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作者:李彥波 竇艷鵬
原標(biāo)題:全面覆蓋原則適用的困惑與破局——透過騰達(dá)案看我國多主體通信方法專利侵權(quán)判定的新思路
2019年12月10日,最高人民法院知識產(chǎn)權(quán)法庭公開宣判了上訴人深圳市吉祥騰達(dá)科技有限公司與被上訴人深圳敦駿科技有限公司侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛一案。筆者認(rèn)為,最高院對騰達(dá)案的裁判思路,實(shí)際上打破了我國長期存在的全面覆蓋原則難以在多主體通信方法專利侵權(quán)判定中適用的“僵局”,創(chuàng)造性地提出了該類方法專利侵權(quán)判定的新思路。
2019年12月10日,最高人民法院知識產(chǎn)權(quán)法庭公開宣判了上訴人深圳市吉祥騰達(dá)科技有限公司與被上訴人深圳敦駿科技有限公司侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛一案(下稱“騰達(dá)案”)。最高院經(jīng)審理認(rèn)定,騰達(dá)公司制造、許諾銷售、銷售被訴侵權(quán)產(chǎn)品(即騰達(dá)路由器,下同)的行為侵害了敦駿公司的專利權(quán),應(yīng)立即停止制造(此處的“制造”應(yīng)特指將專用軟件“固化”到路由器實(shí)體硬件中,而不是制造路由器實(shí)體硬件本身)、許諾銷售、銷售涉案的路由器產(chǎn)品。
筆者認(rèn)為,最高院對騰達(dá)案的裁判思路,實(shí)際上打破了我國長期存在的全面覆蓋原則難以在多主體通信方法專利侵權(quán)判定中適用的“僵局”,創(chuàng)造性地提出了該類方法專利侵權(quán)判定的新思路。最高院的裁判思路,沒有推翻全面覆蓋原則,也不是對全面覆蓋原則本身的突破,而是針對多主體通信方法這一特定應(yīng)用環(huán)境提出了全面覆蓋原則的具體適用思路,本質(zhì)上是對全面覆蓋原則的發(fā)展和完善。
一、全面覆蓋原則在我國多主體通信方法專利侵權(quán)判定中的不解之惑
《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第七條明確了在專利侵權(quán)判定中應(yīng)當(dāng)采用全面覆蓋原則。然而,全面覆蓋原則的確立和實(shí)施,導(dǎo)致多主體通信方法類專利的維權(quán),常常面臨十分尷尬的境地。多主體通信方法類專利的實(shí)施過程中,被控侵權(quán)方和終端用戶往往只實(shí)施了整個專利方法的部分步驟,而沒有實(shí)施全部步驟。在此情形下,嚴(yán)格依照全面覆蓋原則,通常無法認(rèn)定被控侵權(quán)方的行為構(gòu)成專利侵權(quán),導(dǎo)致多主體通信方法類專利難以得到有效的保護(hù)。
對于多主體通信方法專利,全面覆蓋原則在侵權(quán)判定中是否還適用?如果適用,應(yīng)如何適用?多主體通信方法專利究竟應(yīng)如何進(jìn)行侵權(quán)判定?這些問題一直是困擾法官和其他業(yè)界同仁的“老大難”。令人驚喜的是,最高院在騰達(dá)案中對上述問題給出了“響亮而有力”的回答。
二、騰達(dá)案中侵權(quán)判定的兩個層級
在騰達(dá)案中,最高院將侵權(quán)判定過程劃分為一前一后兩個層級,其中前一層級為被訴侵權(quán)產(chǎn)品使用過程是否落入涉案專利權(quán)利要求的保護(hù)范圍(即爭議焦點(diǎn)一),后一層級為騰達(dá)公司制造、銷售、許諾銷售被訴侵權(quán)產(chǎn)品的行為是否構(gòu)成專利侵權(quán)(即爭議焦點(diǎn)二)。
在專利侵權(quán)案件中,法院通常采用“一步走”的方式,即直接認(rèn)定被訴侵權(quán)產(chǎn)品或方法是否落入涉案專利權(quán)利要求的保護(hù)范圍。然而,最高院在騰達(dá)案中卻另辟蹊徑,分兩個層級進(jìn)行。最高院為什么要分為上述兩個層級進(jìn)行侵權(quán)判定?其背后的目的何在?兩個層級之間是何關(guān)系?
