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2019年廣州知識產權法院十大典型案例

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灣區(qū)知識產權5年前
2019年廣州知識產權法院十大典型案例

2019年廣州知識產權法院十大典型案例

#本文僅代表作者觀點,不代表IPRdaily立場#


原標題:2019年廣州知識產權法院十大典型案例


近日,廣州知識產權法院發(fā)布服務和保障科技創(chuàng)新十大典型案例。


廣州知識產權法院

服務和保障科技創(chuàng)新

十大典型案例


1、高通股份有限公司與蘋果電腦貿易(上海)有限公司、蘋果電子產品商貿(北京)有限公司、蘋果貿易(上海)有限公司、蘋果電子產品商貿(北京)有限公司廣州宏城廣場分公司侵害發(fā)明專利權糾紛案


2、華為終端深圳有限公司與惠州三星電子有限公司侵害發(fā)明專利權糾紛案


3、廣州天賜高新材料股份有限公司、九江天賜高新材料有限公司與安徽紐曼精細化工有限公司等侵害技術秘密糾紛案


4、重慶中科芯億達電子有限公司與廣東新寶電器股份有限公司、深圳市中微半導體有限公司專利權權屬糾紛案


5、廣東省人民醫(yī)院與蘇州東瑞制藥有限公司專利權轉讓合同糾紛案


6、廣州埃信電信設備有限公司與廣州開信通訊系統(tǒng)有限公司侵害發(fā)明專利權糾紛案


7、佛山市順德區(qū)美的洗滌電器制造有限公司與佛山市百斯特電器科技有限公司侵害實用新型專利權糾紛案


8、東莞中厚智能機械有限公司與深圳市威國機械設備有限公司、深圳市寶安區(qū)松崗威國機械加工部、中山市東鳳鎮(zhèn)信雄達自動化設備銷售部、佛山市順德區(qū)三鑫源電子有限公司侵害發(fā)明專利權糾紛案


9、蔡新光與廣州市潤平商業(yè)有限公司侵害植物新品種權糾紛案


10、成都阿哇龍科技有限公司、深圳雷霆信息技術有限公司與蔡廣威侵害計算機軟件著作權糾紛案


案例一:高通股份有限公司與蘋果電腦貿易(上海)有限公司、蘋果電子產品商貿(北京)有限公司、蘋果貿易(上海)有限公司、蘋果電子產品商貿(北京)有限公司廣州宏城廣場分公司侵害發(fā)明專利權糾紛三案[(2018)粵73民初472-474號]


【當事人】


原告:高通股份有限公司(下稱高通公司)


被告:蘋果電腦貿易(上海)有限公司(下稱蘋果上海公司)、蘋果電子產品商貿(北京)有限公司(下稱蘋果北京公司)、蘋果貿易(上海)有限公司(下稱蘋果貿易上海公司)、蘋果電子產品商貿(北京)有限公司廣州宏城廣場分公司(下稱蘋果北京廣州分公司)


【案情與裁判】


高通公司在訴訟中稱其是移動通信領域的先驅,其諸多發(fā)明專利構建了當代移動通信技術的核心,蘋果公司在智能手機和移動通訊產品上實施了高通公司的創(chuàng)新技術,正是這些創(chuàng)新技術使得蘋果公司的產品深受消費者歡迎,獲得商業(yè)成功。高通公司指控蘋果上海公司及其關聯(lián)公司侵害其ZL201210390832.X“開關電池充電系統(tǒng)和方法”等發(fā)明專利權,要求停止進口、銷售、許諾銷售iphone7、iphone8、iphoneX等型號的移動通訊產品,并每案要求賠償100萬元合理費用。


廣州知識產權法院受理本系列案后,由通信領域糾紛特色審判團隊組成合議庭進行審理,并安排技術調查官全程參與技術調查工作,雙方當事人也申請了技術輔助人員參與訴訟。經過開庭審理,合議庭在事實基本清楚、技術問題清晰、法律關系明確的情況下組織調解,雙方當事人積極配合,最后在高通公司與蘋果公司達成全球性和解的背景下準許高通公司撤回起訴。


