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2023年,蘇州知識產(chǎn)權審判工作堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入落實習近平總書記考察江蘇重要講話精神,牢記“國之大者”,踐行“公正與效率”,持續(xù)深化最嚴格知識產(chǎn)權司法保護,最大限度激發(fā)創(chuàng)新創(chuàng)造活力,不斷增強知識產(chǎn)權司法保護整體效能,為全面推進中國式現(xiàn)代化蘇州新實踐提供有力司法保障。為充分發(fā)揮典型案例的示范引導作用,從2023年全市法院審結的知識產(chǎn)權案件中評選出十大典型案例予以發(fā)布。
2023年度蘇州法院知識產(chǎn)權司法保護
十大典型案例
目錄
案例一
網(wǎng)某科技(蘇州)有限公司訴浙江億某通信科技有限公司、蘇州啟某網(wǎng)絡科技有限公司等侵害計算機軟件著作權糾紛案
案例二
中國科學院上海某研究所訴南通三某精密陶瓷有限公司、第三人閆某某、上海中某新材料技術有限公司等專利申請權權屬糾紛案
案例三
尤某公司訴江蘇當某材料科技有限公司侵害發(fā)明專利權糾紛案
案例四
蘇州世某防護用品有限公司訴上海源某信息科技有限公司、行某供應鏈管理(上海)有限公司等不正當競爭糾紛案
案例五
法國國家干邑行業(yè)辦公室訴福某汽車(中國)有限公司、長安福某汽車有限公司等不正當競爭糾紛案
案例六
株式會社愛某克私訴福建潮某鞋業(yè)有限公司、凌某某等侵害商標權及不正當競爭糾紛案
案例七
杭州倫某底盤技術有限公司訴蘇州德某汽配有限公司侵害商標權糾紛案
案例八
上訴人上海勿某文化傳播有限公司與被上訴人蘇州某文化傳播有限公司、蘇州某旅游公司侵害著作權糾紛案
案例九
吉林省龍某光學電子儀器公司、費某某司法罰款案
案例十
何某某、王某某侵犯著作權罪案
01網(wǎng)某科技(蘇州)有限公司訴浙江億某通信科技有限公司、蘇州啟某網(wǎng)絡科技有限公司等侵害計算機軟件著作權糾紛案
【案件索引】
一審:蘇州市中級人民法院(2018)蘇05民初845號
二審:最高人民法院(2021)最高法知民終51號
【案情簡介】
OpenWRT為通信領域的系統(tǒng)操作控制軟件,適用《GNU通用公共許可(版本2)》開源許可協(xié)議(即“GPLv2”協(xié)議),其源代碼可供軟件開發(fā)者免費獲取使用。蘇州網(wǎng)某科技公司基于OpenWRT二次開發(fā)涉案“OfficeTen1800”軟件,并于2013年取得著作權登記證書。該軟件具體可分為兩個部分:一部分是對 OpenWRT 系統(tǒng)軟件對應源代碼進行增刪、修改、調整而形成的軟件底層系統(tǒng),另一部分是與涉案軟件具體功能相對應的新增源代碼所形成的上層功能軟件。浙江億某通信科技公司招募蘇州網(wǎng)某科技公司前員工到蘇州啟某網(wǎng)絡科技公司,通過復制并少量修改涉案軟件源代碼,形成與涉案軟件具有基本相同功能的軟件。經(jīng)鑒定,被訴軟件與涉案軟件源代碼實質性相似。蘇州網(wǎng)某科技公司以侵害計算機軟件著作權為由,將浙江億某通信科技公司、蘇州啟某網(wǎng)絡科技公司及部分蘇州網(wǎng)某科技公司前員工訴至法院。被告抗辯認為,根據(jù)開源許可協(xié)議,蘇州網(wǎng)某科技公司應公開涉案軟件源代碼并免費許可所有第三方使用,因此無權主張他人侵害軟件著作權。
【法院裁判】
法院認為:基于OpenWRT開源框架開發(fā)軟件的著作權歸屬應區(qū)分不同情況。基于開源產(chǎn)品本身進行的優(yōu)化及開發(fā),應按開源協(xié)議確定其著作權歸屬,但基于開源產(chǎn)品之上進行的二次開發(fā),開發(fā)者付出創(chuàng)造性勞動足以構成獨立作品的,則享有自己的著作權。蘇州網(wǎng)某科技公司涉案“OfficeTen”網(wǎng)關產(chǎn)品系統(tǒng)軟件具有獨創(chuàng)性且可以以有形形式復制,構成著作權法項下的作品,應當依法獲得保護。在軟件尚未被開源、該軟件著作權人認為其軟件不受 GPL協(xié)議約束、被訴侵權人則依據(jù)GPL協(xié)議提出不侵權抗辯的侵權糾紛中,軟件開發(fā)者自身是否違反 GPL協(xié)議和是否享有軟件著作權,是相對獨立的兩個法律問題,二者不宜混為一談,以免不合理地剝奪或限制軟件開發(fā)者基于其獨創(chuàng)性貢獻依法享有的著作權。浙江億某通信科技公司與蘇州啟某網(wǎng)絡科技公司無證據(jù)證明蘇州網(wǎng)某科技公司通過GPLv2協(xié)議已放棄其就涉案軟件依據(jù)我國著作權法享有的著作權,基于GPLv2協(xié)議提出的不侵權抗辯不能成立。遵循比例原則,著重考慮蘇州網(wǎng)某科技公司二次開發(fā)部分在整體軟件作品中所占比例,合理地剝離OpenWRT系統(tǒng)軟件的已開源部分,僅計算涉案軟件中蘇州網(wǎng)某科技公司有獨創(chuàng)性表達的開發(fā)部分,確定賠償金額為50萬元。
