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“方法專利的侵權(quán)行為比產(chǎn)品類專利和外觀設(shè)計專利更加復雜,分析方法類專利相關(guān)的典型侵權(quán)行為,對于方法類專利的保護具有重要意義。”
來源:IPRdaily中文網(wǎng)(iprdaily.cn)
作者:于春博 北京宣言律師事務(wù)所
根據(jù)我國《專利法》的規(guī)定,方法是專利權(quán)的保護客體。在數(shù)字化、智能化、信息化飛速發(fā)展的背景下,大量創(chuàng)新主體尤其是互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)企業(yè),申請了大量方法類專利。方法類專利不僅能夠保護方法本身,還具有延及保護的效果。因此,方法專利的侵權(quán)行為比產(chǎn)品類專利和外觀設(shè)計專利更加復雜,分析方法類專利相關(guān)的典型侵權(quán)行為,對于方法類專利的保護具有重要意義。
一、直接將專利保護的方法用于生產(chǎn)制造
根據(jù)《專利法》第十一條規(guī)定,實施專利的行為包括“使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得的產(chǎn)品”。在以上行為中,直接將專利保護的方法用于生產(chǎn)制造是最簡單、最傳統(tǒng)、最常見的一種侵權(quán)行為。
例如,在“金絲琺瑯彩刻瓷”案中,涉案專利的權(quán)利要求1要求保護一種刻瓷的制作方法,依次按照8個工序進行,其工序包括選料、噴漆、拓樣、刻畫等,權(quán)利要求1中對每個工序做了具體的限定。專利權(quán)人對被訴侵權(quán)人制作的瓷器進行了公證購買,并請公證員對于被訴侵權(quán)人的生產(chǎn)場地進行了拍攝。在取得初步證據(jù)后,專利權(quán)人向法院提出了證據(jù)保全。
盡管證據(jù)保全并未取得被訴侵權(quán)人的制瓷工藝,但是結(jié)合專利權(quán)人公證購買的產(chǎn)品,拍攝的照片,以及證據(jù)保全現(xiàn)場拍攝的視頻,一審法院確認被訴侵權(quán)人的制瓷工藝包含涉案專利權(quán)利要求1中的8個工序,以及部分工序的技術(shù)特征。對于被訴侵權(quán)人主張的,一些工序中的區(qū)別技術(shù)特征,一審法院認定構(gòu)成等同。最終,一審法院判決侵權(quán)成立,二審法院維持了一審判決[1]。
二、專利方法直接獲得的產(chǎn)品
根據(jù)前述《專利法》的規(guī)定,對于方法類發(fā)明專利的保護,延及到方法直接得到的產(chǎn)品。例如,在“彩繪玻璃”案中,涉案專利要求保護一種彩繪玻璃的制作工藝,其權(quán)利要求1中包括5個工藝步驟的具體技術(shù)特征。在一審中,法院依據(jù)原告提出的證據(jù)保全申請,到被告處保全了9款彩繪玻璃產(chǎn)品。被告君豪公司認為自已的彩繪玻璃制作工藝也申請了專利保護,不構(gòu)成侵權(quán)。原被告雙方同意以雙方的專利公開內(nèi)容作為技術(shù)特征對比基礎(chǔ)。在技術(shù)特征對比中,一審法院認為被訴產(chǎn)品的制作工藝與涉案專利相比構(gòu)成等同。對于君豪公司采用自有專利技術(shù)的主張,一審法院認為,相比于涉案專利,君豪公司的專利申請在后,對原告齊家公司在先的涉案專利方法而言,屬于從屬專利,由于實施該從屬專利覆蓋了齊家公司專利權(quán)的保護范圍已構(gòu)成侵權(quán)。一審法院判決被告君豪公司停止生產(chǎn)、銷售用涉案專利方法制造的產(chǎn)品,并賠償經(jīng)濟損失15萬元,二審法院確認了一審法院的主張[2]。
