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【小D導(dǎo)讀】
被特許人違反商標使用約定不一定構(gòu)成商標侵權(quán)
【案情回放】 2011年1月,休閑國聯(lián)公司授權(quán)被告上海蓋亞餐飲管理有限公司10年內(nèi)在上海、浙江使用其Meet Fresh(鮮芋仙)商標等經(jīng)營10家以內(nèi)店鋪,并約定了商標標識、原物料等的采購渠道。同年12月,原告富世餐飲管理(上海)有限公司獲得該商標在中國大陸的獨占使用權(quán)。2013年1月,原告在被告店鋪公證購買爆米花,桶身上有鮮芋仙圖文標識,并顯示由上海日冠食品有限公司生產(chǎn)。藝禾貿(mào)易(上海)有限公司(該公司與原告、休閑國聯(lián)公司的法定代表人相同)曾向被告銷售爆米花貼紙、爆米花盒、爆米花塑料桶等,原告稱系經(jīng)其指定。 原告以被告鮮芋仙門店銷售的爆米花應(yīng)由休閑國聯(lián)公司或原告直接提供為由,認為被告自行生產(chǎn)或自他人處購買侵犯了其商標權(quán),起訴要求被告停止侵權(quán)、賠償損失10萬元。 上海市浦東新區(qū)人民法院經(jīng)審理認為,被告根據(jù)合同約定有權(quán)生產(chǎn)涉案注冊商標的爆米花;原告曾指定關(guān)聯(lián)公司向被告銷售過爆米花貼紙、塑料桶等,可見并非如原告所稱應(yīng)由其提供成品爆米花。即便被告違反關(guān)于商標使用方式及進貨渠道的約定,也并不因此構(gòu)成商標侵權(quán),故判決駁回原告的訴訟請求。原告不服上訴,上海市第一中級人民法院于2014年9月16日判決駁回上訴,維持原判。
【不同觀點】 原告認為,被告雖與商標注冊人之間存在特許經(jīng)營合同關(guān)系,但其被授權(quán)使用涉案商標自行生產(chǎn)的商品是指芋圓、豆花等,而爆米花則一向由商標注冊人或其指定廠商直接提供。在特許經(jīng)營合同履行過程中,商標注冊人或原告從未確認過被告可以自行生產(chǎn)或委托他人生產(chǎn)爆米花?,F(xiàn)被告銷售的爆米花由未經(jīng)許可的案外人生產(chǎn),其商標使用行為容易導(dǎo)致消費者對商品來源產(chǎn)生混淆,誤認為該爆米花由商標注冊人或原告生產(chǎn),因此侵犯了原告對該商標享有的獨占許可使用權(quán)。 被告認為,本案糾紛的產(chǎn)生原因是商標注冊人將同一商標先后許可給不同主體。被告先于原告獲得商標注冊人的授權(quán),原告在明知的情況下仍與商標注冊人簽訂獨占許可合同,可見其默認了被告獲得的商標使用許可。若原告認為被告無權(quán)使用該商標,應(yīng)向商標注冊人主張相應(yīng)權(quán)利。 某學者認為,被許可人使用注冊商標不當時,有可能違反特許經(jīng)營合同約定而承擔違約責任,主要看其是否違反了特許經(jīng)營合同的約定;也有可能構(gòu)成未經(jīng)許可使用他人注冊商標而應(yīng)承擔侵權(quán)責任,主要應(yīng)看該行為是否會造成商品來源的混淆;還有可能構(gòu)成兩種責任的競合。若根據(jù)特許經(jīng)營合同中關(guān)于商標許可使用的具體約定,被特許人僅有權(quán)銷售使用特許商標的商品,而無權(quán)自行生產(chǎn),則其自行生產(chǎn)或委托他人生產(chǎn)的行為構(gòu)成未經(jīng)許可使用他人注冊商標,易造成消費者對商品來源的混淆,構(gòu)成商標侵權(quán)。但若被特許人的權(quán)限包括生產(chǎn)使用該注冊商標的商品,則被特許人的行為屬于經(jīng)商標注冊人許可的使用,不符合商標侵權(quán)行為的構(gòu)成要件。即便違反了關(guān)于進貨渠道的約定,也系違反了與特許人之間的合同約定,并不因此構(gòu)成商標侵權(quán)。