一審判決后,浙江億某通信科技公司、蘇州啟某網(wǎng)絡科技公司向最高人民法院提起上訴,最高人民法院經(jīng)審理,判決駁回上訴,維持原判。
【典型意義】
開源模式是全球軟件技術和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的主導模式,準確把握開源許可協(xié)議約束力、合理界定開源代碼權利人與軟件二次開發(fā)者的權利邊界,對于激勵創(chuàng)新創(chuàng)造、促進軟件行業(yè)健康規(guī)范發(fā)展具有重要意義。本案中,人民法院依法認定對基于開源軟件二次開發(fā)形成的獨立軟件,開發(fā)者可就其中擁有獨創(chuàng)性的部分享有著作權。本案裁判結果彰顯了人民法院依法保護二次創(chuàng)新成果的鮮明導向,明確在開源代碼基礎上研發(fā)的新成果應予保護,不必完全受制于國外機構單方制定的強制開源規(guī)則,為國內軟件開發(fā)者吃下“定心丸”。本案為我國正在建設有中國特色的開源社區(qū)樹立了標桿,是我國軟件開發(fā)行業(yè)的重要里程碑。本案入選最高人民法院知識產(chǎn)權法庭成立五周年100件典型案例,2023年度中國十大最具研究價值的知識產(chǎn)權案件。
02 中國科學院上海某研究所訴南通三某精密陶瓷有限公司、第三人閆某某、上海中某新材料技術有限公司等專利申請權權屬糾紛案
【案件索引】
一審:蘇州市中級人民法院(2020)蘇05民初902號
二審:最高人民法院(2022)最高法知民終519號
【案情簡介】
上海某研究所為將碳化硅陶瓷技術產(chǎn)業(yè)化,在2013年以專利技術出資,和研究所科研人員閆某某以及案外人共同設立上海中某新材料技術公司,從事碳化硅陶瓷的生產(chǎn)、銷售,并陸續(xù)委派閆某某、楊某某等科研人員至上海中某新材料技術公司開展工作。委派期間,閆某某和楊某某與上海中某新材料技術公司簽訂勞動合同,同時也承擔上海某研究所部分科研任務。2017年4月20日,閆某某擅自以楊某某配偶為發(fā)明人和申請人,向國家知識產(chǎn)權局申請名為“常壓固相燒結碳化硅陶瓷異形件及其制造方法”的發(fā)明專利。2019年1月25日,訴爭專利的申請人變更為閆某某設立的南通三某精密陶瓷公司。上海某研究所起訴認為,訴爭專利申請屬于閆某某在本職工作中作出的發(fā)明創(chuàng)造,專利申請權應歸其所有。上海中某新材料技術公司則認為訴爭專利為閆某某在其公司的職務發(fā)明,遂以有獨立請求權的第三人身份提起訴訟,申請訴爭專利申請權歸其所有。
【法院裁判】
法院認為:專利權權屬糾紛包括專利申請權糾紛,究其實質是一種確權之訴,旨在平衡專利發(fā)明創(chuàng)造過程中作為資金技術提供方的單位和從事技術研發(fā)的員工等多方主體之間的權利義務關系。要確定發(fā)明技術成果的專利申請權歸屬問題,應綜合考慮訴爭專利的真正發(fā)明人、發(fā)明人與單位之間的勞動人事關系、發(fā)明人在單位的本職工作、單位提供物質技術條件的情況、訴爭專利的內容與發(fā)明人本職工作的關系等五個要件。本案中,基于上海某研究所在推動技術成果轉化過程中,對其與科研人員的勞動人事關系作出了特殊安排,使閆某某與上海某研究所和上海中某新材料技術公司間形成雙重勞動關系。根據(jù)現(xiàn)有證據(jù),訴爭專利申請系閆某某在上海某研究所的本職工作,并利用上海某研究所的物質技術條件作出的發(fā)明創(chuàng)造,故訴爭專利申請的實際發(fā)明人應為閆某某,專利申請權應歸上海某研究所所有。
一審判決后,南通三某精密陶瓷公司、上海中某新材料技術公司向最高人民法院提起上訴。二審過程中,各方當事人達成和解撤回上訴,一審判決生效。
【典型意義】
習近平總書記指出,科技成果只有完成科學研究、實驗開發(fā)、推廣應用的三級跳,才能真正實現(xiàn)創(chuàng)新價值,實現(xiàn)創(chuàng)新驅動發(fā)展。本案裁判充分考慮科技成果轉化全鏈條中各方主體作出的不同貢獻,精準識別訴爭專利實際發(fā)明人,準確回答了科研機構以技術出資作為“技術投資人”以及支持科研人員到創(chuàng)新企業(yè)兼職期間所產(chǎn)生的“發(fā)明創(chuàng)造歸誰”問題,為同類案件的裁判提供了有益借鑒。本案對科技成果轉化過程中科研人員的不當行為給予了法律上的否定性評價,在保護關鍵核心技術國有科研成果的同時,將科技成果的收益公平地分配給成果創(chuàng)造人,打通了科技成果向市場轉化的“最后一公里”,真正讓科技成果增值和讓創(chuàng)新更有活力,對于重要基礎技術領域的集體攻關、助力國家科技自立自強具有重要意義。本案獲《人民法院報》整版報道,在2023年獲評全國法院技術類和壟斷類知識產(chǎn)權優(yōu)秀裁判文書一等獎。