【典型意義】


在全球的移動通訊領域,高通公司擁有規(guī)模龐大的專利技術,蘋果公司則是移動通訊的知名企業(yè),兩家企業(yè)的專利訴訟呈現(xiàn)了該領域的技術研發(fā)、運營、實施諸環(huán)節(jié)的分工與合作。與技術糾紛密切相關的司法審判,肩負著將激勵創(chuàng)新、界定產權、維護秩序的知識產權法律精神輸送到上述諸環(huán)節(jié)的重要職責。本系列案涉及移動通訊領域的若干關鍵技術,其成功審理將有力促進該領域的技術進步。近年來,我國通訊產業(yè)蓬勃發(fā)展,珠三角的企業(yè)越來越深度“嵌入”該領域產品價值鏈的形成過程并發(fā)揮著不可替代的作用,通訊行業(yè)的技術糾紛與我國企業(yè)有著千絲萬縷的關系。同時,隨著我國技術類知識產權審判能力和審判體系的現(xiàn)代化腳步加快,尤其是廣州知識產權法院審判質效的持續(xù)提升,在粵港澳大灣區(qū)發(fā)揮著重要作用,我國法院越來越成為國際上高端技術爭議解決的優(yōu)選地,并將在全球范圍內深刻影響該領域的科技創(chuàng)新、引領知識產權司法實踐的發(fā)展。


案例二:華為終端深圳有限公司與惠州三星電子有限公司侵害發(fā)明專利權糾紛案[(2016)粵73民初784號]


【當事人】


原告:華為終端深圳有限公司(下稱華為公司)


被告:惠州三星電子有限公司(下稱三星公司)


【案情與裁判】


華為公司是專利號為ZL201010166490.4、名稱為“一種在界面中添加圖標的方法、裝置及移動終端”的發(fā)明專利的專利權人,該專利涉及一種在Android系統(tǒng)的界面添加圖標的方法、裝置及移動終端,主要解決現(xiàn)有技術中存在的如屏幕空間不足導致添加圖標不夠人性化和智能化的問題。華為公司指稱三星公司在其制造、使用、銷售的Galaxy A8等五款無線終端設備實施其專利權,要求停止侵權,并賠償經濟損失1500萬元。法院經過三次開庭審理,查明了案件事實、理清了法律關系。在上級法院的主導下,華為公司與三星公司達成調解協(xié)議,雙方在全國范圍內的涉訴案件均以調解結案。之后,法院準許華為公司撤回起訴。


【典型意義】


在粵港澳大灣區(qū)廣深港澳科技創(chuàng)新走廊,聚集著一批全球領先的科技研發(fā)和制造企業(yè),尤以通訊行業(yè)為著,如華為、TCL、三星等等。作為大灣區(qū)內唯一一家知識產權法院,廣州知識產權法院在廣東省高級人民法院的主導下,與深圳知識產權法庭一起,形成了技術類案件司法審判的“1+1+1”格局,發(fā)揮著協(xié)力推進的整體效應,其影響范圍遠遠超過大灣區(qū)的地域范圍,及于全國乃至全球。本案糾紛涉及通訊領域的智能化技術,標的額大,審理期間三星公司的母公司及韓國的相關外交機構十分關注。華為公司與三星公司在全國專利糾紛的一攬子解決,平等保護了中外當事人的合法利益,保護了權利人的合法權益,鼓勵他們共同為大灣區(qū)的科技創(chuàng)新貢獻力量,同時增強了外國企業(yè)在華投資的信心和決心。


案例三:廣州天賜高新材料股份有限公司、九江天賜高新材料有限公司與安徽紐曼精細化工有限公司等侵害技術秘密糾紛案[(2017)粵73民初2163號]


【當事人】


原告:廣州天賜高新材料股份有限公司、九江天賜高新材料有限公司(下合稱天賜公司)


被告:華慢、劉宏、胡泗春、朱志良、吳丹金、彭瓊、安徽紐曼精細化工有限公司(下稱安徽紐曼公司)