【法官回應(yīng)】 被特許人違反商標使用約定不一定構(gòu)成商標侵權(quán)
1.被特許人違約責任與商標侵權(quán)責任的區(qū)分
特許經(jīng)營合同中,商標許可使用條款一般包括許可使用的期間、地域范圍、商標的使用方式等。被特許人應(yīng)在特許經(jīng)營合同約定范圍內(nèi),規(guī)范使用被許可使用的注冊商標。但實踐中,被特許人往往出于自身利益的需要超越合同許可范圍,其情形主要包括:(1)超越授權(quán)的商品范圍或地域范圍使用特許人的注冊商標;(2)未經(jīng)許可自行生產(chǎn)或自第三方處購買商品后附著特許人的注冊商標對外銷售;(3)特許經(jīng)營合同終止后繼續(xù)使用特許人的注冊商標。 被特許人實施的上述行為中,第一種行為違反了特許經(jīng)營合同關(guān)于商標使用的商品范圍或地域范圍的約定,因此構(gòu)成違約。至于該行為是否構(gòu)成商標侵權(quán),目前尚存在爭議。一種觀點認為,被特許人在約定的商品范圍或許可地域外使用特許商標時,屬于未經(jīng)許可的使用,構(gòu)成商標侵權(quán)。如1986年美國紐約南部地區(qū)法院審理的創(chuàng)新阿巴拉契藝術(shù)品公司訴拉納達電子公司案以及1993年佛羅里達州南部地區(qū)法院審理的巴比特電子公司訴戴斯坎公司案中,法院認為,商標許可權(quán)是指商標權(quán)人(特許人)允許被特許人在約定的期限、范圍內(nèi)按一定條件使用其商標,如果被特許人未能依照特許合同的約定,在合同約定的地域或商品之外使用特許商標,則特許人不僅有權(quán)向法院提起商標侵權(quán)訴訟,還可依據(jù)特許合同追究被特許人的違約責任 。
另一種觀點則認為,注冊商標被核準使用的地域范圍為全國范圍,我國商標法并未規(guī)定商標權(quán)可以由注冊人自己控制或限定在某個區(qū)域內(nèi)有效。因此,當被特許人超出合同約定的地域范圍使用特許商標時,違反的是合同約定,并不構(gòu)成商標侵權(quán)。筆者認為,限定商標使用區(qū)域?qū)儆谔卦S經(jīng)營性質(zhì)的約定,當被特許人有權(quán)使用特許商標而僅僅超出地域范圍時,其提供的商品并不會產(chǎn)生來源混淆問題,只是流通渠道違反了合同約定,侵害的客體是合同權(quán)而非商標權(quán),被特許人應(yīng)承擔違約責任。當被特許人超出許可使用的商品范圍時,屬于未經(jīng)許可的使用,構(gòu)成商標侵權(quán)。 被特許人的第二種行為違反了特許經(jīng)營合同關(guān)于進貨渠道的約定,故構(gòu)成違約,是否構(gòu)成商標侵權(quán)則需據(jù)合同約定不同而定。根據(jù)商標使用方式的不同,特許經(jīng)營可分為兩種類型:一種是銷售型的特許經(jīng)營,即被特許人僅有權(quán)銷售特許人提供的商品而無權(quán)自行生產(chǎn),雙方關(guān)于商標使用約定的重要內(nèi)容是使用有注冊商標商品的進貨渠道、銷售范圍等。此時,就商品上的商標而言,被特許人并未進行商標法意義上的使用,當然,被特許人根據(jù)合同的約定一般有權(quán)使用特許人的服務(wù)商標。