再例如“汽車內(nèi)飾板”案中,涉案專利要求保護汽車風道板及內(nèi)頂、頂棚板成形制造方法,其權(quán)利要求1中包括7個工藝步驟的具體技術(shù)特征。依據(jù)原告黃海公司的申請,一審法院對被告金光公司使用的制造方法進行了二次證據(jù)保全,并進行了現(xiàn)場勘驗。結(jié)合證據(jù)保全、現(xiàn)場勘驗及被告金光公司的當庭陳述,一審法院確定了被訴產(chǎn)品的制造方法,并認定侵權(quán)成立。一審法院判決被告金光公司停止使用涉案專利方法,停止銷售涉案專利方法直接得到的產(chǎn)品,并賠償經(jīng)濟損失90萬元,二審法院維持了一審判決[3]。
三、將專利方法固化在產(chǎn)品中
還有一種情況,是被訴侵權(quán)人沒有直接實施涉案專利要求保護的方法,被訴產(chǎn)品也不是使用涉案專利要求保護的方法直接獲得的。但是,只要終端客戶一旦使用被訴產(chǎn)品,在被訴產(chǎn)品正常運行的狀態(tài)下,被訴產(chǎn)品就能夠自動實施涉案專利的方法。在一些早期的案件中,被訴侵權(quán)人往往答辯其沒有實施專利方法,被訴產(chǎn)品也不是專利方法直接獲得的,因此其沒有侵權(quán)行為。此時,專利權(quán)人往往主張,被訴侵權(quán)人在設(shè)備安裝、調(diào)試、試運行的過程中必然直接實施專利方法。
對于此種情況,最高人民法院在案例中明確,被訴侵權(quán)人即使沒有直接實施涉案專利方法,但如果以生產(chǎn)經(jīng)營為目的,制造、銷售、許諾銷售可直接實施專利方法的產(chǎn)品,那么在終端用戶利用該產(chǎn)品再現(xiàn)涉案專利方法的過程中,被訴侵權(quán)人發(fā)揮著不可替代的實質(zhì)性作用。這種情況下,被訴侵權(quán)人的行為同樣被認定為直接侵權(quán)行為,固化了專利方法的產(chǎn)品同樣是侵權(quán)產(chǎn)品。
例如,在“高輸出的驅(qū)動器”案中,涉案專利的權(quán)利要求1要求保護一種操作多相電源的方法。被訴產(chǎn)品是一種變頻器,一審法院經(jīng)過技術(shù)特征對比,認為該變頻器通過實施專利方法的技術(shù)手段全面地覆蓋了涉案專利權(quán)利要求的相應技術(shù)特征,專利方法的實質(zhì)內(nèi)容被完全固化在被訴侵權(quán)的變頻器中。當出現(xiàn)權(quán)利要求中限定的情況時,被訴變頻器能自然再現(xiàn)該專利方法的過程。因此,制造該被訴侵權(quán)設(shè)備的行為即屬于實施了涉案專利方法的行為,該行為侵害了涉案專利權(quán)人的權(quán)利。由于判決時該專利權(quán)已經(jīng)過期,一審法院沒有判決停止侵權(quán),但是判決被告賠償經(jīng)濟損失和合理費用620萬元。二審法院維持了一審判決[4]。
四、多主體實施的方法專利
這里的多主體實施方法專利主要發(fā)生在網(wǎng)絡(luò)通信領(lǐng)域。通過互聯(lián)網(wǎng)軟硬件結(jié)合相關(guān)技術(shù),將專利保護的技術(shù)方案固化在產(chǎn)品中,由多個主體分別實施不同的步驟,全部步驟組成完整的專利保護的方法。在司法實踐中,最高人民法院明確了網(wǎng)絡(luò)通信領(lǐng)域方法專利的侵權(quán)判定標準。
在“路由器”案件中,最高人民法院認為,涉案專利技術(shù)屬于網(wǎng)絡(luò)通信領(lǐng)域,該領(lǐng)域具有互聯(lián)互通、信息共享、多方協(xié)作、持續(xù)創(chuàng)新等特點,這就決定了該領(lǐng)域中的絕大多數(shù)發(fā)明創(chuàng)造的類型為方法專利,且往往只能撰寫成為需要多個主體的參與才能實施的方法專利,或者采用此種撰寫方式能更好地表達出發(fā)明的實質(zhì)技術(shù)內(nèi)容。然而這些方法專利在實際應用中,往往都是以軟件的形式安裝在某一硬件設(shè)備中,由終端用戶在使用終端設(shè)備時觸發(fā)軟件在后臺自動運行。從表面上看,終端用戶是專利方法的實施者,但實質(zhì)上,專利方法早已在被訴侵權(quán)產(chǎn)品的制造過程中得以固化,終端用戶在使用終端設(shè)備時再現(xiàn)的專利方法過程,僅僅是此前固化在被訴侵權(quán)產(chǎn)品內(nèi)的專利方法的機械重演[5]。該案件是最高人民法院發(fā)布的指導性案例。
