)系討論,以及上述晶體管例子的分析,可知,哪怕是技術(shù)方案本身已經(jīng)非顯而易見的情況,在保護范圍內(nèi)限定技術(shù)問題,應(yīng)該也是合理的。
另外,本文后半部分也討論,對晶體管這種解決很多技術(shù)問題的技術(shù)方案,用技術(shù)問題來限定它的保護范圍,是否合適。
五、最終解決方案
結(jié)合前面提到的“困惑一的解決方案”和“困惑二的解決方案”,可以得到筆者對前面所有問題的總解決方案是:
1、確定發(fā)明實際解決的技術(shù)問題時,僅將申請文件中記載的內(nèi)容(技術(shù)問題和技術(shù)效果)作為基礎(chǔ);
2、確定保護范圍時,將保護對象由技術(shù)方案,變成技術(shù)方案與相應(yīng)的“技術(shù)方案實際解決的技術(shù)問題”的結(jié)合。
如果采用上述總解決方案,我們對引源問題及其變形問題的回答如下:
對于一個技術(shù)方案,因為它的區(qū)別特征在申請文件中記載的作用不同(這種作用不同,達到了使發(fā)明實際解決的技術(shù)問題不同的程度),可以得到“有創(chuàng)造性”和“沒有創(chuàng)造性”兩種不同的結(jié)論;
同樣的兩個技術(shù)方案,在申請時,以解決不同的技術(shù)問題提出,可以得到一個技術(shù)方案“有創(chuàng)造性”,而另一個技術(shù)方案“沒有創(chuàng)造性”的情況。
為了后續(xù)描述方便,將這個總解決方案簡稱為“新保護客體”。
“新保護客體”歸納起來,可以表述為:將發(fā)明實際解決的技術(shù)問題確定化,并將專利保護的對象轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)明實際解決的技術(shù)問題與技術(shù)方案的結(jié)合,從而使原本無法授權(quán)的申請獲得授權(quán),并且使專利保護的對象與創(chuàng)造性判斷的內(nèi)容一致。
到這里,讓我們回頭看那個合金案的駁回。
第一方面,審查員是認為,從“其它角度”來看,在原合金成分中加入鋅,應(yīng)該是比較容易想到的;也就是說,原合金成分中加入鋅作為技術(shù)方案,本身應(yīng)該是“唾手可得”的,它不應(yīng)該被授權(quán),這個技術(shù)方案應(yīng)該是屬于公眾的,它如果被授權(quán),對公眾是不公平的。
第二方面,申請人認為,盡管原合金成分中加入鋅本身“唾手可得”,但是,這種合金組分的特殊效果,解決的相應(yīng)特殊問題,卻是申請人發(fā)現(xiàn)的;如果不是申請人發(fā)現(xiàn),在面對這樣的特殊問題時,許多人仍然不知道應(yīng)該用原合金成分中加入鋅;如果不能被授權(quán),申請人的申請公開,好像是無償?shù)刈隽素暙I,得不到任何保護,這對申請人是不公平的。
第三方面,審查指南中規(guī)定,如果技術(shù)方案能夠起得預(yù)料不到的技術(shù)效果,又可以考慮認為是有創(chuàng)造性的。
可見,上述第一方面始終會與第二方面和第三方面矛盾。而如果采用“新保護客體”,就可以消除這種矛盾。
這樣的討論,將在本文后半部分的內(nèi)容繼續(xù)進行。
來源:IPRdaily中文網(wǎng)(IPRdaily.cn)
作者:半夏 指導(dǎo)老師:房平木律師
編輯:IPRdaily趙珍 校對:IPRdaily縱橫君
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