03尤某公司訴江蘇當某材料科技有限公司侵害發(fā)明專利權糾紛系列案
【案件索引】
一審:蘇州市中級人民法院(2022)蘇05民初715、716號
【案情簡介】
比利時尤某公司系第ZL201110242474.3號和第ZL201280023315.7號發(fā)明專利的專利權人,其以在域外形成的檢測報告為依據(jù),指控江蘇當某材料科技公司生產(chǎn)的多種鋰金屬氧化物產(chǎn)品侵犯其專利權,訴至法院,請求判令江蘇當某材料科技公司停止侵權并賠償損失。兩起訴訟中,尤某公司主張的損害賠償金額超過1.1億元。案件審理中,尤某公司申請就被訴侵權產(chǎn)品與涉案專利的技術方案是否相同或等同進行司法鑒定。鑒定專家組就檢測方法舉行了兩次聽證會,明確要求尤某公司提供涉案專利實施例中所采用的“淘洗+ICP法”成熟試驗裝置和試驗方案,并明確表示EDS法在本次鑒定中達不到精度要求,不可采用。但尤某公司未提供鑒定專家組要求的試驗裝置和方案,并堅持要求采用“SEM+EDS 檢測”。最終,鑒定機構表示因現(xiàn)有條件不能滿足鑒定要求,鑒定試驗無法推進,決定終止鑒定。第一次鑒定終止后,法院依尤某公司申請再次啟動鑒定程序,但因無法推進鑒定實驗,多家鑒定機構均表示不能承接法院關于案件的鑒定委托。
【法院裁判】
法院認為:尤某公司對被訴侵權產(chǎn)品是否構成侵權負有舉證責任。但是,尤某公司提交的域外形成的檢測報告并未依法履行相應的證明手續(xù),且所涉相關檢測樣品亦無法確定系江蘇當某材料科技公司生產(chǎn)的被訴侵權產(chǎn)品,尤某公司據(jù)此訴稱江蘇當某材料科技公司專利侵權依據(jù)不足。尤某公司就司法鑒定提出不符合本案實際的分析方法,并以此作為鑒定推進的前提,由此導致鑒定機構終止司法鑒定。因此,尤某公司未能就其訴訟主張?zhí)峤幌鄳C據(jù)予以證明,其相關訴請缺乏依據(jù)。法院據(jù)此駁回了尤某公司的訴訟請求。
一審判決后,雙方當事人均未上訴,一審判決已生效。本案裁判作出后,國家知識產(chǎn)權局宣告涉案專利權全部無效。
【典型意義】
在全球汽車產(chǎn)業(yè)加速電動化變革和電化學儲能需求高速增長的趨勢下,中國新能源電池及產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)憑借先發(fā)優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢,已經(jīng)成為全球新能源電池市場的領軍者。國內鋰電材料頭部企業(yè)積極出海,國內企業(yè)與跨國企業(yè)之間專利戰(zhàn)迅速升級。本案中,法院準確運用證據(jù)規(guī)則,對于必須通過司法鑒定才能判斷是否構成侵權的情形,合理分配當事人的舉證責任,明確原告無法通過鑒定等方式進行技術比對的,構成舉證不能,應承擔相應的不利后果。本案裁判有利于堅定國內高新技術企業(yè)秉持“創(chuàng)新驅動、技術引領”的發(fā)展理念,引導鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)加快全球化布局,助推企業(yè)將技術研發(fā)優(yōu)勢轉化為專利“護城河”優(yōu)勢。
04蘇州世某防護用品有限公司訴上海源某信息科技有限公司、行某供應鏈管理(上海)有限公司等不正當競爭糾紛案
【案件索引】
一審:蘇州市中級人民法院(2020)蘇05民初679號
二審:江蘇省高級人民法院(2021)蘇民終2452號
【案情簡介】
