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兼評知識產(chǎn)權(quán)不應(yīng)成為妄訴的“遮羞布”--知識產(chǎn)權(quán)身體已然殘缺,切勿再從思想上閹割!

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豆豆8年前
兼評知識產(chǎn)權(quán)不應(yīng)成為妄訴的“遮羞布”--知識產(chǎn)權(quán)身體已然殘缺,切勿再從思想上閹割!

兼評知識產(chǎn)權(quán)不應(yīng)成為妄訴的“遮羞布”--知識產(chǎn)權(quán)身體已然殘缺,切勿再從思想上閹割!

#文章僅代表作者觀點,不代表IPRdaily立場#


來源:IPRdaily中文網(wǎng)(IPRdaily.cn)

作者:房平木  專利律師

原標題:知識產(chǎn)權(quán)身體已然殘缺,切勿再從思想上閹割!--兼評“知識產(chǎn)權(quán)不應(yīng)成為妄訴的“遮羞布”


近日,筆者在朋友圈看到了一篇文章,題目叫做“知識產(chǎn)權(quán)不應(yīng)成為妄訴的遮羞布”,作者是Global君。我作為IP圈的一名老憤青,雖然已經(jīng)偃旗息鼓了好幾年了,但是看到這種文章,聽到這種論調(diào),我這名老憤青忍不住要敲開棺材板,從墳?zāi)估锱莱鰜?,垂死掙扎搖旗吶喊兩句。不然。我真的不安心這么安靜的睡去,這種思想或論調(diào)真的是一種混賬邏輯,對于創(chuàng)新保護和知識產(chǎn)權(quán)發(fā)展是一種思想上的毒害。


在這篇文章中,作者歷數(shù)了近來發(fā)生在共享單車上的專利侵權(quán)訴訟案件,其中包含胡濤訴摩拜共享單車專利侵權(quán)案,顧泰來訴永安行共享單車侵權(quán)案,凌云科技訴摩拜共享單車的專利侵權(quán)案,以資深知識產(chǎn)權(quán)人士的角度,對這些案件中涉訴專利進行剖析,指出涉案專利本身中存在這樣那樣的問題,不堪一擊,不會勝訴,并認為專利權(quán)人趁目標公司IPO過會前后發(fā)起專利侵權(quán)訴訟,利益驅(qū)動,動機不純,存在濫用知識產(chǎn)權(quán)的嫌疑。并進而發(fā)出評論:“當其他人都打雞血般的討論知識產(chǎn)權(quán)保護的時候,我們作為圈內(nèi)人,應(yīng)該警惕知識產(chǎn)權(quán)是否已經(jīng)成為妄訴的“遮羞布”?所謂的妄訴,就是沒有經(jīng)過基本的事實調(diào)查,沒有經(jīng)過基本的法律專業(yè)咨詢就盲目提起的訴訟。當然,也算不得盲目,這種訴訟行為是有背后動機的,可惜這個動機并不是知識產(chǎn)權(quán)和保護創(chuàng)新,而是利益和不勞而獲的誘惑?!?br/>


作者還祭出了殺手锏,建議從法院層面,可以借鑒美國的司法實踐,對于專利流氓的濫訴和妄訴行為,在專利維權(quán)案中由原告承擔(dān)被告方的律師費。


看到這種論調(diào)我真的出離憤怒了! 我們說,這種邏輯完全是一種混賬邏輯。為什么呢?因為,國家既然授予了專利權(quán),那么專利權(quán)人受利益驅(qū)動,拿著專利去維權(quán),怎么就是濫訴和妄訴了呢?怎么就是動機不純了?


作為圈內(nèi)人,應(yīng)該深知,專利權(quán)人發(fā)起專利維權(quán)訴訟本身就是一種高投入、高風(fēng)險的行為。首先要技術(shù)創(chuàng)新(公認的燒錢的高風(fēng)險投資行為),要請專利代理人撰寫并申請專利,通過專利審查獲得專利權(quán);請專利律師維權(quán)。哪一步不需要資金投入?專利權(quán)人受利益驅(qū)動實時發(fā)起專利侵權(quán)訴訟,怎么就是“這個動機并不是知識產(chǎn)權(quán)和保護創(chuàng)新,而是利益和不勞而獲的誘惑”。虧得還是一名自詡資深的IP圈內(nèi)人,連“不勞而獲”都用上了!不知道那些整天為了提高專利侵權(quán)懲罰力度,提高專利侵權(quán)賠償額的人士聽到這樣的論調(diào)當作何感想?


作為“資深圈內(nèi)人”看到涉訴專利中存在這樣那樣的問題,對于專利侵權(quán)訴訟的可能的結(jié)果發(fā)出預(yù)測和預(yù)警,這本身是令人嘉許的專業(yè)行為。當我們發(fā)現(xiàn),這些專利因為存在著種種缺陷而可能導(dǎo)致功敗垂成時,當我們發(fā)現(xiàn),那些具有前瞻性的技術(shù)眼光,如同先知一樣提前做出技術(shù)構(gòu)想的創(chuàng)新業(yè)者因為專利的處理不善而導(dǎo)致功虧一簣時,我們不是應(yīng)該扼腕嘆息嗎?我們不應(yīng)該是反思是因為什么問題而導(dǎo)致創(chuàng)新得不到保護的原因所在嗎?這是反思和改善的良機!而不應(yīng)該是對專利權(quán)人進行道德批判并橫加道德閹割!