騰達(dá)案中,涉案專利要求保護(hù)一種簡易訪問網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商門戶網(wǎng)站的方法,其顯然不屬于制造方法專利,而屬于使用方法專利。對于使用方法專利而言,構(gòu)成專利侵權(quán)的必備前提是專利方法事實(shí)上被他人使用。鑒于此,法院審理的核心和落腳點(diǎn)必然是判斷涉案專利方法是否未經(jīng)專利權(quán)人許可被他人使用。倘若涉案專利方法沒有被任何人使用,或者說涉案專利方法客觀上沒有被再現(xiàn),則完全沒有必要考慮被控侵權(quán)人的行為是否屬于專利侵權(quán)行為。
不難發(fā)現(xiàn),對于任意一種方法專利(包括制造方法和使用方法),關(guān)于專利方法客觀上是否被再現(xiàn)的判斷,本質(zhì)上屬于事實(shí)判斷,其目的是判斷侵權(quán)事實(shí)是否客觀發(fā)生。在進(jìn)行此事實(shí)判斷時,僅需要考慮專利方法事實(shí)上是否被完整再現(xiàn),即依照全面覆蓋原則判斷專利方法的所有步驟事實(shí)上是否全部發(fā)生,而不需要考慮被控侵權(quán)人的行為是否屬于專利侵權(quán)行為以及是否應(yīng)當(dāng)承擔(dān)法律責(zé)任,重點(diǎn)關(guān)注的是使用涉案專利方法的行為即侵權(quán)行為本身。與之不同,關(guān)于被控侵權(quán)人的行為是否屬于專利侵權(quán)行為的判斷,則屬于法律判斷。從邏輯上說,上述事實(shí)判斷是上述法律判斷的基礎(chǔ)和前提。因此,在先后關(guān)系上,需要先進(jìn)行上述事實(shí)判斷,后進(jìn)行上述法律判斷;只有在上述事實(shí)判斷結(jié)果的基礎(chǔ)上,才能進(jìn)行上述法律判斷;只有在上述事實(shí)判斷成立的情形下,才有必要進(jìn)行上述法律判斷。
基于上述分析可知,騰達(dá)案中,最高院將侵權(quán)判定過程劃分為一前一后兩個層級是十分必要的,也是十分正確的,前一層級的認(rèn)定是進(jìn)行后一層級認(rèn)定的前提和基礎(chǔ),如果前一層級的認(rèn)定結(jié)果是不成立,那么后一層級的認(rèn)定則無需再進(jìn)行。
需要注意的是,騰達(dá)案中,最高院在前一層級的侵權(quán)事實(shí)判斷中依然采用了全面覆蓋原則,在這一點(diǎn)上與產(chǎn)品專利和制造方法專利的侵權(quán)事實(shí)判斷并無二致。
三、騰達(dá)案中侵權(quán)判定的兩條主線
筆者認(rèn)為,騰達(dá)案中,最高院的裁判思路實(shí)際上包含了兩條主線。其中,外在的認(rèn)定主線為:先判斷專利方法的所有步驟是否在被訴侵權(quán)產(chǎn)品的使用過程中被全面覆蓋,即上文的前一層級的判斷,然后判斷被訴侵權(quán)產(chǎn)品對專利方法的實(shí)施是否起不可替代的實(shí)質(zhì)性作用,再判斷被訴侵權(quán)產(chǎn)品的制造、銷售行為與涉案專利方法被實(shí)施之間的因果關(guān)系;內(nèi)在的邏輯主線為:先判斷涉案專利方法是否被客觀使用,即判斷侵權(quán)事實(shí)是否客觀發(fā)生,然后判斷哪個物理實(shí)體對專利方法的實(shí)施起實(shí)質(zhì)性作用,再判斷哪個實(shí)施主體(法律主體)應(yīng)當(dāng)承擔(dān)法律責(zé)任。
在制造方法專利侵權(quán)判定中,法院在判斷專利方法的所有步驟被全面覆蓋后,即在認(rèn)定侵權(quán)事實(shí)發(fā)生后,通常直接認(rèn)定實(shí)施專利方法的主體承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。然而,最高院在騰達(dá)案中卻繞如此大的彎子才認(rèn)定騰達(dá)公司應(yīng)當(dāng)承擔(dān)法律責(zé)任。最高院為什么采用該思路進(jìn)行侵權(quán)判定?其背后的原因何在?兩條主線之間是何關(guān)系?