蘇州世某防護用品公司是一家專業(yè)呼吸防護用品生產(chǎn)企業(yè),其“MASkin”品牌防護口罩廣受消費者認可,具有較高的知名度。蘇州世某防護用品公司與上海源某信息科技公司開展“MASkin”品牌防護口罩經(jīng)營合作,由上海源某信息科技公司作為蘇州世某防護用品公司的銷售代理在亞馬遜平臺銷售“MASkin”品牌口罩,并進行相關的促銷安排、宣傳網(wǎng)頁設計等工作。合作期間,上海源某信息科技公司利用從蘇州世某防護用品公司處獲知的信息以及蘇州世某防護用品公司未及時注冊商標的情況,惡意搶注第10519462號“MASkin”商標,惡意注冊“MASkin”“BENEHAL”微信公眾號名稱,并授權其關聯(lián)公司上海行某供應鏈管理公司代理“MASkin”品牌口罩仿品在亞馬遜、京東、尚品網(wǎng)站進行銷售。雙方合作破裂后,自2015年8月起,上海源某信息科技公司依據(jù)其搶注的“MASkin”商標對蘇州世某防護用品公司發(fā)起了3起著作權侵權、商標侵權等知識產(chǎn)權訴訟、超過3次行政(行業(yè)協(xié)會)投訴、23次向阿里巴巴、天貓、淘寶等電商平臺投訴。上海源某信息科技公司、上海行某供應鏈管理公司在其實際控制人徐某的控制下,圍繞蘇州世某防護用品公司運營中使用的主要商標、企業(yè)名稱簡稱、字號持續(xù)不斷的惡意搶注大量商標,并以其搶注的商標為籌碼和蘇州世某防護用品公司進行談判試圖攫取不正當利益,還借助互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布片面的誤導性信息,嚴重損害蘇州世某防護用品公司商譽。蘇州世某防護用品公司訴至法院,請求判令被告停止涉案不正當競爭行為并賠償經(jīng)濟損失及合理開支共計300萬元。
【法院裁判】
法院認為:被告惡意提起知識產(chǎn)權訴訟、行政(行業(yè))投訴、電商平臺投訴構成濫用知識產(chǎn)權的不正當競爭行為;將MASkin和BENEHAL作為微信公眾號名稱構成不正當競爭;在微信公眾號上發(fā)布不實文章構成對蘇州世某防護用品公司的商業(yè)詆毀;注冊和使用與“maskin”“BENEHAL”“必利好”商標以及“世康”企業(yè)字號相同或近似的商標構成不正當競爭行為。上海源某信息科技公司、上海行某供應鏈管理公司、徐某構成共同侵權,應依法承擔停止侵權、消除影響的法律責任。法院綜合考慮涉案不正當競爭行為的性質、不正當競爭行為造成的損害后果、以及行為人的主觀惡意等因素,全額支持了蘇州世某防護用品公司300萬元損害賠償?shù)脑V請。
一審判決后,上海源某信息科技公司、上海行某供應鏈管理公司、徐某向江蘇省高級人民法院提起上訴。江蘇省高級人民法院經(jīng)審理,判決駁回上訴,維持原判。
【典型意義】
本案系國內罕見的集惡意提起知識產(chǎn)權訴訟、惡意行政(行業(yè)協(xié)會)投訴、惡意電商平臺投訴、不正當注冊微信公眾號、商業(yè)詆毀、惡意搶注和囤積商標等為一體的綜合性不正當競爭糾紛案件。本案判決有效地規(guī)制了被訴侵權人借商業(yè)合作之名對真正權利人進行全方位圍追堵截的行為,堅決捍衛(wèi)了“法不能向不法讓步”的法治精神,對以表面合法的形式進行大量惡意維權的行為說“不”,切實維護了誠實守信的市場交易秩序,弘揚了社會主義核心價值觀,有利于引導市場主體合理正當維權、良性開展競爭。同時,本案判決不僅立足當下的懲惡揚善、定分止爭,更是對商標權人請求停止實施商標搶注等行為予以有力支持,判令侵權人變更微信公眾號,停止惡意訴訟、惡意投訴、惡意搶注,對未來有可能發(fā)生的不正當競爭行為進行了有效地預防和規(guī)制,有利于維護商標注冊管理秩序和公平競爭的市場秩序,營造良好的營商環(huán)境和創(chuàng)新環(huán)境。
05 法國國家干邑行業(yè)辦公室訴福某汽車(中國)有限公司、長安福某汽車有限公司等不正當競爭糾紛案
【案件索引】
一審:蘇州市中級人民法院(2019)蘇05知初353號
二審:江蘇省高級人民法院(2021)蘇知終6號
【案情簡介】
“干邑(Cognac)”是我國首個獲得專門保護的外國地理標志產(chǎn)品,代表了法國法定產(chǎn)區(qū)內特定葡萄酒的品質,在相關公眾中具有較高知名度和影響力。福某汽車中國公司、長安福某汽車公司將其銷售的汽車命名為“Cognac特別版”,并以“干邑棕”命名相關汽車配色。法國干邑行業(yè)辦公室認為,被告利用“干邑(Cognac)”地理標志對涉案汽車進行商業(yè)宣傳,構成不正當競爭行為,故起訴請求停止侵權、消除影響并賠償經(jīng)濟損失及維權合理開支共計人民幣200萬元。
【法院裁判】
法院認為:對地理標志的保護不局限于商標法框架,任何侵犯地理標志的行為均應給予法律否定性評價。本案中,福某汽車中國公司、長安福某汽車公司將其汽車命名為COGNAC特別版,將內飾顏色描述為干邑棕,屬于不正當利用“干邑”的商譽實施的足以引人誤認為是干邑商品或者與干邑存在特定聯(lián)系的混淆行為,更重要的是增加了干邑(Cognac)地理標志通用化的風險。被訴行為擾亂了市場競爭秩序,損害干邑行業(yè)辦公室和消費者的合法權益,依法構成不正當競爭。法院綜合考慮涉案不正當競爭行為對干邑行業(yè)辦公室實際損失的影響、侵權行為的情節(jié)及其可能獲得的利潤等因素依法確定本案賠償額,最終判決被告立即停止涉案不正當競爭行為,登報消除影響并對干邑行業(yè)辦公室主張的200萬元賠償額予以全額支持。