另一種是生產(chǎn)并銷售型的特許經(jīng)營,即被特許人使用特許人的注冊商標生產(chǎn)商品后對外銷售,雙方關(guān)于商標使用約定的重要內(nèi)容是商標標識、原材料等的進貨渠道等。若系銷售型特許經(jīng)營,由于被特許人無權(quán)使用特許商標生產(chǎn)商品,故其自行生產(chǎn)或自第三人處購買的商品與特許人并無關(guān)聯(lián),其行為易導(dǎo)致消費者誤認為該商品與特許人有關(guān),符合商標侵權(quán)的構(gòu)成要件。此時被特許人應(yīng)承擔的責任屬于侵權(quán)責任與違約責任的競合,特許人有權(quán)選擇要求被特許人承擔違約責任還是侵權(quán)責任。若系生產(chǎn)并銷售型特許經(jīng)營,鑒于被特許人使用注冊商標對商品來源進行指示有合法依據(jù),而合同關(guān)于商標標識及原材料的約定更多是出于品質(zhì)保證的目的,故即便原材料或商標標識的進貨渠道違反了合同約定,也僅構(gòu)成違約,并不因此構(gòu)成商標侵權(quán)。 第三種行為違反了特許經(jīng)營合同關(guān)于商標使用期間的約定,構(gòu)成違約。同時鑒于特許經(jīng)營合同已經(jīng)終止,則被特許人使用許可人的注冊商標已無合法依據(jù),屬于未經(jīng)許可的使用,故同時也構(gòu)成商標侵權(quán)。 2.本案被告行為不構(gòu)成商標侵權(quán) 違約責任基于合同產(chǎn)生,行為人要承擔的是違反合同的約定義務(wù)而產(chǎn)生的責任,而侵權(quán)責任是基于行為人違反其法定義務(wù)而產(chǎn)生的責任。二者雖可能構(gòu)成競合,但鑒于法律關(guān)系特征不同,當被特許人違反合同關(guān)于商標使用的約定時,并非一概構(gòu)成商標侵權(quán),而應(yīng)根據(jù)商標侵權(quán)特征對被特許人的具體使用行為進行分析認定。本案中,被告以其系根據(jù)特許經(jīng)營合同使用被控侵權(quán)商標為由進行抗辯,原告則認為被告僅有權(quán)銷售商標權(quán)人提供的鮮芋仙爆米花,故涉案特許經(jīng)營的類型成為最大的爭議焦點。 根據(jù)商標注冊人與被告簽訂的特許經(jīng)營合同,開篇即約定被告有權(quán)“使用”涉案鮮芋仙商標。從字面意義上看,就鮮芋仙爆米花而言,該“使用”應(yīng)然包括生產(chǎn)并銷售,故原告認為僅指銷售并無依據(jù)。根據(jù)合同關(guān)于特許商標使用方式的具體約定,對被告購買印有商標的容器等物(即注冊商標標識)、機器設(shè)備、原物料的渠道進行了規(guī)定,據(jù)此可以認定被告有權(quán)利用這些機器設(shè)備、原物料及注冊商標標識生產(chǎn)特許商品,而非僅僅有權(quán)銷售。此外,根據(jù)查明的事實,被告曾向商標權(quán)人的關(guān)聯(lián)企業(yè)購買爆米花貼紙及塑料桶,而原告也稱被告的該行為系經(jīng)其指定,可見合同的實際履行情況也與約定一致,并非如原告所稱商標權(quán)人只提供成品的爆米花由被告銷售。因此,本案特許經(jīng)營屬于生產(chǎn)并銷售型而非單純銷售型,在合同約定的期限內(nèi),被告有權(quán)在其門店內(nèi)生產(chǎn)鮮芋仙爆米花并對外銷售,其行為不構(gòu)成商標侵權(quán)。 當然,被告自認其銷售的爆米花由案外人生產(chǎn),而特許經(jīng)營合同則約定,無論是商品還是注冊商標標識、機器設(shè)備、原物料等,除非經(jīng)特許人同意或指定,被特許人必須自特許人處或特許人指定廠商處購買。可見,被告的行為可能違反了合同約定,特許人有權(quán)起訴追究被告的違約責任。然而,正如前所述,特許人對商標標識、原物料、機器設(shè)備等物品進貨渠道及相關(guān)條件的限定,屬于對被告履行合同義務(wù)具體方式的約定。被告是否違反前述合同約定,屬于其與特許人之間因合同關(guān)系產(chǎn)生的爭議,并不因此而構(gòu)成商標侵權(quán)。
來源::人民法院報 編輯:IPRdaily 趙珍
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