【案情與裁判】


天賜公司長期從事卡波產品研發(fā),自稱該產品配方、工藝、流程、設備構成技術秘密。2014年5月,天賜公司發(fā)現(xiàn)安徽紐曼公司未經許可使用其技術秘密,已追究了相關人員的刑事責任。刑事案件查明,華慢作為天賜公司卡波研發(fā)負責人,將其掌握的技術秘密,披露給安徽紐曼公司使用。劉宏作為安徽紐曼公司的股東和法定代表人,與華慢合謀竊取了天賜公司技術秘密。天賜公司據此在本案中訴稱上述主體構成民事侵權,要求停止侵權并賠償損失。


廣州知識產權法院裁判要旨:支持天賜公司卡波產品工藝、流程、設備構成技術秘密之主張。認定華慢違反保密義務和保密要求,將天賜公司技術秘密披露給安徽紐曼公司使用,劉宏、安徽紐曼公司在明知的情況下仍予以獲取并使用,共同侵害了天賜公司技術秘密。胡泗春、朱志良提供幫助,也構成共同侵權。侵權者屬惡意侵權且情節(jié)嚴重,安徽紐曼公司部分侵權獲利為11951095元,支持天賜公司提出的懲罰性賠償請求,以此為基數,綜合考慮侵權持續(xù)時間、經營規(guī)模、涉案技術秘密對產品形成的關鍵作用,以及安徽紐曼公司無正當理由未全面提交獲利數據和原始憑證構成舉證妨礙等因素,確定適用2.5倍懲罰判決其賠償3000萬元,其他侵權者根據情節(jié)大小承擔相應賠償責任。


一審判決后,天賜公司、華慢、劉宏、安徽紐曼公司均上訴,案件現(xiàn)正在最高人民法院知識產權法庭進行二審。


【典型意義】


技術秘密作為科技創(chuàng)新成果的重要存在形式,一旦被披露將極大損害權利主體的技術競爭力。今年11月中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發(fā)的《關于強化知識產權保護的意見》明確指出,探索加強對商業(yè)秘密的有效保護。在法律適用上,今年新修訂的反不正當競爭法規(guī)定了舉證義務的轉移,客觀上降低了權利人對構成商業(yè)秘密要件和認定侵權等關鍵環(huán)節(jié)的舉證責任,在立法層面上踐行了強保護的理念。同時,反不正當競爭法還在侵權責任部分直接規(guī)定了1倍以上5倍以下的懲罰性賠償,也與《關于強化知識產權保護的意見》提出的加快引入侵權懲罰性賠償制度相呼應。本案中,侵權者侵權獲利的全部數額未能確定,在處理上沒有因此放棄適用懲罰性賠償,而是在部分數額可以確定的情況下,以此為基數進行確定。該案是廣州知識產權法院首例在這兩方面都進行大膽探索的案件,對類案處理具有重要參考價值。


案例四:重慶中科芯億達電子有限公司與廣東新寶電器股份有限公司、深圳市中微半導體有限公司專利權權屬糾紛一案[(2019)粵73知民初709號]


【當事人】


原告:重慶中科芯億達電子有限公司(下稱中科芯億達公司)


被告:廣東新寶電器股份有限公司(下稱新寶公司)


第三人:深圳市中微半導體有限公司(下稱中微公司)


【案情與裁判】


2016年2月,新寶公司將擬集成的咖啡機專用IC電路布圖等資料通過中微公司發(fā)送給中科芯億達公司,委托中科芯億達公司對其中的元器件部分布圖進行集成和優(yōu)化。中科芯億達公司按約定進行技術研發(fā),于兩個月后完成了《咖啡機集成方案V2.4(最終版)》并交付委托方。后來,新寶公司將上述電路集成設計方案申請為ZL201610303750.5 “一種滴漏式咖啡機控制及集成MCU”發(fā)明專利。中科芯億達公司發(fā)現(xiàn)后訴至法院,請求確認該發(fā)明專利歸其所有。新寶公司辯稱中科芯億達公司交付的設計方案是對原始電路布圖的簡單加工,屬于加工承攬成果,應歸其單獨所有。訴訟過程中,經法院從舉證責任、法律關系性質、技術研發(fā)實質過程等方面釋明,促成當事人達成調解協(xié)議,中科芯億達公司和新寶公司約定共同共有涉案專利權。