不妨先將騰達(dá)案與制造方法專利的侵權(quán)判定進(jìn)行簡單對比分析。
在制造方法專利侵權(quán)案件中,專利方法的所有步驟通常由同一個實(shí)施主體實(shí)施。在此情形下,法院根據(jù)全面覆蓋原則,在認(rèn)定侵權(quán)事實(shí)發(fā)生后,很容易進(jìn)行后續(xù)的侵權(quán)責(zé)任認(rèn)定——侵權(quán)行為實(shí)施者應(yīng)承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。盡管侵權(quán)行為實(shí)施者在實(shí)施涉案專利制造方法的過程中會利用各種設(shè)備和工具,并且這些設(shè)備和工具通常由不同的廠商提供給侵權(quán)行為實(shí)施者,但是法院在侵權(quán)責(zé)任認(rèn)定中根本無需考慮這些因素。
相比之下,騰達(dá)案中,最高院的侵權(quán)責(zé)任認(rèn)定過程則明顯不同。騰達(dá)案中,涉案專利為使用方法專利,并非制造方法專利。涉案專利方法的所有步驟并非由同一實(shí)施主體實(shí)施,而是由不同的實(shí)施主體完成,例如,權(quán)利要求1的步驟A和B由終端用戶利用用戶電腦和路由器實(shí)施,步驟C則由網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供商例如新浪網(wǎng)利用網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器實(shí)施。被訴侵權(quán)者即騰達(dá)公司并沒有實(shí)際實(shí)施涉案專利方法,而僅僅是路由器的提供者。比照制造方法專利侵權(quán)的情形,終端用戶沒有實(shí)施涉案專利方法的全部步驟,騰達(dá)公司實(shí)際上僅僅相當(dāng)于侵權(quán)行為實(shí)施者在實(shí)施專利方法時所使用的設(shè)備和工具的提供者。對此,騰達(dá)公司抗辯稱,涉案專利方法不是產(chǎn)品制造方法,根據(jù)該方法不能直接獲得任何產(chǎn)品,其保護(hù)不能延伸到產(chǎn)品。在此情形下,上述制造方法專利侵權(quán)責(zé)任的認(rèn)定思路顯然不能再適用了,這導(dǎo)致法院只能另尋路徑進(jìn)行侵權(quán)責(zé)任認(rèn)定。
騰達(dá)案中,最高院正是為了破解上述難題,在侵權(quán)責(zé)任認(rèn)定中創(chuàng)造性提出了“不可替代的實(shí)質(zhì)性作用”規(guī)則。依照該規(guī)則,最高院究竟是如何認(rèn)定騰達(dá)公司應(yīng)承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任的呢?筆者回到上述兩條主線對此問題加以分析。
騰達(dá)案中,最高院實(shí)際上采用“兩步走”的方式來進(jìn)行侵權(quán)責(zé)任認(rèn)定。其中,第一步,表面看是判斷被訴侵權(quán)產(chǎn)品即騰達(dá)路由器對涉案專利方法的實(shí)施是否起不可替代的實(shí)質(zhì)性作用,實(shí)質(zhì)上是判斷哪個物理實(shí)體對涉案專利方法的實(shí)施起實(shí)質(zhì)性作用。事實(shí)上,這一步的判斷依然是對客觀事實(shí)的判斷,重點(diǎn)關(guān)注涉案專利方法實(shí)施需要使用的各個物理實(shí)體的客觀功能。涉案專利方法包括多個步驟,整個方法的實(shí)施需要使用用戶電腦、騰達(dá)路由器和網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器等多個實(shí)體器件(包括實(shí)體器件內(nèi)加載的軟件)。然而,這些器件對整個方法的實(shí)現(xiàn)所起的作用大小卻不同。在此情形下,按照最高院的思路,先確定上述多個實(shí)體器件中何者對整個方法的實(shí)施起主導(dǎo)性、關(guān)鍵性作用,在此基礎(chǔ)上僅考慮起主導(dǎo)性、關(guān)鍵性作用的實(shí)體器件,并忽略其它起次要作用的實(shí)體器件,以進(jìn)行后續(xù)判斷。通過這種主次誘因取舍的方式,實(shí)質(zhì)上將涉案專利方法的實(shí)施與起主導(dǎo)性、關(guān)鍵性作用的實(shí)體器件建立起了特定的聯(lián)系,目的是將涉案專利方法的實(shí)施完全歸因于起主導(dǎo)性、關(guān)鍵性作用的實(shí)體器件。這種處理方式的潛在邏輯是,涉案專利方法能否實(shí)施主要取決于起主導(dǎo)性、關(guān)鍵性作用的實(shí)體器件,因此按照主次誘因取舍的方式,將前者的誘因完全歸因于后者。