在“多媒體播放系統(tǒng)”案中,最高人民法院認為,對于網(wǎng)絡(luò)通信領(lǐng)域中方法權(quán)利要求與裝置權(quán)利要求相互對應的情況,方法權(quán)利要求的不同步驟由裝置權(quán)利要求中不同組件分別實施,而這些組件由不同主體控制,此時對方法專利的侵權(quán)判定應充分認識方法專利的本質(zhì)。通過自己控制的組件實現(xiàn)部分步驟,并且可以控制其他組件中的模塊運作,實現(xiàn)其功能,再現(xiàn)其他步驟,由于其導致了方法權(quán)利要求的所有步驟流程被完整再現(xiàn),實現(xiàn)了方法權(quán)利要求記載所有步驟的效果,因此應認定構(gòu)成“全面覆蓋”,構(gòu)成使用專利方法。美高公司在登錄云發(fā)多媒體信息發(fā)布平臺進行廣告內(nèi)容的編輯、發(fā)布期間,可以控制平臺按照其指令生成數(shù)據(jù)或?qū)庉嫷臄?shù)據(jù)進行處理,發(fā)布給特定廣告終端機。因此,雖然云發(fā)多媒體信息發(fā)布平臺由云管端公司運營,但在美高公司使用平臺期間,其按照美高公司的操作指令對數(shù)據(jù)進行處理的操作步驟應當歸咎于美高公司,由美高公司承擔責任。因此,美高公司構(gòu)成未經(jīng)許可使用專利方法。而且,對于使用專利方法的行為而言,實施方法所需產(chǎn)品的對價不等同于使用方法的對價,實施方法所需產(chǎn)品具有合法來源同樣并不構(gòu)成方法專利合法來源抗辯成立的原因。使用專利方法行為反復再現(xiàn)專利方法,持續(xù)給專利權(quán)人造成損害,尤其是對于使用產(chǎn)品制造方法的行為而言,使用專利方法的過程類似專利產(chǎn)品的制造行為,不符合專利法中合法來源抗辯制度設(shè)立的初衷。因此,對于使用專利方法的行為一般不能適用合法來源抗辯,被訴侵權(quán)人美高公司對方法權(quán)利要求承擔了侵權(quán)責任。
上述兩個案例在多主體實施方法專利的侵權(quán)判定中,均被判定為未經(jīng)許可使用專利方法。這體現(xiàn)了對專利方法的實質(zhì)性保護,將對以互聯(lián)網(wǎng)通信技術(shù)為代表高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)保護和創(chuàng)新激勵產(chǎn)生深遠影響。
五、總結(jié)
我國的發(fā)明專利可以保護產(chǎn)品,也可以保護方法。對于例如計算機、互聯(lián)網(wǎng)、通信等新技術(shù)領(lǐng)域,方法是優(yōu)選的專利保護客體。在此背景下,梳理方法類專利相關(guān)的典型侵權(quán)行為,理清方法類專利權(quán)保護的邊界,具有重要的理論和實踐意義。
參考文獻:
[1] 江西省高級人民法院,(2018)贛民終33號民事判決書。
[2] 廣東省高級人民法院, (2011)粵高法民三終字第133號民事判決書。
[3] 遼寧省高級人民法院, (2012)遼民三終字第688號民事判決書。
[4] 最高人民法院,(2020)最高法知民終1593號民事判決書。
[5] 最高人民法院,(2019)最高法知民終 147 號民事判決書。
[6] 最高人民法院,(2019)最高法知民終421號民事判決書。
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(原標題:方法類專利相關(guān)的典型侵權(quán)行為)
來源:IPRdaily中文網(wǎng)(iprdaily.cn)
作者:于春博 北京宣言律師事務(wù)所
編輯:IPRdaily辛夷 校對:IPRdaily縱橫君
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