【典型意義】


近年來備受關注的“芯片”,其重要創(chuàng)新部分就在于電路的集成及其微型化??萍紕?chuàng)新實踐中,集成電路布圖設計既可以單獨予以登記并主張權利,也可以在專利法中作為實用新型或者發(fā)明得到保護。本案中,中科芯億達公司接受委托后,在原來電路布圖的基礎上將其集成、優(yōu)化并拓展。該技術成果后來形成了集成電路布圖專利。此項科技創(chuàng)新成果,既離不開作為“素材”的原電路布圖,也凝聚了后續(xù)開發(fā)的“增值”部分,當事人之間的和解結果符合技術開發(fā)的實際。法院通過組織調解,對委托方和被委托方的創(chuàng)新成果給予無差別的尊重,同時高效地定紛止爭、明晰產權,極大地節(jié)省了市場主體的“交易成本”,使之盡快投入再生產、再創(chuàng)造。


案例五:廣東省人民醫(yī)院與蘇州東瑞制藥有限公司專利權轉讓合同糾紛一案 [(2018)粵73民初2692號]


【當事人】


原告:廣東省人民醫(yī)院


被告:蘇州東瑞制藥有限公司(下稱東瑞公司)


【案情與裁判】


廣東省人民醫(yī)院獨立研發(fā)了一種針對高血壓的新型復方藥物,并申請了專利,于2009年將其以400萬元總額轉讓給被告東瑞公司,合同中同時約定:若東瑞公司未及時支付轉讓價款,違約金將按照未支付價款等額計算。東瑞公司在受讓專利后,僅支付了第一期轉讓款80萬元,剩余轉讓款320萬元超出合同約定時間后仍未支付。故廣東省人民醫(yī)院訴請東瑞公司支付轉讓款320萬元、違約金320萬元及利息等。


廣州知識產權法院裁判要旨:東瑞公司違反合同約定,未按照合同約定支付轉讓價款,應負擔相應的違約責任,應充分保護廣東省人民醫(yī)院作為研發(fā)單位研發(fā)藥品的積極性,其創(chuàng)新成果應當得到及時保護,故認定東瑞公司應當及時支付320萬元合同價款。至于合同約定的320萬元違約金,由于超出違約金的合理上限,依法應予調整。同時為了鼓勵保護創(chuàng)新,尊重意思自治,法院按照上限百分之三十計算東瑞公司應向廣東省人民醫(yī)院支付違約金96萬元。


一審判決后,雙方當事人均未上訴。


【典型意義】


本案涉及醫(yī)藥領域的技術成果轉讓。藥品技術研發(fā)具有投入大、周期長、成功率低的問題,每一種創(chuàng)新有益的藥品研發(fā)成果都應當被尊重和保護。廣東省人民醫(yī)院獨立研發(fā)的涉案創(chuàng)新成果為針對高血壓的新型藥物, 對多種相關疾病都是一種有益的嘗試,該藥品技術如及時用于臨床研究或投入生產,對廣大高血壓患者具有重要的意義。遺憾的是,由于合同當事人違約,致使該藥品專利未能及時付諸實施、造福社會公眾。廣州知識產權法院兼聽當事人的意見,深入了解藥物技術研發(fā)過程,在相關領域技術專家的輔助下,多維度判斷涉案藥品專利的技術價值和社會價值,在法律框架內著眼于鼓勵技術創(chuàng)新和保障交易安全,著眼于促進誠實信用和擴大公共福祉進行了慎重處理。判決雖未完全按照合同約定,全額支持廣東省人民醫(yī)院關于違約金的訴訟請求,但也按照百分之三十的上限進行計算,充分體現(xiàn)出保護科技創(chuàng)新成果和促進科技創(chuàng)新成果轉化、運用的價值取向。


案例六:廣州埃信電信設備有限公司與廣州開信通訊系統(tǒng)有限公司侵害發(fā)明專利權糾紛案[(2019)粵73知民初473號]


【當事人】


原告:廣州埃信電信設備有限公司(下稱埃信公司)


被告:廣州開信通訊系統(tǒng)有限公司(下稱開信公司)