第二步,表面看是判斷被訴侵權(quán)產(chǎn)品的制造、銷售、許諾銷售行為與涉案專利方法被實(shí)施之間的因果關(guān)系,實(shí)質(zhì)上是在第一步的基礎(chǔ)上判斷哪個實(shí)施主體應(yīng)承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。顯然,這一步的判斷屬于法律判斷。按照最高院的思路,在第一步已經(jīng)明確確定騰達(dá)路由器對涉案專利方法的實(shí)施起實(shí)質(zhì)性作用的基礎(chǔ)上,這一步首先通過“順藤摸瓜”的方式找到騰達(dá)路由器的提供者即騰達(dá)公司,此時實(shí)際上已經(jīng)將用戶電腦的提供者和網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器的提供者排除在外,然后分析騰達(dá)公司的制造和銷售行為或行為后果與涉案專利方法被實(shí)施之間的因果關(guān)系,并認(rèn)定騰達(dá)公司的制造和銷售行為或行為后果直接導(dǎo)致了涉案專利方法被實(shí)施。通過這種因果關(guān)系推理的方式,實(shí)質(zhì)上將涉案專利方法的實(shí)施與騰達(dá)公司的制造和銷售行為或行為后果建立起了特定的聯(lián)系,即將涉案專利方法的實(shí)施最終歸因于騰達(dá)公司的制造和銷售行為或行為后果。
可以看出,騰達(dá)案中,最高院進(jìn)行侵權(quán)責(zé)任認(rèn)定所采用的兩步是密切相關(guān)的,第一步的判斷結(jié)果——騰達(dá)路由器對涉案專利方法的實(shí)施起實(shí)質(zhì)性作用——實(shí)際上是進(jìn)行第二步判斷的必需條件之一,第二步的判斷是對第一步判斷結(jié)果的延伸和擴(kuò)展,最終將侵權(quán)責(zé)任追溯到騰達(dá)公司,兩步共同構(gòu)成“不可替代的實(shí)質(zhì)性作用”規(guī)則。最高院在侵權(quán)責(zé)任認(rèn)定環(huán)節(jié),沒有借鑒美國的行為歸屬轉(zhuǎn)移規(guī)則,而是通過提出“不可替代的實(shí)質(zhì)性作用”規(guī)則,巧妙地避開了傳統(tǒng)的制造方法專利侵權(quán)判定的固有思路,成功地破解了全面覆蓋原則框架下多主體通信方法專利侵權(quán)判定的難題。筆者認(rèn)為,最高院此舉是在充分考慮了多主體通信方法與一般的產(chǎn)品專利和制造方法專利的差異的基礎(chǔ)上,針對多主體通信方法這一特定應(yīng)用環(huán)境,選擇了與既有的裁判路徑不同的另一分支路徑,即提出了全面覆蓋原則在此特定應(yīng)用環(huán)境下的具體適用思路,并不是對全面覆蓋原則本身的突破,而恰恰相反,是對全面覆蓋原則的發(fā)展和完善。
另外,基于上述分析,最高院裁判思路中的兩條主線也是渾然一體、密不可分的,邏輯主線實(shí)際上就是認(rèn)定主線背后的完整裁判邏輯,二者整體構(gòu)成最高院裁判思路的一體兩面。
四、結(jié)論與展望
最高院在騰達(dá)案中沒有局限于全面覆蓋原則框架下制造方法專利侵權(quán)判定的基本思路和邏輯,而是另辟蹊徑,創(chuàng)造性的提出了“不可替代的實(shí)質(zhì)性作用”規(guī)則,成功破解了全面覆蓋原則框架下多主體通信方法專利侵權(quán)判定的難題,是我國多主體通信方法專利侵權(quán)判定思路的一大新突破。
最高院對騰達(dá)案的裁判思路,沒有推翻全面覆蓋原則,也不是對全面覆蓋原則本身的突破,而是針對多主體通信方法這一特定應(yīng)用環(huán)境提出了全面覆蓋原則的具體適用思路,本質(zhì)上是對全面覆蓋原則的進(jìn)一步發(fā)展和完善。
最高院沒有從形式上囿于全面覆蓋原則,從形式上去糾纏和論證全面覆蓋原則是否適用于多主體通信方法專利侵權(quán)判定,而是從實(shí)質(zhì)上去認(rèn)定是否發(fā)生了侵權(quán)事實(shí),以及從實(shí)質(zhì)上去認(rèn)定騰達(dá)公司是否應(yīng)承擔(dān)專利侵權(quán)責(zé)任,這充分表明最高院更注重實(shí)質(zhì)上的專利侵權(quán)判定,這毋庸置疑將有利于專利權(quán)人的實(shí)質(zhì)性維權(quán),也有利于促進(jìn)我國的發(fā)明創(chuàng)造和提高我國的專利質(zhì)量。
不可否認(rèn),最高院提出的“不可替代的實(shí)質(zhì)性作用”規(guī)則,在具體適用過程中可能會出現(xiàn)一些的新問題。例如,該規(guī)則“實(shí)質(zhì)性作用”和“不可替代”應(yīng)如何理解,二者之間是什么關(guān)系;又例如,適用的該規(guī)則前提條件是什么,該規(guī)則的適用范圍應(yīng)該多大,是否適用于西電捷通案的情形等等(筆者將在后續(xù)文章中分享對相關(guān)問題的思考)。這些問題有待業(yè)界同仁在今后的司法實(shí)踐中逐步去探討和解決。但是,最高院提出該規(guī)則的進(jìn)步意義是值得肯定的。
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作者:李彥波 竇艷鵬
編輯:IPRdaily王穎 校對:IPRdaily縱橫君
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