一審判決后,福某汽車中國公司、長安福某汽車公司向江蘇省高級人民法院提起上訴。江蘇省高級人民法院經(jīng)審理,判決駁回上訴,維持原判。
【典型意義】
本案系國內首例涉國際知名地理標志反淡化保護的不正當競爭糾紛案。在跨界經(jīng)營日趨普遍的當下,對知名國外地理標志這一法定權利的保護,并非僅僅囿于保護權利本身,更多考慮市場主體行為的正當性,以是否存在導致地理標志通用化的風險作為衡量不正當性的重要因素。本案判決明確了對地理標志的保護不局限于商標法的框架,可以從反不正當競爭法的途徑尋求救濟。對不正當利用“干邑”地理標志商譽的行為作出否定性評價,極大拓寬了地理標志保護的司法路徑,為后續(xù)同類案件的處理提供了有益借鑒。本案依法認可法國干邑行業(yè)辦公室在我國的訴訟主體資格,充分彰顯了人民法院堅持強化國際視野,貫徹平等保護中外當事人合法權益原則,積極履行作為《保護工業(yè)產(chǎn)權巴黎公約》締約國的國際公約義務的司法擔當,對于有力推動形成市場化法治化國際化一流營商環(huán)境具有積極意義。本案入選2023年度中國十大最具研究價值的知識產(chǎn)權案件。
06 株式會社愛某克私訴福建潮某鞋業(yè)有限公司、凌某某等侵害商標權及不正當競爭糾紛案
【案件索引】
一審:蘇州市中級人民法院(2021)蘇05民初234號
二審:江蘇省高級人民法院(2023)蘇民終196號
【案情簡介】
ASICS創(chuàng)立于日本,系專業(yè)生產(chǎn)跑鞋等運動商品的知名品牌。株式會社愛某克私系第168844號“”、第5875798號“”、第5875800號“”、第5875799號“”、第5875807號“”、第1549259號“愛世克私”、第5029381號“亞瑟士”等商標的權利人。經(jīng)過多年持續(xù)、大量推廣,ASICS運動鞋在中國境內相關消費群體中具有較高的知名度和市場影響力。福建潮某鞋業(yè)公司先后在第25類“服裝;鞋;帽”等商品上申請注冊“圖”“acicks”等多個商標,經(jīng)株式會社愛某克私提出異議,最終未予注冊。福建潮某鞋業(yè)公司在全國各地大量開設“AISASSA”品牌店鋪,生產(chǎn)、銷售帶有“”等多個被訴侵權標識的運動鞋,其銷售門店因構成商標侵權曾被全國各地多個市場監(jiān)管部門予以行政處罰。自2015年起,凌某某即先后在包括福建潮某鞋業(yè)公司在內的多家公司擔任股東或監(jiān)事,上述公司均生產(chǎn)、銷售帶有“”等類似標識的運動鞋,并在多起司法案件以及行政處罰程序中被認定為侵犯株式會社愛某克私商標權。2017年1月20日至2019年7月16日期間,凌某某系福建潮某鞋業(yè)公司股東并擔任法定代表人。
【法院裁判】
法院認為:福建潮某鞋業(yè)公司不僅存在摹仿株式會社愛某克私在先知名的虎爪系列圖標,在市場運營中以“愛思克思”“奧瑟士”等與原告品牌相近似的名稱指稱其品牌等行為,并且全方位使用與原告高度近似的鞋履款式、包裝盒等,其主觀上具有搭乘株式會社愛某克私知名品牌市場聲譽和競爭優(yōu)勢的故意,客觀上亦容易加劇消費者的混淆和誤認,構成商標侵權及不正當競爭。凌某某在所任職的多個主體先后受到司法及行政制裁后仍轉換不同公司任職,且該些公司均實施了針對株式會社愛某克私的侵權行為。凌某某主觀上對于所涉行為侵害他人權利應有清晰的認知,公司在一定程度上成為了其實施侵權行為的工具和手段。本案中,凌某某與福建潮某鞋業(yè)公司系基于共同的侵權故意,共同實施了被訴侵權行為,構成共同侵權,凌某某應對其在福建潮某鞋業(yè)公司任職期間所實施的被訴侵權行為與福建潮某鞋業(yè)公司承擔共同的侵權責任。綜合全案事實,被訴侵權商品獲利至少應為660萬元,針對被告惡意侵犯知識產(chǎn)權且情節(jié)嚴重的情形,本案依法適用懲罰性賠償并確定一倍的賠償比例,福建潮某鞋業(yè)公司因本案侵權行為應賠償經(jīng)濟損失及維權合理開支共計1350萬元,凌某某在250萬元的范圍內與福建潮某鞋業(yè)公司承擔連帶清償責任。
一審判決后,株式會社愛某克私向江蘇省高級人民法院提起上訴。江蘇省高級人民法院經(jīng)審理,判決駁回上訴,維持原判。
【典型意義】