【案情與裁判】


埃信公司是ZL201510684246.X“多頻段數字光纖分布式天線系統(tǒng)”發(fā)明專利權人,其稱開信公司在使用、制造、銷售和許諾銷售的天線系統(tǒng)之技術方案落入埃信公司涉案專利權權利要求1的保護范圍、構成侵權,要求停止侵權并賠償經濟損失及合理維權費用共30萬元。埃信公司在訴訟中未提交被訴侵權產品實物以供技術對比,僅提供了中國電信公司設在廣東省恩平市一個基站照片,要求對基站涉及的被訴產品采取查封扣押等證據保全措施,由于舉證不足并涉及公共通訊安全,故法院不予準許。審理中,法院組織雙方當事人到上述處所對涉嫌侵權的基站進行現(xiàn)場勘驗,勘驗結果表明該基站中僅裝配了遠端機。專利技術特征分布在相互連接通信的近端機和遠端機中,但埃信公司僅能指明上述遠端機的處所,導致無法進行技術特征的全面對比。


廣州知識產權法院裁判要旨:涉案專利技術方案為一種多頻段數字光纖分布式天線系統(tǒng),包括相互連接通信的近端機和遠端機,兩者的技術特征共同確定專利權的保護范圍,缺一不可。因埃信公司舉證不足,被訴侵權技術方案缺少近端機的技術特征,根據全面覆蓋原則,不落入專利權的保護范圍,埃信公司據此提出的侵權之訴訟請求不成立,法院予以駁回。


一審判決后,埃信公司上訴,本案現(xiàn)正在最高人民法院知識產權法庭進行二審。


【典型意義】

   
通訊技術的基本特征是互聯(lián)互通,往往涉及多布點實施方案,并與廣大人民群眾的不間斷通訊需求密切相關,其技術效應有明顯的外部性。因此,該技術領域司法保護不僅需要大量的技術調查投入,還必須小心翼翼地考量司法保護措施對于通訊基礎設施穩(wěn)定性的影響。本案中,無論在證據保全環(huán)節(jié)還是在實體侵權對比環(huán)節(jié),法院均投入了雄厚的審判力量和技術調查力量。法院及時安排技術調查官參與審查,并邀請與法院有制度化協(xié)助關系的國家知識產權局專利審查協(xié)作廣東中心的通信技術專業(yè)審查員提供專業(yè)咨詢;同時,合議庭充分評估保全措施對基站周圍十幾個村的村民正常使用公共通信信號的重大影響,最后選擇前往實地勘驗,以能動司法開展案件審理,踐行了司法為民和保障創(chuàng)新的雙重追求。


案例七:佛山市順德區(qū)美的洗滌電器制造有限公司與佛山市百斯特電器科技有限公司侵害實用新型專利權糾紛案[(2018)粵73民初490號]


【當事人】


原告:佛山市順德區(qū)美的洗滌電器制造有限公司(下稱美的公司)


被告:佛山市百斯特電器科技有限公司(下稱百斯特公司)


【案情與裁判】

   
美的公司是201420204325.7“用于洗碗機的加熱泵和洗碗機”實用新型專利的專利權人。百斯特公司制造、銷售和許諾銷售的洗碗機使用了與該專利相同的技術方案,構成對原告專利權的侵害。美的公司起訴請求停止侵權、賠償損失。

   
廣州知識產權法院裁判要旨:美的公司是涉案實用新型專利的權利人,其專利權應受法律保護。經對比,被控侵權產品的技術方案落入美的公司涉案專利權利要求的保護范圍,百斯特公司提出的現(xiàn)有技術抗辯意見不成立。百斯特公司實施了制造、銷售和許諾銷售行為構成侵權。判決百斯特公司停止侵權、銷毀庫存侵權產品及專用于制造侵權產品的設備和模具。在確定賠償數額環(huán)節(jié),法院查明百斯特公司不僅自己制造、銷售和許諾銷售侵權產品,還接受客戶訂單為他人制造產品;《中國洗碗機白皮書(2017)》等資料表明,我國家用洗碗機行業(yè)市場零售額很大,洗碗機市場均價較高,美的公司占有市場份額較大。法院責令百斯特公司提交相關銷售記錄和財務賬冊后,但其提交的《財務賬冊及銷售數據》明顯不足以采信,且與其大量制造、銷售侵權產品的事實相悖,不予采信。經綜合判斷,確定賠償數額為100萬元。