是的,涉案專利因為存在這樣那樣的問題而顯得肢體殘缺,似乎已經(jīng)喪失了爪牙之利,徒有其名而不能傷人。對專利權(quán)人而言,此乃肌膚之痛也!說他不能傷人,其實就是自傷。因為他拿到的那份專利權(quán)不能保護到他的創(chuàng)新。他或許有技術(shù)先知的目光,也進行過金錢和人力上的投入,也付出過不菲的專利代理費,繳納專利申請費,他可能花費研發(fā)成本搞出來100件專利,可是只有一件專利符合未來的市場價值和選擇。然而,這件專利也可能因為專業(yè)處理不當而沒有了尖牙利齒,成了無用的廢物,他的所有投入都付之流水。此時,作為IP人士,不是應(yīng)當和企業(yè)家一道來反思,其原因何在?怎樣改善嗎?我真的搞不明白,專利權(quán)人竟然會因為官司可能失利而蒙上道德的污點?


試想一下,當共享單車成立各方磨刀霍霍的狩獵場,沒有基礎(chǔ)專利的保護,只要有錢的都可以玩一把。頂多只不過多了幾家山寨公司的低劣競爭而已! 能有什么出息呢?弱化了的知識產(chǎn)權(quán)保護,共享單車里,有幾家狂歡,就會有幾家隱憂!這對于任何一方,都不見得是好事。反過來看顧泰來的專利,這個專利是2010年提出來的,如果這篇專利處理得當,未嘗不會成為共享單車領(lǐng)域?qū)@Wo的殺手锏。 專利權(quán)人待價而沽,趁著有關(guān)業(yè)者IPO過會的關(guān)鍵時刻出手狙擊,追求利益的最大化,在商業(yè)道德上不但無可厚非,在我看來完全是符合商業(yè)道德的行為!如果他的專利的強度不夠、穩(wěn)定性不夠、權(quán)利要求的范圍設(shè)定的不恰當?shù)仍?,其在專利侵?quán)訴訟中可能會失敗。但是,這種失敗不應(yīng)當看作是雖敗猶榮嗎?豈能把可能的失敗的結(jié)局當作對其進行道德批判的由頭?甚至我還想說,我們IP圈內(nèi)人,對于這種失敗,從行業(yè)整體上來說難道沒有責(zé)任嗎?這種失敗,難道不是對科技創(chuàng)新的一種傷害嗎?


中國自古以來無論是官方還是民間就不提倡打官司。 “屈死不告狀,餓死不做賊”的說法深入人心。這種說法在傳統(tǒng)民商事領(lǐng)域很有道理的。以和為貴。和則兩利,斗則兩傷。兩方起了利益紛爭,純粹歸咎于一方的情形非常罕見,所謂一個巴掌拍不響。退一步海闊天空,讓三分心平氣和。干嘛非要鬧得對簿公堂呢?


但是我們要反思,這種傳統(tǒng)可以應(yīng)用在專利權(quán)領(lǐng)域嗎?我們應(yīng)該深刻的認識到,這種傳統(tǒng)和價值取向不應(yīng)當應(yīng)用在專利權(quán)領(lǐng)域。因為,這不符合21世紀的商業(yè)文明。


專利權(quán)是一種排他權(quán),依賴司法定價。如果專利權(quán)不能在專利侵權(quán)訴訟中獲得勝訴或者不具有勝訴的可能性,那么這份專利權(quán)的價值就等于零。它所能獲得的價值或談判的籌碼,都是以能在專利侵權(quán)訴訟中能夠獲得勝訴或者具有勝訴的可能性為前提。從這個角度來說,一切不以打打官司為目標的專利行為都是耍流氓。


我們有太多流氓的行為(專利的政府資助、專利與政府項目的捆綁、專利與高企資格的捆綁、專利金獎、專利銀獎、專利與職稱的捆綁、專利與政府部門政績的捆綁,無底線的壓低專利代理費行為、無底線的壓低專利代理人撰寫費提成的行為),這些行為從根本上腐蝕了創(chuàng)新保護機制,有太多很有價值的創(chuàng)新被專利代理機構(gòu)寫爛了而得不到有效的保護。這些流氓的行為,反過來詆毀維權(quán)的行為!是可忍,孰不可忍?!我們不是應(yīng)該深刻的反思嗎?一切不以打官司為目標的專利行為才是真的耍流氓?。?!


當然,你可以說,這份專利的發(fā)明人對于科技創(chuàng)新作出了自己的貢獻,應(yīng)當嘉許。但是,這仍然無法從機制上促進大家投入科技創(chuàng)新,并獲得法律提倡的利益回報。大力提倡專利維權(quán)行動,以司法為后盾,認可創(chuàng)新的價值,并給予應(yīng)得的商業(yè)利益回報,才是促進科技創(chuàng)新的正途,才不會讓所有人蒙羞。


(本文由作者授權(quán)發(fā)布,未經(jīng)許可禁止轉(zhuǎn)載)



來源:IPRdaily中文網(wǎng)(IPRdaily.cn)  /   作者:房平木  專利律師

編輯:IPRdaily 趙珍    /   校對:IPRdaily縱橫君


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