本案系知識產(chǎn)權訴訟中適用“刺破公司面紗”原則確定侵權責任承擔的典型案例。近年來,在大規(guī)模、全方位的侵權樣態(tài)之下,某些個人在掌握了針對某一品牌侵權運營模式或侵權技術后,通過轉換不同公司任職,將公司作為實施侵權行為的工具和手段。但因其并非控股股東,出資較少或不具備法定代表人身份,司法實踐中往往難以追究其個人責任。本案裁判運用穿透式思維,基于侵權人多年來在不同公司任職且上述公司均實施了針對同一品牌的侵權行為,認定個人屬于深度參與被訴侵權行為,主觀上具有侵權故意,客觀上利用公司這一工具實施侵權行為,因此應當承擔相應侵權責任,對于將實質參與侵權行為的主體納入責任追究范疇提供了良好的范本。本案遵循最嚴格保護知識產(chǎn)權的司法理念,對惡意侵犯商標權的行為依法適用懲罰性賠償,確定超千萬元的賠償金額,充分彰顯了人民法院貫徹平等保護中外當事人合法權益的擔當作為,對于維護健康有序的競爭業(yè)態(tài)具有重要意義。本案判決后,受到相關群體的關注肯定,被知產(chǎn)寶等多家知名新媒體轉載宣傳。
07杭州倫某底盤技術有限公司訴蘇州德某汽配有限公司侵害商標權糾紛案
【案件索引】
一審:蘇州市吳江區(qū)人民法院(2023)蘇0509民初3298號
二審:蘇州市中級人民法院(2023)蘇05民終13237號
【基本案情】
杭州倫某底盤技術公司自2010年起經(jīng)核準注冊陸續(xù)取得“”“”“”等注冊商標,商標核定使用商品為車輛底盤等。蘇州德某汽配公司在網(wǎng)絡平臺上銷售的一款汽車底盤控制臂商品上使用了“”“標識”,杭州倫某底盤技術公司認為侵犯其注冊商標專用權,訴至法院,請求判令蘇州德某汽配公司停止侵權、賠償損失。蘇州德某汽配公司辯稱,其銷售的控制臂商品系德國采某公司正品,杭州倫某底盤技術公司系惡意搶注德國采某公司商標,構成權利濫用。經(jīng)查明,采某公司系乘用車、商用車和工業(yè)領域內領先的全球科技企業(yè)。采某公司及其供應商歐福公司在德國分別注冊了“”和”商標,并在中國注冊了“”商標。因商品空間限制,前述商標衍生出簡化標識“”和“”。在杭州倫某底盤技術公司申請注冊涉案商標之前,“”“”標識已被大量使用在采某公司及其關聯(lián)公司的商品上,蘇州德某汽配公司銷售的被訴侵權商品系來源于采某公司在中國的關聯(lián)公司。
【法院裁判】
法院認為:在不損害商標注冊制度的前提下,基于在先商標使用主體在原使用范圍內的誠信利益以及對穩(wěn)定市場秩序的維護,對在先使用具有一定影響的未注冊商標的使用權益應予保護。經(jīng)過多年的生產(chǎn)、銷售以及宣傳,采某公司及其商品的知名度已輻射至其商品上使用的注冊商標簡化標識,采某公司及其關聯(lián)公司對簡化標識享有合法的在先權利基礎。杭州倫某底盤技術公司在多個商品或服務類別上申請注冊了上百件商標,其中大量與采某公司及其關聯(lián)公司的商標、字號高度近似,且多件商標已在異議審查中被駁回或被宣告無效。杭州倫某底盤技術公司主張保護的涉案商標與采某公司享有合法在先權利的標識在視覺上高度近似,其模仿、攀附采某公司商標的意圖明顯。杭州倫某底盤技術公司取得和行使商標權的方式有違誠實信用原則,構成權利濫用,故判決駁回杭州倫某底盤技術公司的訴訟請求。
一審判決后,杭州倫某底盤技術公司向蘇州市中級人民法院提起上訴。蘇州市中級人民法院經(jīng)審理,判決駁回上訴,維持原判。
【典型意義】
誠實信用原則是一切市場活動參與者所應遵循的基本準則。任何違背法律目的和精神,以損害他人正當權益為目的,惡意取得并行使權利、擾亂市場正當競爭秩序的行為均屬于權利濫用,其相關權利主張不應得到法律的支持和保護。本案判決對于以非善意取得的商標權為依據(jù),起訴他人正當使用商業(yè)標識的行為,旗幟鮮明地認定構成權利濫用,直擊其違法的實質,并據(jù)此駁回原告全部訴訟請求。本案裁判充分體現(xiàn)了人民法院對知識產(chǎn)權權利濫用行為說“不”的堅定態(tài)度,傳遞弘揚誠實守信的價值導向,對于營造良好營商環(huán)境、規(guī)范市場競爭秩序、遏制商標搶注現(xiàn)象具有積極意義。
08上訴人上海勿某文化傳播有限公司與被上訴人蘇州某文化傳播有限公司、蘇州某旅游公司侵害著作權糾紛案
【案件索引】
一審:蘇州市虎丘區(qū)人民法院(2022)蘇0505民初2945號
二審:蘇州市中級人民法院(2023)蘇05民終1949號
【案情簡介】
2018年10月,上海勿某文化傳播公司創(chuàng)作的《尋找牡丹亭》表演節(jié)目在第六屆烏鎮(zhèn)戲劇節(jié)首次上演,其現(xiàn)場表演圖片在烏鎮(zhèn)戲劇節(jié)組委會官方微博平臺上予以發(fā)布。2021年3月18日,上海勿某文化傳播公司與蘇州某文化傳播公司簽訂演出合同,約定2021年4月1日在蘇州某旅游公司經(jīng)營的游樂園中演出三場《尋找牡丹亭》,每場30分鐘,總費用48000元。合同簽訂后不久,蘇州某文化傳播公司以相關演出取消為由解除了與上海勿某文化傳播公司簽訂的合同。2021年4月,上海勿某文化傳播公司發(fā)現(xiàn)蘇州某旅游公司主辦的“江南文化戲曲節(jié)”連續(xù)多天出現(xiàn)了名為“尋找牡丹亭”的表演節(jié)目,該表演節(jié)目中的角色造型、演出內容、宣傳文案和圖片等均與其創(chuàng)作的《尋找牡丹亭》高度相似,現(xiàn)場圖片在多家網(wǎng)絡媒體傳播。上海勿某文化傳播公司訴至法院,主張?zhí)K州某文化傳播公司與蘇州某旅游公司構成著作權侵權。