一審判決后百斯特公司上訴,廣東省高級人民法院作出駁回上訴,維持原判的終審判決。


【典型意義】


洗碗機是近年來新興的家電產品,逐漸走入千家萬戶。洗碗機行業(yè)吸引了眾多投資者和品牌的進入,同時也產生了許多專利權侵權糾紛。當前的政策和導向是加大對知識產權和科技創(chuàng)新的保護力度,加重對惡意侵權、重復侵權等嚴重侵權行為的制裁力度,堅持以市場作為知識產權價值的最佳參照系,使侵權賠償數額與知識產權的市場價值相契合,加大侵權成本,讓侵權者付出沉重代價。本案中,法院綜合考量涉案專利的性質、洗碗機的行業(yè)利潤、被告侵權行為的性質和主觀惡意、侵權規(guī)模以及維權的合理費用等因素,依照我國專利法規(guī)定的法定賠償最高額100萬元確定賠償數額。本案判決彰顯了司法保障“中國制造”和“中國創(chuàng)造”、服務創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略的堅定決心,將鼓勵企業(yè)不斷改進技術創(chuàng)新成果,積極進行知識產權維權,引導我國家電行業(yè)走上“以產品創(chuàng)新促發(fā)展”的良性發(fā)展道路。


案例八:東莞中厚智能機械有限公司與深圳市威國機械設備有限公司、深圳市寶安區(qū)松崗威國機械加工部、中山市東鳳鎮(zhèn)信雄達自動化設備銷售部、佛山市順德區(qū)三鑫源電子有限公司侵害發(fā)明專利權糾紛案[(2017)粵73民初184號]


【當事人】


原告:東莞中厚智能機械有限公司(下稱中厚公司)


被告:深圳市威國機械設備有限公司(下稱威國公司)、深圳市寶安區(qū)松崗威國機械加工部(下稱威國加工部)、中山市東鳳鎮(zhèn)信雄達自動化設備銷售部(下稱信雄達銷售部)、佛山市順德區(qū)三鑫源電子有限公司(下稱三鑫源公司)


【案情與裁判】


中厚公司是ZL201410024140.2“全自動雙線并打端子壓著機”發(fā)明專利的專利權人。未經權利人許可,威國公司制造、銷售、許諾銷售,威國加工部制造、銷售,信雄達銷售部”銷售,三鑫源公司使用侵害原告專利的設備,中厚公司起訴請求停止侵權,賠償損失。本案中沒有被訴侵權設備實物,以行政部門拍攝的被訴侵權設備的錄像及照片作為比對對象。但在此之前,中厚公司另在本院據相同的設備起訴三鑫源公司、信雄達銷售部侵害相同專利,在該案中三鑫源公司、信雄達銷售部已確認侵權,生效判決認定構成侵權,但三鑫源公司、信雄達銷售部合法來源抗辯成立,無需承擔賠償責任。


廣州知識產權法院裁判要旨:中厚公司主張保護的權利要求1中的“送料裝置”“端子壓著機構”“剝切裝置”“換向裝置”“夾緊送料裝置”“旋轉機構”等技術特征,雖是通過其在發(fā)明創(chuàng)造中所起的功能或者效果進行限定的技術特征,但本領域普通技術人員結合現(xiàn)有技術僅通過閱讀權利要求即可直接地、明確地確定具體實施方式,故上述技術特征不屬于功能性技術特征。在技術對比環(huán)節(jié)雖然沒有實物,且因拍攝角度導致視頻資料無法體現(xiàn)換向裝置、第一夾緊送料裝置和第二夾緊送料裝置、旋轉機構是如何工作的,但鑒于三鑫源公司、信雄達銷售部在前案中確認相同設備落入案涉專利權保護范圍,故本案中法院作相同認定,判令停止侵權,并賠償經濟損失及合理費用合計30萬元。至于信雄達銷售部、三鑫源公司的被訴侵權行為已由前案處理,不再重復處理。