【法院裁判】
一審法院經(jīng)審理,認定上海勿某文化傳播公司的侵權主張不成立,駁回了其訴訟請求。上海勿某文化傳播公司不服一審判決,上訴至蘇州市中級人民法院。
二審法院認為:涉案節(jié)目《尋找牡丹亭》是以昆曲表演形象為基礎,與提線木偶、高蹺進行了組合,在具體的形象塑造上充分融合了具有現(xiàn)代色彩的元素。整體而言,《尋找牡丹亭》呈現(xiàn)出了與中國傳統(tǒng)文化藝術不同的審美價值,創(chuàng)作者對整體表演形象的構思與塑造,以及對具體人物、道具的設計方面均有獨到設計,表演藝術造型體現(xiàn)為一種動態(tài)的形象,可作為美術作品予以保護。被訴侵權表演在形象設計上,同樣使用了提線木偶、高蹺以及昆曲戲劇角色杜麗娘的組合,提線偶師的造型也僅有細微差別,與上海勿某文化傳播公司作品構成實質性相似。結合被訴侵權表演的具體形式以及網(wǎng)絡宣傳情況,認定兩被告共同侵害了涉案作品的復制權、展覽權以及信息網(wǎng)絡傳播權,故判令兩被告賠償上海勿某文化傳播公司經(jīng)濟損失及維權合理開支共計23萬元。
【典型意義】
本案系為優(yōu)秀傳統(tǒng)文化再創(chuàng)新提供知識產(chǎn)權保護的典型案例。公共空間表演歷史悠久,可追溯至漢代的“百戲”。作為脫離傳統(tǒng)舞臺束縛的表演形式,在我國商業(yè)地產(chǎn)、旅游地產(chǎn)不斷興起和壯大的背景之下,公共空間表演已經(jīng)從單純的街頭藝人、商場展演、花車巡游等簡單形式,發(fā)展到具有高度創(chuàng)作化的藝術節(jié),其中匯聚的各類公共空間表演節(jié)目已經(jīng)具備了專業(yè)的文化藝術創(chuàng)作內容,蘊藏著巨大的藝術價值和商業(yè)價值。人民法院在對著作權公有領域與獨創(chuàng)性元素邊界進行辨析的基礎上,首次對公共空間表演節(jié)目中動態(tài)表演形象以美術作品予以保護,有助于鼓勵、激發(fā)文藝從業(yè)者在繼承弘揚中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的同時,創(chuàng)造新形式、發(fā)掘新內涵,增強公眾的參與感和體驗感。本案裁判對激發(fā)文化創(chuàng)新活力,化解公共空間表演節(jié)目知識產(chǎn)權維權難題作出了有益探索,案件裁判獲得了中國演出行業(yè)協(xié)會的高度認可,被《中國知識產(chǎn)權報》等多家媒體廣泛報道。
09吉林省龍某光學電子儀器公司、費某某司法罰款案
【案件索引】
一審:蘇州市中級人民法院(2022)蘇05司懲1號
二審:最高人民法院(2022)最高法知司懲復1號
【案情簡介】
蘇州宣某光電科技公司系一種名稱為“用于眼科醫(yī)療設備的瞳距調節(jié)機構以及眼科醫(yī)療設備”實用新型專利的專利權人,被訴侵權人吉林省龍某光學電子儀器公司先后在侵權訴訟中提出現(xiàn)有技術抗辯,主張不構成侵權,并申請證人費某某出具證言。費某某陳述,2017年其向吉林省龍某光學電子儀器公司購買了一臺治療儀,愿意提供作為證據(jù)使用,證明吉林省龍某光學電子儀器公司從2017年就開始生產(chǎn)、銷售具有能調節(jié)瞳距的雙筒結構的治療儀。法院向芯片生產(chǎn)商出具協(xié)助調查函,對于公證書所涉實物使用的芯片絲印進行時間溯源。該公司復函確定,該芯片的生產(chǎn)時間為2017年11月26日至12月2日期間,早于費某某出庭作證由吉林省龍某光學電子儀器公司生產(chǎn)的治療儀底板標注的出廠日期(2017年4月18日)。對此,吉林省龍某光學電子儀器公司和費某某均未能作出合理解釋。
【法院裁判】
法院認為:吉林省龍某光學電子儀器公司在兩次現(xiàn)有技術抗辯中偽造治療儀實物,費某某隱瞞治療儀實物被改動的事實,故意作虛假陳述,妨礙人民法院審理案件。上述行為屬于嚴重妨礙民事訴訟的行為。故對吉林省龍某光學電子儀器公司罰款60萬元,費某某罰款5萬元。
一審罰款決定作出后,被罰款人向最高人民法院提出復議。最高人民法院經(jīng)復議,駁回被罰款人的復議申請,維持罰款決定。
【典型意義】
誠實信用是中華民族的傳統(tǒng)美德,是法治國家、法治政府、法治社會一體建設的重要內容,也是民事訴訟應當遵守的基本原則。知識產(chǎn)權民事訴訟中,權利人提出主張、被訴侵權人進行反駁,均應當依法全面、正確、誠實地提供證據(jù),并積極配合人民法院的案件審理工作。當事人偽造證據(jù),證人虛假陳述,嚴重違反誠信原則,極大浪費司法資源,屬于妨礙民事訴訟的行為,依法應當予以處罰。本案中,法院以能動履職保障司法公正,通過開出“罰單”的方式,對當事人妨礙訴訟的行為明確作出否定性評價,切實發(fā)揮司法裁判在國家治理、社會治理中的規(guī)范、評價、教育、引領功能,是推動構建知識產(chǎn)權訴訟誠信體系建設,持續(xù)加大對不誠信行為懲罰力度的重要舉措,彰顯了人民法院服務高質量發(fā)展,推進社會誠信建設的司法擔當。本案入選最高人民法院知識產(chǎn)權法庭成立五周年100件典型案例。
10 何某某、王某某侵犯著作權罪案
【案件索引】
一審:江蘇省昆山市人民法院(2021)蘇0583民初969號
【案情簡介】
2018年9月至2021年1月期間,何某某、王某某等人通過境外聊天軟件與境外“吃雞外掛”運營團隊勾連,通過搭建網(wǎng)站、采用比特幣交易結算等方式,面向國內外玩家銷售針對深圳市騰某計算機系統(tǒng)公司旗下《和平精英》《PUBGMOBILE》游戲的外掛軟件并進行獲利。何某某負責外掛的銷售渠道并對接作者團隊,王某某負責外掛收入的資金結算。僅在2020年2月至2021年1月期間,何某某、王某某銷售外掛程序的違法所得已分別達到人民幣1956萬余元和978萬余元,王某某還利用違法所得進行投資炒幣。經(jīng)福建中證司法鑒定中心鑒定,該外掛軟件不存在對游戲客戶端數(shù)據(jù)復制到自身軟件中進行修改、并返回修改后的數(shù)據(jù)給客戶端的行為;存在避開深圳市騰某計算機系統(tǒng)公司專門為游戲采取的MTP安全保護措施,通過增加修改游戲記載動態(tài)庫的數(shù)量、路徑、或讀寫游戲的內存數(shù)據(jù)等方式,未經(jīng)授權獲取、修改上述游戲內存數(shù)據(jù)的行為,以實現(xiàn)“自瞄”“人物透視”“顯示物資”等功能,對游戲的正常操作流程和正常運行造成了干擾,屬于破壞性程序。
【法院裁判】
法院認為:涉案外掛程序通過破譯并擅自使用網(wǎng)絡游戲的通信協(xié)議,增加修改網(wǎng)絡游戲記載動態(tài)庫的數(shù)量、路徑、讀寫游戲的內存數(shù)據(jù)等方式,未經(jīng)授權獲取、修改《和平精英》《PUBGMOBILE》網(wǎng)絡游戲的內存數(shù)據(jù),實現(xiàn)網(wǎng)絡游戲本不具有的“自瞄”“人物透視”“顯示物資”等作弊功能,破壞了網(wǎng)絡游戲的正常操作流程和正常運行,損害了網(wǎng)絡游戲著作權人的利益、信譽,以及網(wǎng)絡游戲的正常市場秩序。被告人何某某、王某某以營利為目的,未經(jīng)著作權人許可,伙同他人發(fā)行網(wǎng)絡游戲外掛程序,違法所得數(shù)額巨大,二人行為均已構成侵犯著作權罪。根據(jù)二人的犯罪事實、犯罪情節(jié)和社會危害程度等情況,分別判處被告人何某某、王某某有期徒刑四年,并處罰金2000萬元,同時追繳二人的違法所得及孳息。
一審判決后,被告人均認罪服判,檢察院未提起抗訴,一審判決生效。
【典型意義】
本案是全國最大“吃雞”游戲外掛案,在社會上引起廣泛關注?!坝螒蛲鈷臁敝饕ㄟ^篡改游戲正常的設定和規(guī)則,大幅增強游戲角色的技能,使得游戲角色發(fā)揮出超越常規(guī)的能力。外掛程序實現(xiàn)作弊功能的技術手段并非傳統(tǒng)方式,針對長期困擾司法實踐的外掛罪名選擇難題,本案通過把握外掛行為的運行原理與實際產(chǎn)生影響,認為外掛程序未經(jīng)網(wǎng)絡游戲著作權人授權,獲取、修改游戲的內存數(shù)據(jù),損害了著作權人的利益和信譽,違法所得數(shù)額巨大,構成侵犯著作權罪。本案裁判體現(xiàn)了當前加大知識產(chǎn)權保護力度,嚴厲規(guī)制惡意侵權行為的整體導向,以司法實踐回應了新技術對網(wǎng)絡知識產(chǎn)權保護的現(xiàn)實需求,對互聯(lián)網(wǎng)技術和數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)的健康有序發(fā)展具有積極作用。本案獲評2023年度世界知識產(chǎn)權大會(AIPPI)中國分會版權十大熱點案件。
來源:蘇州市中級人民法院
編輯:IPRdaily趙甄 校對:IPRdaily縱橫君
注:原文鏈接:2023年度蘇州法院知識產(chǎn)權司法保護十大典型案例(點擊標題查看原文)
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