一審判決后,威國公司上訴,本案現(xiàn)正在最高人民法院知識產權法庭進行二審。


【典型意義】

 
根據強化知識產權保護的司法理念,實踐中可以根據案情貫徹“有利于權利人”的原則。本案涉及技術對比環(huán)節(jié)中功能性特征的認定。專利權利要求中有多項通過功能、效果進行限定的技術特征,如果法院認定該些技術特征為功能性特征,則需要采用專利法司法解釋確定的“具體實施方式+等同”的規(guī)則來確定技術特征的內容。被訴侵權產品為復雜的機械設備,且僅有錄像和照片資料。鑒于錄像和照片不能全面呈現(xiàn)技術細節(jié),機械地將技術特征進行逐一對比無疑不利于權利人。經辦法官在技術調查官的輔助下,作出了該些技術特征不屬功能性特征的認定,并結合前案中當事人的陳述意見,判定侵權成立。本案閃耀著證據規(guī)則和技術調查的雙重光輝,展示了廣州知識產權法院強大的技術類案件審判力量。


案例九:蔡新光與廣州市潤平商業(yè)有限公司侵害植物新品種權糾紛一案[(2018)粵73民初732號]


【當事人】


原告:蔡新光


被告:廣州市潤平商業(yè)有限公司(下稱潤平公司)


【案情與裁判】


蔡新光是三紅蜜柚植物新品種權人。三紅蜜柚系柑橘屬的一個水果品種,屬無性繁殖,一般采用嫁接的方式進行繁殖。潤平公司在其經營場所銷售了三紅蜜柚果實,被指控侵權。蔡新光訴稱,該品種的無性繁殖材料是包括果實在內的整株植物,潤平公司銷售的蜜柚果實不僅是該品種的收獲物,同時是繁殖材料,其行為構成侵權。潤平公司辯稱其銷售的是蜜柚果實,其中沒有能繁殖出樹苗的籽粒;該果實作食品用途,且有合法來源。


廣州知識產權法院經一審審理后認為,涉案品種權CNA20090677.9“三紅蜜柚”品種權人為蔡新光。潤平公司在其經營過程中銷售了作為被訴產品的柚子,涉嫌侵權。但是,法律禁止的是未經許可對繁殖材料的生產和銷售等行為。本案中,作為被訴產品的柚子不屬于繁殖材料,故銷售作為收獲物的“三紅蜜柚”果實之行為不侵害蔡新光的植物新品種權。一審判決后,蔡新光不服,向最高人民法院上訴。最高人民法院知識產權法庭經二審審理認為,繁殖材料作為植物新品種權的保護范圍,是品種權人行使獨占權的基礎。繁殖材料包括有性繁殖材料和無性繁殖材料,雖然植物體的籽粒、果實都可能具有繁殖能力,但其是否屬于植物新品種權保護的繁殖材料,有賴于所涉植物體繁殖出的植物的一部分或整個植物的新的個體,是否具有該授權品種相同的特征特性。經審查,即便專門的科研單位,也難以通過三紅蜜柚果實的籽粒繁育出蜜柚種苗;三紅蜜柚的汁胞難以被認定為繁殖材料,可見本案被訴侵權蜜柚果實的籽粒及其汁胞均不具備繁殖授權品種三紅蜜柚的能力,不屬于三紅蜜柚品種的繁殖材料。同時,對于既可作繁殖材料又可作收獲材料的植物體,在侵權糾紛中能否認定為繁殖材料應當審查銷售者銷售被訴侵權植物體的真實意圖,被訴侵權蜜柚果實是收獲材料而非繁殖材料,不屬于植物新品種權的保護范圍。因此,蔡新光關于被訴侵權蜜柚果實為三紅蜜柚的繁殖材料、潤平公司銷售行為構成侵權的訴訟主張不成立,予以駁回;原審判決裁判結果正確,予以維持。


【典型意義】


專利法將“動物和植物品種”排除在授予專利權的范圍,但是,經過人工培育的或者發(fā)現(xiàn)的野生植物加以開發(fā)后具備新穎性、特異性、一致性和穩(wěn)定性的植物新品種通過專門立法予以單獨保護。我國品種權法律制度保護的是品種的繁殖材料,對于既是繁殖材料又是收獲材料的被訴侵權植物體,被訴侵權方往往抗辯行為所涉植物體是收獲材料,試圖逃避侵權指控。本案經過二審法院審理,對被訴侵權果實是否為三紅蜜柚品種的繁殖材料進行了系統(tǒng)梳理;并基于當事人提出的細胞全能性理論,對果實的汁胞是否認定為繁殖材料亦進行了分析;還甄別了銷售者銷售行為的真實意圖;糾正了當前司法實踐中存在的僅審查行為人購買或者銷售植物體的主觀意圖,以及忽略被訴侵權植物體繁殖特性等不規(guī)范的裁判思路。該案例為業(yè)界深入理解通過繁殖材料保護植物品種這一品種權保護制度的根基提供了一份標桿判決,確立了品種權保護范圍的法律適用問題規(guī)則體系,加大了對植物新品種權人利益的保護,增強了投資者信心。


案例十:成都阿哇龍科技有限公司、深圳雷霆信息技術有限公司與蔡廣威侵害計算機軟件著作權糾紛案[(2018)粵73民初1905號]


【當事人】

   
原告:成都阿哇龍科技有限公司(下稱阿哇龍公司)、深圳雷霆信息技術有限公司(下稱雷霆公司)

   
被告:蔡廣威


【案情與裁判】


阿哇龍公司、雷霆公司分別是《貪婪洞窟》手機游戲的著作權人和被許可人。蔡廣威未經許可,通過修改該游戲軟件的數據配置文件、道具和游戲人物的相關參數,使破解軟件的用戶可以免費獲得鉆石以及容易通過游戲關卡,破壞游戲平衡,并擅自以“蔡嗶嗶”名義在百度貼吧發(fā)布貼文,聲稱可以免費為游戲用戶充值“鉆石”,還創(chuàng)建代購QQ群廣泛吸納用戶向其支付費用,被起訴構成侵權和不正當競爭。

   
廣州知識產權法院裁判要旨:蔡廣威擅自采取技術手段對涉案計算軟件的游戲數據、配置文件進行修改,并將修改后的游戲上傳到QQ群中提供給公眾進行下載,侵害了游戲所涉計算機軟件“貪婪洞窟游戲軟件V1.0”作為作品的復制權、修改權和信息網絡傳播權,應停止侵權,并賠償經濟損失和合理費用共150000元。


一審判決后,雙方當事人均未上訴。
  

【典型意義】


隨著電子游戲的網絡化和產業(yè)化,該行業(yè)的發(fā)展吸引著越來越多的研發(fā)人員和機構投入技術開發(fā),也吸引著越來越多投資者的青睞。電子游戲研發(fā)的核心部分就在于計算機軟件,其盈利模式也與其“游戲過關晉級”及其獎勵等游戲設計密切相關,這個技術開發(fā)過程成本高,需要花費大量的人力、物力、財力,而且市場上游戲產業(yè)競爭激烈,無論是游戲主題還是技術建構,迭代快,游戲開發(fā)者獲利期間短,亟需司法的及時保護。同時,正是因為迭代快,游戲軟件容易出現(xiàn)被破壞或者被利用于非法牟利的漏洞,這些侵害行為的出現(xiàn),迎合市場游戲玩家快速晉級的需求,不僅破壞了軟件作品的完整性,也顛覆了其盈利模式,導致前期研發(fā)成本無法得到后期運營回報,嚴重挫傷軟件開發(fā)者的積極性,擾亂了該行業(yè)的技術創(chuàng)新市場和產品運營秩序。本案從計算機軟件著作權侵權的角度從重懲治了軟件破壞行為,營造公平、健康的經濟發(fā)展環(huán)境,踐行了保護新興產業(yè)發(fā)展的司法理念。


來源:廣州知識產權法院網站

編輯:IPRdaily王穎          校對:IPRdaily縱橫君



2019年廣州知識產權法院十大典型案例

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